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[關鍵詞]法國;司法體制;司法權配置;審判效率;法官獨立
[中圖分類號]D93/97 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009 ― 2234(2015)01 ― 0031 ― 02
當今全球化趨勢要求我國不僅要有國家經濟實力,還要能夠融入國際社會認同的司法價值理念,這同樣決定著國家在世界舞臺上的地位。所以,認真研究和吸收借鑒人類法治文明的有益成果是司法體制改革的關鍵環(huán)節(jié)。
一、中法司法體制比較
縱觀世界范圍內司法體制較為成熟的國家,法國與我國同為單一制國家結構形式,有很多司法傳統(tǒng)的共性,在訴訟觀念上也有一定的相通之處,有著共同的訴訟傳統(tǒng)與訴訟心理,如兩國都存在職權主義訴訟結構傳統(tǒng)。所以,加強法國司法體制的研究對中國司法改革有現實的借鑒意義。
(一)司法權配置比較
法國司法權配置體現出司法權力的監(jiān)督制衡性,主要表現在兩個方面:一是法國檢察權對審判權的高效法律監(jiān)督,以及法院預審法官對重罪案件的偵查監(jiān)督。法國檢察官設置在法院內部,但卻獨立于法官,行使司法檢察權。這種設置方式獨具特色,以打破距離和部門限制的優(yōu)勢更便捷的監(jiān)督司法審判。我國審判權和檢察權分屬法院和檢察院兩個部門,在信息獲取方面存在不對稱現象,檢察機關不能實時監(jiān)控審判機關的工作進度和審判結果。受制于部門行政管理、人事考核關系的局限,兩者的監(jiān)督效率和效果也會大打折扣。二是在刑事案件偵查階段司法權的相互制約。檢察官對警察的指揮調度有效防止警察濫用武裝強制力,這與我國公安機關強制偵查權不受限制體現出的偵查權獨大現象形成鮮明對比。我國公安機關在偵查階段享有幾乎不受限制的強制偵查權,對于拘留、監(jiān)視居住、取保候審、搜查、扣押等措施可以自我授權、自行實施,逮捕乃至隨后的羈押也盡是由檢察機關審查批準,法院無從介入??梢姡覈痉嗔Ω嗟氖亲⒅嘏浜隙皇潜O(jiān)督制衡。如:我國刑事訴訟法明確規(guī)定:“人民法院、人民檢察院和公安機關進行刑事訴訟,應當分工負責,互相配合,互相制約,以保證準確有效地執(zhí)行法律”。
(二)審判體制比較
法國法院系統(tǒng)比較復雜,由三大系統(tǒng)組成:普通法院系統(tǒng)、行政法院系統(tǒng)及在兩大法院組織系統(tǒng)之外的爭議法庭和特別高等法院。通過對法國審判體制的考查我們看出,普通法院系統(tǒng)的設置方式提高了審判效率,突出了審判工作細化分工,強調專業(yè)性。尤其是設置眾多處理突出社會問題的專門法庭,如商事法庭、勞動法庭,均由非職業(yè)法官組成。職業(yè)法官審判組織也突出了分工的專業(yè)性,如:“初審法庭主要是調解民間糾紛和審理訴訟標的在5000法郎以下的民事案件。而警察法庭則是審理法定刑為2個月以下監(jiān)禁或者6000法郎以下的違警罰金的刑事案件。”〔1〕行政法院系統(tǒng)主要審理行政機關和民告官糾紛等等。這種突出強調專業(yè)性的法院系統(tǒng)設置方式能夠提高審判效率,快速化解社會矛盾,最大程度實現司法審判的公平公正價值。
法國司法獨立性極高,尤其是法官獨立并實行責任制。審判方式一般是法官獨任審判,復雜案件時合議審判,不存在庭務會議、審判委員會、院務會議討論決定案件的情況。法國法官責任制更加凸顯了法官獨立性。為確保司法獨立,管理法官、檢察官,專門設立司法委員會。該委員會的職能主要是和法國總統(tǒng)共同確保司法獨立,同時擁有任命、監(jiān)督和制裁司法官的權力。
(三)法官教育和培養(yǎng)模式
法國國家法官學院是國家的法官基礎教育和繼續(xù)教育機構,為教育性事業(yè)單位性質的國家行政機構,所有法官都誕生于該校并接受終生教育。法官學院基礎教育的培養(yǎng)目標是職業(yè)化、精英化的法官。與注重實踐性的教育方式相適應,法國法官教育師資隊伍建設實行以兼職教師為主,專職教師為輔,法官教法官的基本策略。它的授課方法是圍繞教育學員掌握審判專業(yè)技能,提高其職業(yè)素養(yǎng)和辦案能力。法官學院使法官的法律理念整體統(tǒng)一,技能培訓和繼續(xù)教育提高了法官的整體素質,實現了法官職業(yè)化、精英化。
我國法學教育因為學院層次不同而呈現多層次性,其師資隊伍、教學條件、培養(yǎng)規(guī)格、學習年限、課程設置和生源素質等諸多方面差別太大。我國司法考試本身存在的問題也不利于法官教育的精英化和職業(yè)化。成為法官需要統(tǒng)一司法考試和公務員考試兩項考試,公務員考試的設置明顯反映了法官的“官”的身份強調,而體現“法”的司法考試由于內容和形式上缺陷畢露而難以承擔社會正義的最后一道防線的選拔重任。
(四)司法行政體制比較
我國由于司法機關在人財物等方面都受制于同級地方政權,憲法確立的司法機關獨立行使職權無法實現。法國司法行政事務實行統(tǒng)一歸口管理,由司法部和司法委員會對行政、人事統(tǒng)一管理,由最高司法會議充當紀律檢查委員會,而且法院系統(tǒng)所需經費均由中央財政統(tǒng)一保障。這些確保了司法獨立、司法公正的實現,避免了因為同級人財物管理而影響法院獨立、法官個人審判獨立。
二、我國司法體制改革路徑
(一)司法權力從分立配合走向監(jiān)督制衡
我國在公安機關、檢察院、法院三主體的司法權配置和運作方面的改革重點是從分立配合走向監(jiān)督制衡。首先,針對偵查權獨大現象,應貫徹法律保留原則、比例原則,嘗試建立偵查權檢警一體化,并建立司法審查制度。對強制偵查措施的實施必須有法律明確規(guī)定,即使采取強制偵查措施也應注重比例原則。學習法國檢警一體化經驗,可以將公安機關中的負責治安管理的治安警察與負責刑事案件偵查的刑事司法警察分立,將后者按照檢警一體化的思路,劃歸檢察機關管理,在防止公安濫用偵查權同時,能夠讓檢警組合成為一個強有力的控方整體。同時,法院、檢察院有司法審查權,建立起司法權對偵查權的審查機制,利用司法審查原則,形成司法權對偵查權的制衡機制。
法院和檢察院建立聯系人制度,通過同級檢察院向法院派駐司法檢察聯系人的方式更好行使對審判行為的監(jiān)督檢察。借鑒法國經驗,檢察院派駐的檢察官人事、財務關系仍然歸檢察院,不受法院控制。派駐檢察員有權旁聽審判活動、列席法院會議,并且對審判活動實行連續(xù)性監(jiān)督,及時向所屬檢察院匯報檢察情況,以保證檢察權的有效實施。
(二)審判體制改革
審判效率的提高是審判體制改革的關鍵目標之一,正所謂遲來的公正也代表不公正。法國司法效率的提高很大程度上依賴于大量由非職業(yè)法官組成的專門法庭,這跟我國建立的大調解制度有異曲同工之妙。大調解制度就是為了分流大量基層法院無暇處理的案件?!八^我國大調解制度,是指在黨委政府的統(tǒng)一領導下,由政法綜治部門牽頭協(xié)調、司法行政部門業(yè)務指導、調處中心具體運作、職能部門共同參與,整合各種調解資源,對社會矛盾糾紛的協(xié)調處理制度?!薄?〕其目的是將民間調解、行政調解、司法調解等其他各種調解資源整合在一起,把矛盾糾紛化解在基層。借鑒法國對專業(yè)法庭的管理模式,對這些民間調解機構正確組織引導是目前的重要任務。
審判效率提高的同時也要注重審判公正的保障。審判公正性有賴于法院司法權內外獨立性,外部獨立主要指法院獨立于人大、行政機關和黨委部門,內部獨立性主要就是法官獨立。法官獨立在制度設計上需要多管齊下,關鍵環(huán)節(jié)是完善現行民主集中決策制度,健全審判委員會運行機制,廢除院庭長審批或決定案件的制度。但是法官獨立帶來的自由裁量權濫用現象如何克服?有學者提出實行法官責任制?!胺ü儇熑沃剖窃趪栏窠缍ㄥe案范圍的前提下,追究主審法官的錯案責任,使法官的審判活動對法律負責、對當事人負責、對自己負責?!薄?〕實際上,法官獨立更需要法官自身素質的提高以及司法行政體制的深化改革。
(三)法官的培養(yǎng)路徑
法官培養(yǎng)路徑應該是普通高校的法律基礎教育與高等職業(yè)教育結合,實現法律教育的高質量和統(tǒng)一性,踏上法官培養(yǎng)的精英化、職業(yè)化道路。先由普通高校完成法律基礎理論教育,然后由高等職業(yè)院校承擔類似法國法官學院的角色,完成法官任職的職業(yè)基礎教育和繼續(xù)教育。因為從培訓方式上,法官職業(yè)培訓強調不同于古板的學院式授課方式,而是富有職業(yè)特點的獨特的培訓方式。高等職業(yè)院校辦學理念“工學結合”注重實訓,與法官職業(yè)教育方式有高度默契。具體來說:
首先是普通高校對法律基礎教育的完成。這個階段重點完成法官的素質教育任務。不僅是法律理論知識的掌握及個人法律能力的培養(yǎng),更重要的是道德觀點的培養(yǎng)。法官的自由心證多是憑借法官的良心即道德觀念來判斷的,所以法官作為人的道德塑造更為重要。另外,法律信仰法律信念的樹立也是這一教育階段要完成的使命,不相信法律的法官不可能是一個稱職的法官,法律信念對法官來講就是一種人生的信仰。
然后由高職院校完成法官職業(yè)教育的培養(yǎng)。高職院校利用社會實踐基地,尤其是公檢法實訓基地的優(yōu)勢,完成法官職業(yè)培養(yǎng)的目標。教學計劃大體分四個學期。第一學期,在企業(yè)、行政機關等司法機構以外的單位實習,通過增加社會認識理解司法工作性質。第二學期,在學校內對有關司法技能、業(yè)務知識及合作部門的業(yè)務知識進行培訓。第三學期,在法院、監(jiān)獄、警察局、律師事務所實習并協(xié)助辦案。第四學期,專業(yè)化的教學階段,主要在學校和法院學習,通過教育培訓努力實現技能與理論結合。
(四)司法行政體制
我國的司法行政體制也應該實行司法機關垂直領導體制,法官的任免和管理應區(qū)別于行政公務員,凸顯法官職業(yè)化。財政經費保障方面,由司法部提出獨立預算,中央財政統(tǒng)一撥付。使法院在人、財、物方面脫離地方,打破地方保護主義的干擾,保障實現司法獨立。
〔參 考 文 獻〕
〔1〕 吳玲.法國司法體制〔J〕.中國司法,2005,(06).
目前各省、縣都在一定程度上面臨著財力不足的壓力,究其原因是資金在使用過程中沒受到有效的監(jiān)督和管理。由于此種問題,財政問題面臨著分配不合理,收支不夠細化,開支范圍不規(guī)范等問題。為進一步促進財政資金有效使用,科學合理地完善政法轉移支付資金管理,促進政法部門工作的有效開展,黨的十提出了加強政法轉移支付資金管理機制,這勢必會在一定程度上優(yōu)化資金的使用。
關鍵詞:
財政;資金;政法;管理
隨著我國司法體制改革的不斷深入,就如何有效推動各級政法部門人力財力與物力的統(tǒng)一劃分與高效使用,是一個很值得大家思考的問題。而對于全面深化司法體制改革,財政部門需要承擔很大責任。財政部門要堅持公開透明的原則,確保資金的安全優(yōu)化合理使用,以達到提高政法經費保障水平。同時也會使政法部門辦案經費得到保障,提高辦案水平。加強政法轉移支付資金也是進一步深化黨的十改革路線和深入貫徹科學發(fā)展觀的重要舉措。這也會在一定程度上打擊腐敗,保證財政資金的科學合理使用,促進政法部門各項工作的展開。
一、問題及現狀分析
雖然政法轉移資金體制已下放,但是仍有阻力。具體表現如下:
(一)政法轉移支付費用使用范圍與實際有所脫節(jié)
近幾年,政法轉移支付經費下放時間不夠合理,有時存在下放時間晚等問題。特別是辦案急需經費而又難以支付,使得采購任務很難完成。除此之外,采購項目雖然經過層層審批,但實際情況是,需要的不能采購,能夠采購的不需要的情況存在,這無疑會造成經費的浪費。所以政法轉移支付費用的使用范圍與現實存在一定的脫節(jié)。
(二)資金分配方式不合理,分配機制不長效
由于各級地方的經濟與政治發(fā)展水平不同,自從2014年起,政法轉移資金的體制進一步發(fā)展,但各地財政轉移支付資金增加幅度不盡相同。各地經濟狀況不同,所以目前采取的分配原則是依據辦公人數,辦案件數以及財力狀況。而且根據近幾年財政情況,基層資金下放存在跨年結轉的現象,影響了資金的辦事效率。除此之外,因地方財政需要負擔很大的經費,造成了財力不足等現象。然而目前由于資金分配方式并不合理,分配機制不長效,財政經費的浪費程度可想而知。
二、解決對策
(一)完善資金分配方式,細化收支
首先要加強黨的精神方面的學習,深刻理解黨的講話精神。其次要進一步推動轉移支付結構的改革,完善資金的分配方式,以司法體制保駕護航,切實提高資金的使用效率。制定合理的分配方式,完善資金分配方式的改革,要推動行政體制改革,努力形成權責統(tǒng)一,分工合理,決策科學,高效的體制機制。政法部門要根據各地的經濟狀況和收入差距,科學準確地分析各級部門的經費收支,合理確定轉移的規(guī)模。財政部門要制定詳細的辦案經費項目,以便于進行財政預算,防止出現嚴重的財政赤字或盈余現象。
(二)建立健全政法轉移資金的評價機制
1、建立財政與政法部門雙方的監(jiān)管機制
通過建立一個公開透明的網絡平臺,把政法部門與財政部連接起來,對兩者實施實時實效的動態(tài)監(jiān)管。對于這樣一個開放的裝備資產信息監(jiān)管平臺,各項業(yè)務收支數據暴露無遺。不管是采購,開銷,更新,廢棄等數據,都可以在這個平臺上有據可尋。財政部門對經費收支要進行嚴格登記,嚴格落實資產使用人和負責人之間的牽制機制,提高資產使用的安全度。并且各項賬目要記錄詳細,便于查詢。
2、量化各項管理工作
加強財政隊伍建設,規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化資產管理,精確地合算資金。為了推動財政管理的科學化,制度化,合理化,需要建立一套規(guī)范,高效,優(yōu)化的財政資金標準化體系。量化辦案經費使用管理。嚴禁把辦案經費用于購置個人物品,或加強基礎設施或辦公用房維修等。要嚴格落實各項審批案件,實事求是區(qū)分辦案經費與日常運行經費。要實施??顚S弥贫龋_到經費使用的清晰化和規(guī)范化。加強量化裝備業(yè)務的重點投向。目前各級部門裝備已達到業(yè)務的基本需求,但是與高技術裝備相比還有較大差距。究其原因是高技術人才與設備與一些部門人才機制不配套,造成高技術設備的浪費。隨著信息技術的逐漸深入,電腦等數碼產品等更新換代非??欤哉ú块T要把工作重點放在提高辦案的網絡水平上。加強省、市、縣工作的聯系,促進三者之間的資源共享,提高辦案效率,優(yōu)化資源配置。
(三)加強預算外資金與“收支兩條線”的管理
這就需要轉變政府職能,打造服務型政府。同事要建立公共財政體制,建立“陽光工程”,便于對政府工作進行監(jiān)督,保證財政資金的科學分配。
三、總結與展望
據悉,自實施政法經費體制改革以來,各地的經費緊張局面得到有效緩解,經濟下行壓力減輕。特別是貧困地區(qū)有關部門財政問題得到很大改善。據了解,江蘇省2014年財政規(guī)定的資金已全部下放到地方,而這也是對各地方進行優(yōu)秀工作單位評價的有效機制。從中央審核的數據來看,政法轉移機制基本得到落實,資金使用較有效。政法轉移資金的措施,極大調動了基層政府工作的積極性。最重要的還提高了政法部門辦案水平以及裝備資金的效率。
作者:戴云翔 單位:江蘇省無錫市人民檢察院
參考文獻:
[1]崔文勝.政法經費保障中轉移支付資金的引入及規(guī)范使用路徑——以檢察系統(tǒng)檢務保障體制改革為[J].中國檢察官,2015年21期
【論文摘要】隨著我國電力體制改革的不斷深化,電力行政執(zhí)法過程中的困難,為社會和電力企業(yè)帶來了諸多問題。其成因主要是:電力立法滯后于體制改革,造成電力行政執(zhí)法主體事實上缺位;受制于上位法致使地方電力立法難以突破電力行政執(zhí)法的基礎——執(zhí)法隊伍構建及執(zhí)行力。因此,電力行政執(zhí)法需從立法層面予以突破,從中央層面明確電力行政執(zhí)法主體;在立法一時難以突破的情況下,需要在實踐中探索有效的應對之策。
引 言
近年來全國各地妨礙電力建設、破壞電力設施的違法事件頻頻發(fā)生,竊電現象也呈頻發(fā)之勢,這不僅嚴重影響電力建設項目進程,危急供電安全,而且也嚴重擾亂了正常的供用電秩序,使國家和供電企業(yè)蒙受巨大的經濟損失。
就目前的法律規(guī)定來看,《刑法》等法律法規(guī)對于電力設施和電能的法律保護遠不能涵蓋實踐中所存在的相關行為,對現實中存在著的妨礙電力建設、破壞電力設施及盜竊電能、侵犯社會公眾和電力企業(yè)利益的涉電違法行為,其中尚未構成刑事犯罪的,需要通過行政執(zhí)法予以制裁和規(guī)范。但由于我國電力立法滯后于電力體制改革,《電力法》、《電力設施保護條例》及其實施細則的相關規(guī)定與政企分開后的電力體制不相適應,存在著電力行政執(zhí)法體制始終沒有理順、電力行政執(zhí)法主體事實上缺位、無法形成一支有力的電力行政執(zhí)法隊伍等問題。
本文試圖通過對我國電力行政執(zhí)法體系及實踐情況的分析,探討形成這一難題的原因和解決之策。
1.當前我國電力行政執(zhí)法面臨嚴峻形勢
破壞電力設施和偷竊電能現象,不僅使國家和人民財產遭受巨大損失,嚴重侵害電力企業(yè)的合法權益,而且也嚴重侵害了廣大用戶的合法權益。破壞電力設施和竊電行為還擾亂了供用電秩序,造成許多危害電力運行安全、危害人民群眾人身和財產安全的隱患,直接威脅到電網的安全運行。
2007年,在全國“三電”(指加強電力、電信、廣播電視設施安全保護工作)專項斗爭中,查處“三電”治安案件2.5萬余起。涉電案件劇增,嚴重危害了電網安全運行,無法保證電網正常供電和電力用戶正常用電,還可能危害人民群眾生命財產安全。由于電力執(zhí)法力度的不足,涉電違法行為得不到追究和懲處,無法保證電力執(zhí)法部門公信力和電力相關法律法規(guī)的威懾力。
2.電力行政執(zhí)法內容分析
電力行政執(zhí)法是指電力行政執(zhí)法主體按照法律、法規(guī)的規(guī)定,對相對人采取的直接影響其權利義務,或者對相對人的權利義務的行使和履行情況直接進行監(jiān)督檢查的行為,是保證電力相關法律、法規(guī)實施的直接性的、管理性的行為。
按照行政執(zhí)法行為對相對****利義務所引起的直接效果,電力行政執(zhí)法主要有以下方式:電力行政處理、電力行政處罰、電力行政檢查、電力行政處置。
3.導致我國電力行政執(zhí)法難題的原因
電力行政執(zhí)法出現的嚴峻形勢,固然是多種因素的綜合作用,但執(zhí)法保護力度缺乏是最重要的因素。由于電力體制改革不斷推進,電力立法滯后于電力改革,現行電力法律法規(guī)中許多方面不適應我國當前電力工業(yè)發(fā)展與改革的現狀。
3.1 執(zhí)法主體事實上的缺位是電力行政執(zhí)法難的根本原因
3.1.1我國現行法律中對電力行政執(zhí)法主體的規(guī)定不明確
法律法規(guī)授權的組織既可以自己的名義在法定權限內從事電力行政執(zhí)法活動,承擔法律后果,也可以根據法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,在法定權限內再委托符合法律規(guī)定的其它社會組織行使電力行政執(zhí)法權。受委托的組織并非電力行政執(zhí)法主體,它只能以委托機關的名義從事行政執(zhí)法活動,相應的行政執(zhí)法后果即法律責任應由委托機關承擔。
《電力設施保護條例》于1998年1月7日修訂后,諸如北京、天津、青海、山東、四川、新疆等地都紛紛出臺了有關電力設施和電能保護及反竊電方面的地方性法規(guī)和行政規(guī)章,但在電力設施保護的行政執(zhí)法主體方面,無一例外地沿襲了上位法《電力法》、《電力設施保護條例》的相關規(guī)定,即明確了由各?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))的電力管理部門作為相應的行政執(zhí)法主體。如此看來,電力設施與電能保護的行政執(zhí)法主體似乎并不存在缺位情況,但事實上,現行法律的規(guī)定并未明確由哪一個政府組織具體來行使行政執(zhí)法職能,有的電力行政事務有多個部門在具體行使行政執(zhí)法職能。
3.1.2 電力行政執(zhí)法主體的變遷導致執(zhí)法效能弱化
1996年4月1日《電力法》實施后,國務院國[1996]48號《關于組建國家電力公司的通知》指出,為有利于轉變政府職能、實行政企職責分開、深化電力工業(yè)體制改革,國務院決定組建國家電力公司。按照這一決定,新成立的國家電力公司負責原電力工業(yè)部管理的國有資產經營管理,不再具有政府行政管理職能,國家經貿委作為電力行政管理部門負責電力行業(yè)的行政管理與監(jiān)督。由此,改制后的電力行政執(zhí)法職能完全由政府部門承擔。
3.1.3 政府部門作為電力行政執(zhí)法主體能力不足
通過考察電力行政執(zhí)法主體前后的變化差異,不難看出:在電力體制改革之前,電力局不僅具有行政執(zhí)法權,而且具有與之相配套的豐富的人力、物力資源和經驗。電力體制改革后的地方綜合經濟管理部門雖然取得行政執(zhí)法權,但其限于人力、物力、經驗等方面的不足,不能做到及時、有效地行使行政執(zhí)法權,也因為同樣的原因,使得無法形成一支與其所在行政區(qū)域內電力設施和電能安全保護相匹配的行政執(zhí)法隊伍。
由此看來,執(zhí)法主體執(zhí)法能力的欠缺是導致電力執(zhí)法難的根本原因,或者說是因為執(zhí)法主體的能力不足使得行政執(zhí)法主體事實上的缺位,并直接導致了電力行政執(zhí)法之難。
3.2電力立法難以突破導致難題持續(xù)
3.2.1電力相關法律規(guī)定與其他法律銜接不到位
我國《電力法》的修訂與完善滯后于電力體制改革,面對電力行業(yè)改革和發(fā)展中出現的發(fā)電與電網企業(yè)的技術配合問題、預購電、欠費停電期限、用電檢查權等方面的新問題,《電力法》及其配套法律規(guī)定與相關行政法的規(guī)定沒有銜接,與《刑法》規(guī)定的破壞電力設備罪、盜竊罪等罪名條款沒有相銜接,法律的適用出現了許多真空。
3.2.2 相關電力法律法規(guī)缺少可操作性
涉電案件在進入行政執(zhí)法程序后,由于相關電力法律法規(guī)在實踐中缺少可操作性,使得行政執(zhí)法主體無法對許多案件進行行政執(zhí)法處理。如在破壞電力設備案件中所涉及的電力設備范圍的具體指向、盜竊和破壞電力及設施所造成的經濟損失如何計算等等問題,行政執(zhí)法部門與電力企業(yè)和公檢法部門的認識存在著很大的差距。
3.2.3 上位法的限制使地方立法難以突破
基于法律效力等級理論,上位法的效力高于下位法的效力。《電力法》、《電力設施保護條例》都規(guī)定電力管理部門作為電力設施和電能保護的行政執(zhí)法部門和監(jiān)督管理部門,全國大部分省市的相關地方性法規(guī)和行政規(guī)章也就無一例外地沿襲了這一規(guī)定,即明確了由各自?。ㄊ校┑碾娏芾聿块T作為相應的行政執(zhí)法主體,而無法形成新的突破,因此在地方立法中很難解決電力行政執(zhí)法主體事實上缺位的問題。
4.現行體制下破解電力行政執(zhí)法困難的對策
4.1 修改與完善電力法律體系,加強行政執(zhí)法保護內容
《電力法》修改要與《民法通則》、《行政處罰法》、《行政復議法》、《行政訴訟法》、《刑法合同法》、《農業(yè)法》、《森林法》、《土地管理法》、《公路法》、《環(huán)境保護法》等法律協(xié)調。國家立法機關、司法機關也應根據電力產品的特殊性和電力行業(yè)的特殊情況,在制定與《電力法》配套的法律、法規(guī)、立法解釋、司法解釋時,要對竊電等違法行為的違法金額的認定、處理等具體問題作出明文規(guī)定。
隨著我國電力體制改革的逐漸深化,也應隨之建立一套有機的電力法律、法規(guī)框架,其中應更多地體現對電力設施和電能保護的行政執(zhí)法內容,并形成切實可行的和完整的行政執(zhí)法保護制度。
4.2 開展電力行政執(zhí)法模式的探索與實踐
在立法層面尚難有較大突破之前,在地方實踐中探索具有本地特色的電力行政執(zhí)法模式,不失為在當前解決和破解電力行政執(zhí)法難題的一種切實有效的辦法。如《寧夏電力設施安全保護處罰條例》的出臺,就是一種良好而有益的探索。
電力體制的改革對電力行政執(zhí)法資源提出了重新配置的要求,能否將有關資源再行配置與組合,在符合經濟性的同時也具備操作性,是探索電力設施與電能保護行政執(zhí)法模式的原則。
4.3 深入宣傳電力法律法規(guī)
相對于電力主管部門,就電力法律宣傳工作來說,電力企業(yè)在人力、物力、經驗方面具有相對優(yōu)勢,而在有關宣傳內容上、時間上、形式上,也更容易把握實際、靈活機動、貼近生活,使宣傳工作不至于流于形式。當然,作為行政執(zhí)法主體的電力主管部門,也應就電力行政執(zhí)法的相關內容進行宣傳,切實提高群眾遵守電力法律法規(guī)的意識,才能達到群防群治的效果,減少涉電案件的發(fā)生。
有效政府建立在有限政府之上
木然(遼寧師范大學政治與行政學院政治學系博士生導師)
對國家治理體系和治理能力現代化的強調表明,更加突出治理目標,這是政治體制改革趨于務實的表現。但如果沒有內化的政治道德和外在的法治邊界,治理體系與治理能力的現代化,就會流于形式,扭曲變形。
法治是國家治理體系的根本目標。只有實行法治,才能讓市場而非政府成為資源配置的決定性力量,恢復社會活力,促進文化繁榮。只有建立在有限政府基礎上的有效政府,才能實現國家治理體系的現代化。
法治是治理水平現代化的根本標志。人治與法治是傳統(tǒng)與現代文明的分水嶺,也是治理水平野蠻化與文明化的分界線。治理要依憲而治。只有依憲治國,才能真正實現治理水平的現代化。
法治是民主的根本保障。要改變人民形式上有權實質上無權的悖論局面,就必須通過法治建設,把憲法和法律規(guī)定的公民的政治、經濟、文化、社會的權利落到實處,保障人民的實質性權力和權利。
要把法治內化,把法治的外在約束化為治理體系和治理能力現代化的內在要求。否則,法治的外化與法治的內化相脫離,治理體系與治理能力的現代化就會成為一句空話。
良治是制度之治
李林(中國社會科學院法學研究所所長)
良法是善治的前提和基礎。國家若善治,須先有良法。說:“不是什么法都能治國,不是什么法都能治好國。”就是要求應當以系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的良法治理國家和社會。
“良法”對立法的要求有五點:一是具有正當價值取向,符合正義、公平、自由、平等、民主、人權、秩序、安全等的價值標準;二是民意的匯集和表達;三是立法程序要科學民主;四是立法應符合經濟社會關系發(fā)展的實際,具有針對性、可實施性和可操作性;五是立法應當具有整體協(xié)調性和內在統(tǒng)一性,不能自相矛盾。
善治是良法的有效貫徹實施,是國家治理的最終目標。法學意義上的“善治”,就是要把制定良好的憲法和法律付諸實施,把表現為法律規(guī)范的各種制度執(zhí)行運行好,公正合理高效及時地用于治國理政,通過法治卓有成效的運行實現“良法”的價值追求。
人民是國家的主人、社會的主體,因此善治首先是人民多數人的統(tǒng)治,絕不是少數人的專制;善治主要是制度之治、規(guī)則之治、法律之治,絕不是人治。
通過良法善治推進國家治理法治化,必須弘揚法治精神,維護法治權威,強化國家治理的合憲性合法性,堅持科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法,堅持法律面前人人平等,切實做到有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。
誰都要堅決維護憲法法律權威
伍治良(中南財經政法大學法治發(fā)展與司法改革研究中心研究員)
我國正處于改革攻堅期和深水區(qū),社會矛盾積聚,穩(wěn)定風險增大,迫切需要推進社會治理現代化。良法善治體現了社會治理現代化的本質要求。
良法側重靜態(tài)的社會治理制度建設目標,強調社會治理體系彰顯公平、正義、民主、人權、秩序、和諧等共同價值。社會治理體系的良法標準,要求社會治理的科學立法、民主立法,以健全政府治理機制,發(fā)揮政府治理主導作用;健全社會自治機制,增強社會發(fā)展活力;健全社會參與治理機制,實現政府治理與社會自治良性互動。
善治側重動態(tài)的社會治理過程,強調社會治理的整體性、系統(tǒng)性和協(xié)調性,要求充分發(fā)揮社會治理非制度性要素的功能,堅持依法治理、系統(tǒng)治理、綜合治理、源頭治理。
堅持系統(tǒng)治理,善用合作共治方式協(xié)調社會關系。健全黨委領導、政府負責、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障的社會治理體制。
堅持依法治理,善用法治思維和法治方式調處社會矛盾;堅持綜合治理,綜合運用法律、行政、道德、宣傳教育、科技等手段規(guī)范社會行為;堅持源頭治理,善用事前處置機制化解社會矛盾。
讓法治成為國民信仰
馬一德(北京市社會科學院法學研究所研究員)
一是依法行使行政權力。社會利益關系復雜,消除矛盾沖突需要各級領導機關和領導干部提高運用法治思維和法治方式的能力。
為此,應加快法治政府建設,重點是用法律法規(guī)調整政府、市場、企業(yè)的關系,使政府依法管理經濟和社會事務,推進政府工作制度化、規(guī)范化和程序化,確保行政權力在法律范圍內行使;嚴格依法行政,完善執(zhí)法程序,堅決克服有法不依、執(zhí)法不嚴等現象;強化對行政行為的法律監(jiān)督,做到用法律管權、依法律辦事。
政府職能的法治化是依法行政的基本前提。合理界定政府社會管理職能,有助于強化政府社會管理職能,防止和避免出現政府職能缺位、越位、錯位等問題,集中人力、財力、物力履行好政府承擔的社會管理職能。
關鍵詞:民事檢察參訴抗訴
檢察監(jiān)督權作為一種國家權力,其實質是一種權力對另一種權力的控制和約束,以達到權力之間的平衡;最終目的是為了保障國家法律的統(tǒng)一實施,以維護社會的公平正義。《民事訴訟法》第14條規(guī)定:人民檢察院有權對民事審判活動實行法律監(jiān)督;并在第187條至第190條規(guī)定了具體的監(jiān)督方式。然而在司法實踐中,檢察機關抗訴與法院審判的矛盾時常出現,現行民事檢察監(jiān)督制度顯露出很多缺陷,急需改革與完善。
一、檢察機關抗訴與法院審判的矛盾
《民事訴訟法》第186條規(guī)定,對人民檢察院提出抗訴的案件,人民法院應當再審。但由于民事訴訟法未對抗訴的審級作出明確規(guī)定,對檢察機關應向哪一級人民法院提出抗訴,由哪一級法院審判,在實踐上產生不同的理解,由此在法檢之問也形成較大的沖突。實踐中,經常發(fā)生檢察機關向同級人民法院提出抗訴被屢次退回,或同級人民法院受理后指令下級再審,檢察機關因此拒絕出庭的現象。這種做法,不僅違背了審級對應原則,也造成訴訟程序上的混亂。按照規(guī)定,基層檢察院沒有向法院提出抗訴的權力,基層法院也沒有審理抗訴案件的權力,如果上級法院指令它審理抗訴案件,就會出現下級法院駁回上級檢察院抗訴的局面。而且下級法院通知上級檢察院出庭也沒有法律依據,通常做法是讓下級檢察院出庭,造成“出庭的不抗訴,抗訴的不出庭”。
檢察機關在抗訴再審中也與法院之間產生矛盾。當法院決定對抗訴案件進行再審,依據民訴法第188條規(guī)定:“人民檢察院提出抗訴的案件,人民法院再審時,應當通知人民檢察院派員出席法庭?!珜τ跈z察機關如何參與再審、以何種身份、處于何種地位、有何權利義務等,民事訴訟法則未有明確規(guī)定。對檢察機關抗訴的具體程序,如案卷的調閱和證據的收集,抗訴書的送達和期限,抗訴案件的審理方式,當事人的權利義務,檢察人員出席再審法庭時是否享有參加辯論的權利或義務,法律都無規(guī)定,致使實踐中出現兩種截然不同的做法。此外,我國民事訴訟法沒有明確抗訴開始的時間,對于抗訴的次數也沒有明確的規(guī)定,對抗訴案件無審理期限的規(guī)定,容易造成實際的矛盾。這些矛盾表明現行民事檢察監(jiān)督制度存在著某些不足。
二、現行民事檢察監(jiān)督制度的缺點
(一)監(jiān)督的手段單一
在《民事訴訟法》中,只規(guī)定檢察機關對已經發(fā)生法律效力的、確有錯誤的判決、裁定進行抗訴,即通常所說白勺“事后監(jiān)督”。
(二)監(jiān)督的范圍狹窄
《民事訴訟法》沒有賦予檢察機關對人民法院民事審判活動中的其他審判行為的檢察監(jiān)督。例如,人民法院對妨害民事訴訟行為強制措施的適用、財產保全、先予執(zhí)行措施的適用,以及特別程序、督促程序、公示催告程序、破產程序、執(zhí)行程序均不發(fā)生檢察監(jiān)督的問題。
(三)監(jiān)督的程序不完善
《民事訴訟法》對檢察機關受理、審查案件及出庭抗訴的具體工作程序未作任何規(guī)定,缺乏可操作性,使檢察機關在具體工作中無法可依。在庭審中,出庭的檢察人員僅僅是宣讀一下抗訴書,以及對庭審程序進行監(jiān)督,并無權對法院的實體裁決行使權利。
三、構建具有中國特色的民事檢察監(jiān)督制度
要克服我國現行民事檢察監(jiān)督制度存在的缺陷,必須對現行民事檢察監(jiān)督方式進行改革和完善,以強化檢察監(jiān)督為主導來改造我國現行的民事檢察監(jiān)督制度,構建起適合我國國情、突出現代司法理念、具有中國特色的新型民事檢察監(jiān)督制度。筆者建議通過立法進一步完善和細化民事檢察監(jiān)督的內容、手段、途徑、方式、程序和權限,應當規(guī)定檢察機關對民事訴訟的整個過程實行全程監(jiān)督,必要時可參與民事訴訟的全過程,具有、參訴、抗訴等權利。
(一)保留抗訴權
對生效裁判的抗訴權仍然保留,但在方式和途經上進行改進。檢察機關對法院生效裁判的抗訴監(jiān)督,有利于調整失衡的雙方當事人的地位,有效地對法院的民事審判進行監(jiān)督,因此檢察機關對法院生效裁判的抗訴權必須予以保留和強化。人民檢察院對同級法院的生效民事判決和裁定覺得需要進行抗訴的,除報上級檢察院決定并抗訴至其同級法院外,還可以采取同級檢察機關監(jiān)督的方式,直接向原審法院提起抗訴,并由其重審。這樣既可避免當事人的訟累,又利于信息之反饋,更能及時有效發(fā)揮監(jiān)督之功效。
(二)設置權
現行《民事訴訟法》僅規(guī)定檢察機關對民事案件有抗訴權,而司法實踐證明這是不完整的監(jiān)督權。隨著我國經濟體制改革的逐步深化,新情況新問題不斷出現,尤其是近年來國有資產嚴重流失、環(huán)境污染、對國家和社會公共利益造成較大侵害的事件時有發(fā)生。而這類案件往往無合適的訴訟主體,或有主體而無力、不力,致使案件得不到及時有效的司法干預。設置檢察有關的權可以有效地解決這些問題。
關于人民檢察院可以提起民事訴訟的民事案件的類別,國內主流的觀點認為應包括侵犯國家對國有資產所有的事件、公害案件、涉及其公共利益的事件。筆者認為可大體上規(guī)定為以下幾種:(1)在國家作為民事主體的利益受到損害時,代表國家;(2)在社會公共利益受到侵害又無特定主體時,代表社會公眾;(3)當公民、法人的重大利益受到嚴重侵害,而又因特殊情況不能、不敢或無力的,代表國家、集體、法人和公民;(4)在重大涉外案件中,代表國家、集體和法人。
(三)行使參訴權
對于涉及國家利益、社會公共利益的案件,在當事人已經訴諸法院的情況下,可以賦予檢察機關參與訴訟的權利。檢察機關參加到已經開始的民事訴訟,既可以是法院提出,也可以是檢察機關主動提出,還可以是按照法律的有關規(guī)定行使參訴權。檢察機關應該可以在訴訟的各個階段參加到已經開始的訴訟中來。
(四)賦予調查權
關鍵詞:行政壟斷 反壟斷法 規(guī)制
走出行政壟斷界定的誤區(qū)
壟斷的本義是把持和獨占,其被廣泛使用肇始于經濟學。同樣地,對于壟斷的分類,法學界通常也是借鑒經濟學研究成果,將其分為經濟壟斷、行政壟斷和自然壟斷三種形式。筆者認為,機械地將經濟學的概念引入法學領域難免會將法學研究引入誤區(qū)。經濟壟斷、政治壟斷和自然壟斷三者并不是并列的概念,自然壟斷與前兩者并不具有同質性和可比性。一個行業(yè)的自然壟斷屬性主要是行業(yè)成本具有弱可加性的經濟屬性。但是這只能說明該行業(yè)壟斷經營更佳,并不意味著其必然是壟斷經營。因為一個行業(yè)的自然壟斷屬性并非一成不變,而是可能隨著時空條件的變化而發(fā)生變化(同一行業(yè)在不同國家或者在同一國家的不同歷史時期可能會有壟斷性經營和競爭性經營的不同表現)。而且其壟斷地位的獲得可能來自社會的選擇,也可能來自國家的直接操控,而后者就屬于行政壟斷。所以在同一層面只存在經濟壟斷與政治壟斷的并列,并不存在自然壟斷與行政壟斷的并列。厘清自然壟斷與行政壟斷的關系,對于辨別某些行業(yè)的壟斷本質,加深對我國行政壟斷現象的認識是極為必要的。
基于上述認識,不難發(fā)現,電力、電信、郵政、民航、鐵路等以前直接從國家部委分離出來壟斷行業(yè),和教育、醫(yī)藥、出版、旅游等公用事業(yè)部門及其中介機構的壟斷行為,表面看來是合法的國家壟斷或者自然壟斷,但其諸多所行卻是行政壟斷之實。行政主體憑借其行政權力干預或影響市場競爭、謀取自身利益的情形比比皆是,極大地危害了市場經濟的健康發(fā)展,已然成為破壞市場競爭秩序的最大根源,而其背后則隱藏著巨大的部門利益。
對《反壟斷法》的反思
(一)決策高層規(guī)制意愿不強
決策高層對于行政壟斷的規(guī)則并沒有表現出強烈的意愿:其原因可能是對競爭與市場運行機制的重要性認識不夠(這種可能很?。?,也可能是出于對競爭政策與產業(yè)政策重要性的權衡,還有更大的可能是因受制于現實政治經濟體制的無奈,當然還有一種可能是出于對政權以及高層決策者自身利益的考量。其突出表現在對于壟斷規(guī)制至為重要的執(zhí)法機構沒有在《反壟斷法》中做出足夠清晰明確的規(guī)定。一個機構擁有的權力對相對方的影響越大,其權力的設定越應嚴肅對待。反壟斷執(zhí)法機構肩負著維護基本的市場運行機制-競爭機制的主要責任,無疑應當屬于擁有這種權力的機構。筆者認為,這完全是應該由法律層面的立法需要做的事情,但是《反壟斷法》卻將其留在日后交給行政部門或者行政立法解決。實在有失立法的嚴肅性。
(二)壟斷執(zhí)法機構位階太低
即便我們假設,行政壟斷的規(guī)制能夠在行政權力系統(tǒng)內部得到解決,從其目前的反壟斷執(zhí)法機構也主要是對一些不涉及行政公權因素的經濟壟斷以及一些級別較低的行政壟斷行為進行執(zhí)法,卻不足以對更高層級內的行政壟斷行為進行有效的規(guī)制。目前,國務院確定的反壟斷執(zhí)法機構為國家發(fā)改委、商務部和工商總局三個機關。相對于同為部級單位的壟斷主體而言,這樣的反壟斷執(zhí)法機構在執(zhí)法方面的權威性、獨立性和有效性是非常值得懷疑的。
(三)反壟斷執(zhí)法機構職權存在交叉
壟斷執(zhí)法“三家共掌”的局面實際是多頭執(zhí)法。從執(zhí)法機構設置的指導思想角度來看,多頭執(zhí)法并非出于對執(zhí)法權的合理分配,也不是基于對相互之間權力制約的考慮,而是基于部門利益為攫取更大范圍的執(zhí)法權。這一格局看似井然有序,實踐中卻因執(zhí)法分工的不同而存在嚴重的職能交叉現象。作為反壟斷的執(zhí)行機構,其基本要求是要有權威性、獨立性。從這個意義上來說,反壟斷執(zhí)法“權分三家”格局的弊端,不僅僅是多頭執(zhí)法帶來的行政執(zhí)法成本的耗費和行政效能的降低,更重要的執(zhí)法權威性的弱化和執(zhí)法獨立性的喪失。在執(zhí)法機構的獨立性上,把同一個有內在聯系的反壟斷職能人為地劃分成三塊,必然導致執(zhí)法主體在執(zhí)法實踐中的爭執(zhí)與摩擦,最后只會導致有利益的時候爭相執(zhí)法,沒有利益的時候爭相推諉。如此執(zhí)法,損害的是法律的統(tǒng)一性與公正性(司龍,2008)。
(四)行政壟斷規(guī)制執(zhí)法手段缺失
反壟斷法沒有把行政壟斷的管轄權交給反壟斷執(zhí)法機構。根據該法第51條,濫用行政權力實施排除、限制競爭行為的,由其上級機關責令改正。這就使反壟斷法面對行政壟斷像一只沒有牙齒的老虎。反對行政壟斷的任務不能僅依靠政府的上級機關:第一,行政性限制競爭實際上都是歧視行為,其本質都是保護地方企業(yè)或者個別國有企業(yè)的利益。這就使政府上級機關在其下級機關與非國有企業(yè)或者與來自其他地區(qū)的企業(yè)之間的爭議中,很難保持中立態(tài)度。第二,這里的上級機關不是專門的機關,也不是特定的機關,這些機關的工作人員一般沒有反壟斷意識,不可能對其下級機關的限制競爭行為進行有效的監(jiān)督和檢查。因此,在這個方面,應當借鑒其他國家或者地區(qū)反壟斷的經驗,把監(jiān)督和檢查政府壟斷行為的任務交給反壟斷行政執(zhí)法機構。當然,反壟斷執(zhí)法機構能否承擔這個任務,取決于它是否是一個統(tǒng)一、獨立和有權威的機構。不可否認,反行政壟斷在任何國家都是一項艱難的任務,因為這是在限制政府的權力。反對行政壟斷在我國尤其是一項艱難任務,因為這不僅需要深化經濟體制改革,而且需要政治體制改革。但是,無論如何,行政壟斷的普遍存在對反壟斷執(zhí)法是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。因為在企業(yè)普遍尋求政府保護或者通過政府“尋租”的社會環(huán)境下,反壟斷法很難得到有效的執(zhí)行。
(五)對壟斷執(zhí)法與行業(yè)監(jiān)管的關系缺乏關注
在我國,具有自然壟斷經濟屬性的公用事業(yè)均脫胎于計劃經濟體制下的國營經濟,即便其在一定程度上參與進了市場運行機制。但就其根本而言,仍然是基于行政公權的行政壟斷。有如電信、郵政、鐵路、電力、銀行等領域的大型國有壟斷企業(yè)的壟斷行為理應納入行政壟斷規(guī)制的視野。然而,因為這些國有大企業(yè)一般都有一個行業(yè)監(jiān)管機構,反壟斷執(zhí)法機構能否對這些被監(jiān)管的行業(yè)有管轄權就是一個敏感的話題。很多市場經濟國家的經驗已經表明,監(jiān)管機構在處理被監(jiān)管企業(yè)與其他企業(yè)或者與消費者的爭議中,往往站在被監(jiān)管企業(yè)的立場上,這即是經濟學家們提出的“監(jiān)管者被俘獲”的理論。在我國被監(jiān)管企業(yè)大多為國有壟斷企業(yè)的情況下,行業(yè)監(jiān)管機構運用行政權力維護在位壟斷企業(yè)利益的現象更是普遍。另一方面,行業(yè)監(jiān)管機構的權力配置一般不是以反壟斷和保護競爭為宗旨,這些機構一般沒有反壟斷意識,不能適應執(zhí)行反壟斷的要求。還有一個問題是,在國計民生比較重要的行業(yè)都設立了主管部門或者監(jiān)管機構的情況下,如果這些機構各自適用部門法處理限制競爭案件,這不僅導致政出多門,降低反壟斷執(zhí)法效率,而且也難以建立全國統(tǒng)一的市場競爭秩序。
整體主義視角下行政壟斷規(guī)制的若干思考
(一)規(guī)制行政壟斷的根本在于行政體制改革
行政壟斷產生的原因,主要是由轉型時期中央與地方的財政分權改革、政府職能轉換和法律規(guī)制的不到位這三大基本成因造成的。從財政分權來看,改革的不配套導致縱向財政權分散化與行政權集中化出現矛盾,橫向財政權集中化與行政權集中化出現矛盾;從地方政府履行經濟職能來看,存在一個培育市場與替代市場、制度供給與制度約束、增長政績與發(fā)展政績的矛盾;從法制建設來看,則是法律規(guī)制跟不上現實的變化。而這些矛盾的背后,是政治體制改革大大落后于經濟體制改革所致。一方面,經濟體制改革已邁出了很大步伐,傳統(tǒng)的行政直接支配經濟的模式在經濟領域得到了較大改善,市場主體要求擺脫行政權力的直接束縛的呼聲日益高漲;另一方面,政治體制改革的延緩事實上又強化了權力直接管理經濟的狀況,導致權力與經濟密切結合,從而使得行政壟斷還廣泛存在。
(二)行政壟斷規(guī)制可以成為引入司法審查制度的切入口
司法審查不僅是司法改革的問題,已然涉及整個公共權力的內部重新配置。所以,全面引入司法審查在當前難以期待。但是換一個角度來看,我國的行政壟斷有些是通過直接的行政指令方式形成的,還有相當一部分行政壟斷(這些壟斷往往是規(guī)模更大危害更甚的行政壟斷)是通過抽象的政府規(guī)章或者行業(yè)政策形成的?;谛姓艛嗟纳鲜鎏匦?,反壟斷領域或許恰恰可以成為我國引入司法審查的一個很好的切入點和試驗田。通過在上述領域引入司法審查進行試點,從而檢視回答一系列相關的問題,比如我國能否引入司法審查制度?有無必要引入司法審查制度?如何結合中國國情具體引入司法審查制度?對他國司法審查制度需要做出哪些借鑒,又需要做出哪些改進?
(三)做好反壟斷法與行業(yè)監(jiān)管法之間的協(xié)調
反壟斷法與行業(yè)監(jiān)管法的關系,實質上也是競爭政策與產業(yè)政策之間的關系,而競爭政策與產業(yè)政策之間的關系問題是一個復雜的問題。當前世界各國的共識是:競爭政策和產業(yè)政策發(fā)生沖突時,應該是競爭政策優(yōu)先。比如在原來的歐共體,競爭政策較其他政策有優(yōu)先適用的地位。但在我國,由于國情不同,不宜簡單地賦予競爭政策優(yōu)先于產業(yè)政策的地位(席月民,2008)。從長遠看,處理競爭政策和產業(yè)政策的關系絕不能機械化、絕對化。當然,我國地域廣闊,各地經濟發(fā)展不均衡,產業(yè)規(guī)模和產業(yè)結構相差較大。要全面實行競爭政策優(yōu)先可能不現實,但是我們也不能一概而論地堅持產業(yè)政策優(yōu)先于競爭政策。
反壟斷法對競爭政策與產業(yè)政策的協(xié)調主要體現為劃定競爭的合理范圍,規(guī)定某些產業(yè)部門和行為適用競爭政策的例外,或者允許二者適度兼容。反壟斷法體現產業(yè)政策的要求,可以在定義某一行為或結構的合法范圍時,間接地照顧到產業(yè)政策的需要。在關于企業(yè)兼并的內容方面,需要注意相關市場的問題。市場定義的越寬,一起給定的兼并被批準的可能性就越大。反之,被批準的可能性就越小。
(四)完善聽證制度并通過加強消費群體的力量約束公用事業(yè)行政壟斷
具有行政壟斷背景的公用事業(yè)對普通民眾有著極大的影響,普通民眾對其最為關心的就是價格。在普通民眾層面,對價格調整進行限制的最為通常也是最為有力的就是聽證會。其實,我國《價格法》第23條規(guī)定了價格聽證制度??墒牵瑲v年來的公用事業(yè)漲價的聽證會都是無一例外的漲價,因此,立法者以及有關部門進一步完善聽證法律制度及具體執(zhí)行辦法和實施細則,保障社會的知情權和參與權。對于申請漲價的部門和單位,要進行嚴格的評估,委托有信譽、有資質的審計機構對商品上浮的原因、申請單位的財務分析、成本核算、申請單位的管理情況、經營現狀等方面,進行綜合評價并提出評估報告。參加聽證會代表和專家學者的選擇,要有嚴格的程序和辦法,以體現出代表的廣泛性和社會公平。此外,聽證制度的適用并不單純是局限于價格上調,同時,也應該包括價格的下調。
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關鍵詞:無證診所 原因 治理對策
近年來由于種種原因,一些地區(qū)非法行醫(yī)活動猖撅,未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》的診所泛濫成災,特別是一些未經專業(yè)培訓的閑雜人員混跡其中,嚴重擾亂了醫(yī)療秩序,威脅著群眾的健康和生命安全。各地衛(wèi)生部門雖經多次清理整頓,查處了一大批無證診所和游醫(yī),但在一些地區(qū)仍屢禁不絕,使醫(yī)療市場秩序混亂的局面得不到根本好轉。如以作者所在的象山縣為例,2002年7月調查摸底有非法個體診所190家,經過多次打擊特別是在2003年上半年“非典”疫情流行期間經縣政府協(xié)調并強力打擊,這些診所全部被取締或自行關閉歇業(yè),但非法個體診所“在非典”過后“回潮”的現象比較嚴重,全國其它地區(qū)也出現類似情況〔’〕。為此,有必要對無證行醫(yī)成因作一分析,并對治理對策作一探討。
1原因分析
1. 1社會因素
1.1.1低層次醫(yī)學畢業(yè)生和下崗醫(yī)務人員沖擊市場。近年來,一些低層次學校,如縣級衛(wèi)校、民辦學校甚至職業(yè)中學不顧需求變化仍開辦醫(yī)療專業(yè)。一些醫(yī)學院校大量擴招,畢業(yè)生進不了公立醫(yī)療機構。加之,部分企業(yè)倒閉或分離社會職能,下崗醫(yī)務人員增加,在農村原鄉(xiāng)村醫(yī)生精簡對象眾多。無證行醫(yī)成為這些人員收回就學成本、謀生的主要手段。據調查這些人員現已成為無證行醫(yī)的主力軍。如在本縣190家無證診所業(yè)主中,大、中專畢業(yè)生占55%,下崗醫(yī)務人員占g% ,精簡鄉(xiāng)村醫(yī)生占巧%,其他人員占22% o
1.1.2農村部分地區(qū)無合法醫(yī)療點,群眾就醫(yī)困難。農村村落分散,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院撤并以及合作醫(yī)療倒閉后無就近方便的醫(yī)療點,一些城鄉(xiāng)結合部、新開發(fā)地區(qū)無醫(yī)療網點,這樣就為無證診所找到了市場。部分已核準的村衛(wèi)生室或社區(qū)服務站由于種種原因不受群眾歡迎,一些經過專業(yè)培訓、素質較好的無證行醫(yī)者反而受到群眾歡迎。
1.1.3藥價虛高、逃避稅費等造成無證診所巨大的牟利空間。由于藥價虛高,非法行醫(yī)者參照正規(guī)醫(yī)院收費予以優(yōu)惠吸引病人就醫(yī),仍能獲得高額利潤。部分人使用假劣藥品或高價出售未經許可的自制藥品更能牟取暴利。由于管理脫節(jié),無證診所往往能逃避稅費。據調查,無證診所藥品收人約占總收人的90%以上。
1.1.4社會醫(yī)療保障制度不完善。目前,我國醫(yī)療保障制度只覆蓋國家公職人員及部分城鎮(zhèn)職工。占人口絕大多數的農民和城市低保人群及兒童等弱勢群體則多無醫(yī)保,這些人由于看不起病,成為非法行醫(yī)的主要顧主。
1.2醫(yī)患因素
1.2. 1一些公立醫(yī)院服務差、費用高、運行機制僵化。由于公立醫(yī)療機構改革滯后,在體制、機制上存在很多問題,主動服務意識差,運行機制僵化,就診程序繁雜,收費名目繁多,以藥養(yǎng)醫(yī)的體制造成“大處方”以及重復檢查盛行,甚至還存在小病大醫(yī)等欺詐現象。群眾特別是弱勢群體難以承受,不敢進醫(yī)院的門。再加上收受紅包、回扣等敗壞醫(yī)德醫(yī)風現象,使群眾對醫(yī)院及醫(yī)務人員的信任度嚴重降低。
1.2.2無證診所使用各種手段吸引患者。他們采用日夜門診、隨叫隨到、上門服務等方式主動為患者服務,加之成本低、收費相對較低,使群眾感到既方便又經濟,易于為群眾接受。一些人利用虛假證件,冒充專家名醫(yī)、祖?zhèn)髅胤?,甚至采用威脅手段拉攏病人,常常使群眾上當受騙。
1.2.3患者貪圖便宜等盲從心理為無證行醫(yī)者提供土壤。一些患者為圖便捷和省錢,不顧是否安全,只要有“醫(yī)生”、有藥賣就認為可以看病。一些人缺乏醫(yī)學常識,對一些疑難、惡疾病急亂投醫(yī)。還有一些人怕暴露隱私,如患性病等寧愿挨宰。更有甚者是非法求醫(yī),如胎兒性別鑒定等去私下求診。
1.3執(zhí)法因素
1.3.1執(zhí)法體制不順,處罰水平低下。一些地區(qū)無專門醫(yī)政執(zhí)法隊伍,一些地區(qū)在衛(wèi)生監(jiān)督體制改革后醫(yī)政執(zhí)法仍游離在外。每次監(jiān)督執(zhí)法都靠臨時組織、突擊查處。一些無證行醫(yī)者歷經多次查處,積累了對付執(zhí)法的經驗。部分衛(wèi)生執(zhí)法人員自身素質不高,辦案水平低下,所以也削弱了打擊的力度。由于管辦不分,對衛(wèi)生系統(tǒng)存在的問題往往予以掩蓋,即使是新成立的衛(wèi)生監(jiān)督機構也難以查處。造成系統(tǒng)內外執(zhí)法不公,影響無證診所的查處。
1.3.2醫(yī)療機構管理法律、法規(guī)規(guī)定不完善,處罰力度不足。現行醫(yī)療機構管理的主要執(zhí)法依據是《醫(yī)療機構管理條例》(下簡稱條例)及實施細則,均在1994年頒布實施。上述法規(guī)、規(guī)章與目前社會經濟生活條件及醫(yī)療市場發(fā)展已不相適應,規(guī)定的法律責任偏輕,缺乏強制措施等。另外,《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》雖也屬執(zhí)法依據,規(guī)定處罰力度較大。但一般認為處罰的對象為以“醫(yī)師”身份行醫(yī)的、未取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》的行醫(yī)個人,而未經批準擅自開辦醫(yī)療機構行醫(yī)的,是適用《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》還是《條例》這是爭議頗多的問題,至今也無權威解釋,但在實踐上為避免訴訟一般都以《條例》作為處罰依據L’1。
1.3.3按非法行醫(yī)罪追究刑事責任困難。刑法第336條規(guī)定的無證行醫(yī)罪比較原則,規(guī)定非法行醫(yī)情節(jié)嚴重才予以處刑,但至今對情節(jié)嚴重的情形無具體立法、司法解釋[’〕。司法部門適用該條罪查處刑事案件,大多以無證行醫(yī)造成死亡或嚴重傷殘作為立案標準,其實這只是加重刑罰的情節(jié)。而對屢查屢犯、嚴重擾亂醫(yī)療秩序的案件即使衛(wèi)生部門移送也不予以追究,使刑罰起不到應有的威懾作用。
1.3.4有關部門協(xié)力打擊配合不夠。按照醫(yī)療機構分類管理政策,無證診所應屬營利性醫(yī)療機構,除辦理《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》外,理應要辦理工商、稅務登記,對無證行醫(yī)者無照經營工商部門可以取締,稅務部門可以照章征稅,藥監(jiān)部門對藥品質量也可監(jiān)督處罰。但這些部門多以衛(wèi)生部門是其主管責任部門為由不予查處,推給衛(wèi)生部門孤軍作戰(zhàn)。
2治理對策
2. 1加大執(zhí)法力度,保持高壓態(tài)勢
加大執(zhí)法力度,仍是目前查處無證診所最直接、最有效的方法。各地衛(wèi)生部門,應將醫(yī)療機構監(jiān)督執(zhí)法納人綜合執(zhí)法范圍。要加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍的建設,加大投人,保證執(zhí)法經費到位。密切與工商、城管、藥監(jiān)、稅務等部門的聯系,在非法廣告、無照經營、違法購銷使用藥物、稅收等方面不給非法行醫(yī)者以立足之地。特別要取得法院、公安機關的支持和配合,以保障衛(wèi)生執(zhí)法的順利進行。
2. 2修訂相關法律、法規(guī),加大法律責任的追究力度
關鍵詞:法治進程;立法局限;執(zhí)法滯后
中圖分類號:D648 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2017)010-0-01
黨的十提出“全面推進依法治國”,并提出了108項重大舉措,涵蓋了依法治國的各個方面。依法治國的總目標是建設中國特色社會主義法治體系,這既是依法治國的性質和方向,也是全面推進依法治國的重點和抓手。過去的普法活動,我們也取得了很大成績,但也應該看到,城市的普法形式重于內容,農村的普法落實尚未到位,行政機關干部的法律學習也都是應付性的,為完成任務而學習,法治的意識還很難深入人心。
一、我國法治實踐進程緩慢的原因
1.法律至上地位并未真正確立
過去的歷史中,人治占有絕對地位,權力占有絕對地位,法是掌權人維護統(tǒng)治的意志的體現,并被任意塑造和踐踏,法的唯一的作用就是強化權力的權威。①凡是不利于穩(wěn)固政權,不利于維護統(tǒng)治階級的利益,這樣的法律注定要被廢除。處在這樣的社會,法律自身根本不存在至上的地位,人們不可能依賴法律解決存在的問題,依賴權力的效果遠遠好于依賴法律的效果,官本位的價值取向和崇尚權利的觀念的出現也就顯得不足為怪了。
2.立法范圍的局限性
推進依法治國的工作布局,涵蓋的范圍涉及方方面面,現行的法律體系和法律規(guī)則,尚有很多空白和漏洞,人們的行為目前還不能完全依靠法律去進行規(guī)范。盡管我國現有的立法數量上已經很多,但還有一部分急需的法律規(guī)范沒有制定和出臺。同時也不能否認的是,已經出臺頒布的法律相當一部分具有原則性和指導性,缺乏操作性和實用性,在具體的運用方面遠遠無法滿足。尤為嚴重的是現在法律往往由行政、司法部門起草,涉及這些部門利益時極力擴充自己的職權。
3.執(zhí)法滯后,使得大量判決得不到執(zhí)行
大量的判決得不到執(zhí)行是我國執(zhí)法不嚴的表現之一。當事人即使勝訴,也僅僅是得到一張判決書。執(zhí)行判決的目的之一就在于,通過強制義務人履行法定義務,來保障權利人權利的實現,從而維護人與人之間正常的社會關系保障正常的社會秩序。僅僅證明勝訴,但當事人合法權益無法保障,訴諸法律意義何在?執(zhí)行不力的根源在于有法不依,現有的執(zhí)行包括強制執(zhí)行措施由于種種原因被空置起來了??己藱C關業(yè)績時,往往只看調解率,結案率,而不看執(zhí)行率。透過社會上大量的三角債,債務鏈,可以看到執(zhí)行不力的直接后果。
4.守法意識
守法意識差體現在包括執(zhí)法者在內的每一個公民身上,權力與法律發(fā)生沖突往往權力勝出,有些時候甚至風俗習慣也替代了法律。對法律的這種弱化現象和不認同,一方面由于長期以來的人治文化,另一方面由于執(zhí)法不公或者手法成本低導致的負面影響,加深了對法律的否定評價。
二、推動法治實踐進程的方式
1.建設法治型政府
建設法治型政府,是建設法治社會的重要內容。推進政府管理體制、行政審批制度和行政執(zhí)法體制改革,特別注意加強應對各種突發(fā)事件、保障困難群體權益、完善社會保障等方面的立法,努力為人民掌好權、用好權。深化完善行政執(zhí)法體制改革,建立健全行政執(zhí)法主體資格制度,避免多頭執(zhí)法、重復執(zhí)法、交叉執(zhí)法。健全完善監(jiān)督機制,把外部監(jiān)督和行政內部監(jiān)督有效結合,形成結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的監(jiān)督機制。
2.完善立法,夯實法制建設基礎
緊緊圍繞“兩個率先”和建設法治社會的奮斗目標,堅持與國家法律法規(guī)相配套,堅持科學立法、民主立法,體現自主性、創(chuàng)新性、特色性,注重促進人與自然和諧相處,經濟社會協(xié)調發(fā)展;探索完善立法機制,提高立法質量,大力推行開放立法,多渠道聽取社會各界意見,集中民意與民智。特別是那些涉及面廣、關系到人民群眾切身利益或涉及到貧困人口、殘障人口、城市低保等弱勢群體權益保護的立法事項,應多方征求意見,條件成熟也可以向全社會公開征求,提高立法決策的民主程度,最大程度體現公平正義。
3.重點提高執(zhí)法水平,促進立法,執(zhí)法和守法之間的協(xié)調發(fā)展
執(zhí)法水平的高低能夠體現法治水平的高低。加強執(zhí)法的核心就是保證行政執(zhí)法機關及時準確的運用法律。首先要加強對執(zhí)法規(guī)律的理論研究,為執(zhí)法提供科學指導,以能夠將抽象的,普遍的行為規(guī)范運用到特定的人和具體事中為目的。其次要加強對執(zhí)法監(jiān)督的實例研究,提高公正執(zhí)法水平,完善制度監(jiān)督機制。因為執(zhí)法者在面對一個特定的人和特定的事時,有權決定批準或不批準,處罰或不處罰,選擇處罰的種類和幅度,這些對具體當事人來說都是關系到切身利益的大事,因此執(zhí)法監(jiān)督機制是執(zhí)法的制度保證。
4.強化法制宣傳教育,培育良好的法治文化
公民法律素質的高低、法治文化程度如何,直接決定著全民法制宣傳教育的手段和途徑。要進一步健全和完善“黨委領導、政府實施、人大監(jiān)督、社會參與”的法制宣傳教育工作機制,將法制教育、道德教育、社會主義榮辱觀教育與課堂教育相結合,在青少年中開展各類法治實踐,不斷增強年青一代法治意識。要在普法宣傳活動中努力向農村人口灌輸法治觀念,促進養(yǎng)成守法習慣。要在行政機關、事業(yè)單位開展各類學法用法活動,努力培養(yǎng)既具有較高的政治素質、法律素養(yǎng),又具有高尚思想道德情操的公仆和執(zhí)法人員,推進法治文化在新一代中國人中落地生根。
注釋:
關鍵詞:司法考試;法律職業(yè)化;完善
中圖分類號:D90 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2015)15-0074-02
目前,我國的司法體制改革制度中,2002年的統(tǒng)一司法考試制度,無疑是影響最為深遠的。也許僅僅是一個小小的司法改革舉措,但是對于法律職業(yè)共同體的建設卻是舉足輕重。它確立了法律職業(yè)者的從業(yè)平臺,更為律師、法官、檢察官等職業(yè)共同體搭建了統(tǒng)一的平臺。統(tǒng)一司法考試之前,從事法律職業(yè)的人員,尤其是審判、檢察人員都是按照國家行政人員的錄用標準任命產生的,或者是軍隊的任命,這就決定了他們并不具有法律職業(yè)獨立的身份,或者官員或者軍人。這些對法律職業(yè)化也造成了極大的破壞,也是其他機關對司法機關的干預,長期以來司法難以實現真正的獨立。法律職業(yè)化之路能使法律職業(yè)者們在同一高度,應用法律思維解決社會的各項糾紛。這也極大地化解了社會的矛盾,推動了社會的和諧發(fā)展。
司法考試是法律職業(yè)者們今后從業(yè)的必經之路,對法律職業(yè)者本身乃至整個國家的法制建設至關重要。它聯系著法律職業(yè)者個人的“法律夢”與整個社會的“法治夢”,因而要對司法考試制度不斷完善,深化司法考試制度改革。唯有如此才能不斷適應社會的法治進程,更好地進行我國的法制建設,邁入法治國家之列。
一、法律職業(yè)化的定義及特點
(一)法律職業(yè)化定義
法律職業(yè)化是指法律職業(yè)的專業(yè)化、制度化、分工化。它要求法律從業(yè)者是有共同法律思維、法律知識與專業(yè)技能,以“鐵肩擔道義”為己任的社會共同體。法律職業(yè)者不僅掌握著法律機器,而且保障法律的有效運行,決定了社會的法治狀態(tài)。在我國這種法治國家,包括檢察官、法官、律師、法律服務者等在內的眾多法律職業(yè)人。他們必須是接受法治教育、具有法律素養(yǎng)的人。法律職業(yè)化是社會高度分工的結果,它顯示了法律在社會中舉足輕重的作用,其專門化、職業(yè)化維護社會的公平正義。
(二)法律職業(yè)化特點
1.精英化。法律職業(yè)者是一群特殊的群體,其以自身的法律知識與法律技能為社會提供服務,解決糾紛。從西方國家的法律職業(yè)的發(fā)展歷程來看,其都是社會的精英階層,司法職業(yè)在西方社會也是備受尊崇的職業(yè)。美國等國家只是在研究生教育才設置法學專業(yè),對于選擇法學專業(yè)的學生,也是敢于接受挑戰(zhàn)的佼佼者,因為他們在本科教育階段并沒有接觸過法學,通過專業(yè)的設置保證了優(yōu)秀的人才進行法學的學習。在我國從本科階段開設法學課程,長期的法律職業(yè)教育,極大提高了這一群體的語言、知識、素養(yǎng)等方面的水平,保證了其精英化的發(fā)展方向。同時司法考試號稱“天下第一難考”,而我國司法考試通過率基本保持在10%左右,堪稱“千軍萬馬過獨木橋”,從業(yè)者們經過如此艱難的考試,才能執(zhí)業(yè)。通過嚴格的控制通過率,其從質量上保證了法律職業(yè)的精英化。
2.專業(yè)化。法律職業(yè)專業(yè)化是社會發(fā)展與分工的結果,是近代社會的產兒。隨著文明社會的發(fā)展,人們習慣乃至依賴于法律所維系的社會秩序,在社會中法律和法律職業(yè)者顯得重要,法律社會也逐漸形成。由于早期社會由于生活方式的單一、社會糾紛的簡單,其裁判者并不需要經過特殊的法律教育,掌握專業(yè)的法律知識??赡苤恍韪鶕约旱纳罱涷灱傲晳T就可以進行公正地裁判。但是近代以來,隨著經濟發(fā)展、社會分工的細化,許多糾紛的解決越來越需要專業(yè)人士。外行人對法律的專業(yè)化程度難以想象,即使同一領域內,甚至同一個部門法內,由于其太過專業(yè)化,可能自己缺乏全面的了解,因此法律職業(yè)者這一階層迅速興起。法律職業(yè)者的專業(yè)化和專門化也是現代法治國家的一個重要標志。
3.獨立化。由于其精英化與專業(yè)化導致了法律機構要在社會中保持相對獨立性,法律職業(yè)與其他職業(yè)保持獨立性。法律職業(yè)者體系伴隨著社會分工的深化發(fā)展,而變得越來越相對獨立于其他社會領域,形成了一整套自己的概念體系、思維方式和邏輯方法。具體表現為:法院獨立行使審判權,檢察院獨立行使檢察權,不受任何行政機關、社會團體和個人的干涉以及律師協(xié)會的自治管理。相應地法官、檢察官獨立行使自己的權力,律師獨立執(zhí)業(yè),維護當事人的合法權益。
二、司法考試的完善
(一)司法考試的目的
司法考試的目的就是初次選拔具有法律知識、法律素質的人進入法律職業(yè),為國家的司法工作等儲備人才將來用自己的法律知識、法律思維解決糾紛,治理國家,為國家的法治事業(yè)做貢獻。在我國,必須通過國家司法考試才能從事司法、律師等工作。
(二)司法考試的資格、考試次數
司法考試是法律職業(yè)者必須通過的考試,由于其法律職業(yè)者的特點,其報名資格就需要限制。根據《國家司法考試實施辦法》,其要求學歷,國籍及享有選舉權和被選舉權,品行良好的條件。但是筆者認為還應對其專業(yè)、政治立場進行限制。因其專業(yè)化不能讓任何通過司法考試而與法學專業(yè)無關的人去執(zhí)業(yè),這不利于法治建設,必須保證參加司法考試的人經過長期的法律教育。其次,法律職業(yè)者必須擁護憲法,政治立場不堅定的人不能從事法律職業(yè),損害我國的司法權威。最后關于司法考試的次數,由于其精英化的特點,不易讓其多次參加考試,若多次考試不合格,說明不適合從事法律職業(yè)。結合國外的從業(yè)考試限制,應對考試次數加以限制,這符合法律職業(yè)的要求。
(三)關于考試時間
目前我國司法考試基本在大四上學期,9月份的第二個周末舉行。但這是眾多法科學子正在備戰(zhàn)考研或找工作,時間上會有所沖突,不利于學子們的備考。筆者建議可將其調整到大三下學期進行測試,一則其大學課程基本結束,法律學生對法學知識已經基本具備,形成了初步的法律思維。二則不會產生時間沖突,使愿意繼續(xù)接受法學教育的學生能夠專心深造,不至于兩手兼顧,從而顧此失彼。
(四)司法考試內容與法學教育
司法考試制度對法學教育的改革不容小視?,F實中許多學校以司法考試為教學目的,以宣揚司法考試通過率的做法,損害了法學教育的初衷,這些學校完全淪落成司法考試的“培訓基地”,其學生完全沒有法律素養(yǎng),在報名參加司法考試培訓班之后,不顧法律思維、法律素養(yǎng)的形成,一心以通過司法考試為己任。本來法學素養(yǎng)的形成與司法考試并沒有聯系,但是自從其成為法律職業(yè)者的從業(yè)資格,就被一些學校曲解,違背了法學教育的宗旨。法學教育是為了培養(yǎng)法律人的素質與思維,并不是培養(yǎng)學生的解題技巧、答題模式等等,不是為了應對司法考試,那是司法考試培訓班從事的事情,然而一些高等院校恰恰做了此類事情。所以,我們司法考試內容與法學教育的關系至關重大如何對二者進行協(xié)調也是當務之急。筆者認為法學教育是培養(yǎng)法律人而不是法律機器,應當回歸其初衷,加強法律素養(yǎng)與法律思維方面的塑造。對于司法考試可以開設選修課程,進行一些訓練,而無須為了通過司法考試改變課程設置。
(五)增加職業(yè)能力考試
我國的司法考試是一次性考試,并且主要考察法律知識。然而對于一個通過司法考試的人,其究竟是否具備法律職業(yè)能力,是否適合法律職業(yè),以及適合法官、檢察官還是律師?我們更是無從得知。從業(yè)選擇只能根據其意向由其自我決定。法律更多靠的是經驗與實踐能力,也是一門實踐性極強的學科,不僅僅需要的是書本上的法律知識,更需要學以致用,用于實踐。但是有些通過司法考試的人,可能并不適合從事法律職業(yè),不具備法律職業(yè)者的能力。對此筆者建議應借鑒發(fā)達國家經驗,增加職業(yè)能力考試。對于通過司法考試的考試,根據其意向,可按法官、檢察官、律師等進行職業(yè)培訓。在培訓一年的時間結束后進行考核,主要以法律實務、文書寫作為主,筆試與口試相結合,這樣才能更好地培養(yǎng)法律人才。
(六)完善生活保障、保障身份制度
司法考試制度的建立要求完善法律職業(yè)者的身份和生活保障制度。如果只是選拔制度的建立,而沒有相關身份制度的保障,那么再好的制度也難以留住法律職業(yè)人。現實中,由于行政干預司法以及律師地位的低下、剛入職者的生活無保障或者極低的薪酬,使很多取得法律從業(yè)資格的人,對其望而卻步,導致了頻繁地轉行,造成司法教育資源與法律人才的浪費。由于保障制度的不完善,導致大量的法律人才的流失,從長遠看不利于法治國家的建設。
現實中無論是何種法律職業(yè),從法律職業(yè)者的身份永遠是職業(yè)者必須考慮的因素,也是他們決定是否選擇從事該職業(yè)的主要因素。我國目前,檢察官、法官的地位極其高大,相比之下,律師等法律職業(yè)者微乎其微,其身份制度沒有得到切實的保障和社會的認同感,總是對他們加以“標簽化”,難以受到人們的理解與尊重。如果法律職業(yè)者的身份與司法考試制度的要求不適應,無論什么樣的司法考試制度也無法吸引優(yōu)秀的人才來考試,更談不上以司法考試作為基礎的法律職業(yè)化的發(fā)展了。因此要加強對法律職業(yè)人的生活保障制度和身份保證制度,提高社會的認同感。
法律職業(yè)化過程中對法律職業(yè)者的選拔使用司法考試的方法,可以說是我國社會的現實情況所決定的,現階段司法考試還是比較客觀、公平、公正的選撥標準,能夠真正為國家選拔法律人才。司法考試為法律職業(yè)化提供了制度基礎,是選拔法律職業(yè)者的手段,與法律職業(yè)化息息相關,推動著法律職業(yè)化的建設,法治國家的進程。然而其有些方面還不盡完善,需要不斷地進行改進。只有這樣才能更好地服務于我國的法治建設,推動法律職業(yè)朝著精英化、專業(yè)化、獨立化方向發(fā)展。
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