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一、存在的阻力及原因
(一)民行抗訴案件本身的模糊性
基層人民檢察院辦理的民事、行政抗訴案件對象為基層人民法院作出判決或者裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事和行政案件,其中多為基層人民法院審理的民事案件,以合同糾紛、債權債務糾紛、鄰里關系糾紛為主。基層社會是“熟人社會”,這些種類案件的當事人在糾紛發(fā)生前通常都有親友鄰里關系,他們之間的經(jīng)濟交往過程往往是依靠民間的風俗習慣和彼此的信任進行的,并不注重防止產(chǎn)生糾紛的程序和手續(xù)的辦理,甚至忽視必要的法律要件,因此造成在糾紛發(fā)生進而訴諸訴訟程序后對案件事實難以進行認定,或者在裁判后當事人不服的復雜結果?!扒骞匐y斷家務事”,這些案件的證據(jù)多為證明力不強的言詞證據(jù),或者其它證明力不強的孤證,就使得這些案件在民行抗訴審查之后因為案件事實的模糊性而不宜提起抗訴。
(二)當事人對民行抗訴的不了解
民事行政檢察工作開展的時間較晚,相關的法律法規(guī)尚不完備,基層檢察院一年提請抗訴的案件通常僅在10件左右,加之宣傳力度不強,社會公眾對民行檢察工作并沒有很清晰的認識,甚至連一些政法類學校剛畢業(yè)的科班生都對民行檢察工作知之甚少。當事人對生效的民事行政裁判不服習慣采用提請再審、上訪的形式進行救濟,只有在律師等提醒下才知道檢察機關提起抗訴也是一種便利的途徑。這種信息不暢通是民行抗訴案件在數(shù)量上一直無法提升的重要原因。即使是到檢察院申請?zhí)崞鹂乖V的當事人,對民行抗訴本身的理解上也存在一些誤區(qū),主要表現(xiàn)在:1、申訴方當事人往往認為只要檢察機關提起抗訴,就能使其申訴請求得以實現(xiàn),因此對民行抗訴抱以很大希望;2、被申訴方當事人認為提起抗訴的檢察機關是站在申訴當事人一方,有違法律監(jiān)督之中立的角色定位,從而對檢察機關提起抗訴不滿,甚至于抵觸。后一原因是當前民行抗訴工作的一個很大阻力。
(三)民行抗訴中檢法認識不統(tǒng)一
民行抗訴是人民檢察院對人民法院生效裁判具有質(zhì)疑和糾錯性質(zhì)的監(jiān)督方式,因此在提起抗訴過程中難免會與審判機關產(chǎn)生分歧和沖突。首先,檢法兩家在個案認識方面的差異。由于民行立法比較籠統(tǒng),會因為證據(jù)采信和個人理解的不同而出現(xiàn)完全不同的認定結果。對于同一個案件,民行檢察干警可能按照民行案件辦案標準進行審查,從抗訴的角度去看待案件;而審判人員對于同一個案件則可能會從另一個角度去看待,這勢必造成對同一個案件產(chǎn)生不同看法。
其次,檢法兩家對民行抗訴認識不統(tǒng)一還表現(xiàn)在法院對民行抗訴工作本身的抵觸,認為檢察機關的抗訴會影響法官甚至法院的形象。在民行抗訴過程中人民檢察院查閱人民法院審判卷宗或進行調(diào)卷缺乏明文的法律規(guī)定,而且在民行抗訴案件受理后,發(fā)回原審法院重審的為多,因為當前上級法院對基層法院辦案都有考核要求,這使得再審法院對檢察機關抗訴多采取回避的態(tài)度。這種監(jiān)督活動有賴于被監(jiān)督者的態(tài)度,而且在沒有充分的調(diào)查取證權的情況下其實效可想而知。因此,來自法院的阻力使現(xiàn)行法律規(guī)定的民行抗訴力度受限,導致民行抗訴工作處于被動而且舉步維艱。
(四)民行抗訴機制方式存在漏洞
其一、《民事訴訟法》、《行政訴訟法》、《人民檢察院民事行政抗訴案件辦案規(guī)則》雖然都有民行抗訴的相關制度設計,但多是原則性、模糊性的規(guī)定,對檢察機關的民行抗訴權更是沒有規(guī)定可操作的保障性措施,比如對檢察機關在民行抗訴過程中的閱卷權和調(diào)查取證權也只是原則性規(guī)定,給抗訴工作帶來很大的阻力。
其二、根據(jù)法律規(guī)定,民事行政申訴案件的抗訴程序相當繁瑣,基層檢察院沒有抗訴權。對于基層法院作出生效的裁判進行抗訴,基層檢察院只能先受理審查,然后向上級人民檢察院提請抗訴,上級人民檢察院經(jīng)審查后按照審判監(jiān)督程序向同級人民法院提出抗訴。在實踐中,盡管該同級人民法院對檢察院提起抗訴案件通常作出受理再審,但絕大部分都不是自行再審,而是將案件按法院內(nèi)部監(jiān)督程序,以裁定形式指定原審人民法院進行再審,這樣,原審人民法院行使了再審職權,這種被動式的監(jiān)督難免導致其效果效力的低下??梢哉f如果法院堅持從上到下的維持原判,檢察機關也是無可奈何,就造成“你抗你的,我判我的”的尷尬情況。法律規(guī)定了繁瑣的民行抗訴程序,使得一個民行申訴案件如果需要經(jīng)過檢察機關的抗訴和審判機關的審理,整個程序走下來,一般都要跨一個年度甚至更長時間,我院之前受理的民行抗訴案件就有因為時間太長問題而導致當事人放棄民行抗訴這一途徑。
二、解決問題的對策
(一)吃透法律法規(guī)、做到對案件的全面把握
民行檢察工作涉及到很多法律法規(guī)的適用,特別是民行抗訴案件通常是復雜的民事行政案件,在抗訴過程中各種問題層出不窮,這首先就要求民行檢察干警具備精湛的法律功底。為此,民行檢察干警要及時跟進學習民事、商事、行政等方面的法律法規(guī)的適用,通過辦案、研討、匯報等形式掌握相關法律法規(guī)的實踐操作,不斷提升業(yè)務素質(zhì)。民行案件并不局限于法律領域,具備涉及面寬的特點,因此民行檢察干警在充實自己法律素養(yǎng)的同時也應多涉獵其它領域的知識,成為復合型的辦案能手。
其次,民行抗訴案件的復雜性就決定了檢察干警如果要高質(zhì)量地完成抗訴案件必須做到對案件的全面把握。在辦案過程中一定要嚴把抗訴案件標準,多思考多分析,務必消除責任心不強,拖拉懶散等不良態(tài)度。及時跟蹤案件進行的每一個環(huán)節(jié),適時調(diào)整辦案的方式方法,同時實現(xiàn)案件辦理的效率和效果。
(二)做好民行宣傳、悉心與當事人溝通交流
民行抗訴工作容易受到來自社會民眾和當事人的質(zhì)疑,往往在于沒有充分做好民行宣傳以及與當事人的溝通交流。為了加深社會民眾和當事人對民行抗訴工作的了解和理解,首先要采取多種形式擴大工作宣傳:1、樹立“口碑就是獎杯”意識,以辦理精品案例的態(tài)度對待每一起民行抗訴案件,從案件的妥善處理為切入點提升民行抗訴工作的形象。2、加大采用常規(guī)性和經(jīng)常性的方法對民行抗訴工作的宣傳力度,制作好宣傳內(nèi)容,加強與媒體、社區(qū)、學校、企業(yè)等溝通,采取案例講座、上街宣傳、派發(fā)宣傳手冊、編發(fā)網(wǎng)絡微薄、群發(fā)宣傳短信、電視流水字幕等形式廣泛宣傳民行抗訴工作的職能、任務和作用,加強典型案例的宣傳力度,提高民行抗訴工作的社會知名度。3、重點加強與人大、黨政司法機關、律師事務所、金融機構、廠礦企業(yè)、學校等部門和機構的聯(lián)系溝通,讓更多的糾紛當事人了解民行檢察工作,營造“有申訴,找檢察”的良好氛圍。
(三)加深檢法理解、促進抗訴與審判相協(xié)調(diào)
加深檢法理解可以從以下幾方面工作進行:1、民行檢察部門要精心研究案件,提高抗訴案件的說理水平。以認真制作民行抗訴書為載體,做到對案件事實、法律適用和法定程序等全方面的把握,重點對法院裁判的錯誤部分作出詳細符合邏輯的論證。2、在民行案件抗訴的過程中,要主動與審判機關交流溝通,可以針對案件中的焦點問題和爭議問題與他們進行探討和切磋,同時注意交流方式方法的把握以避免審判機關的抵觸情緒,盡可能使檢法兩家在事實認定、證據(jù)采信和法律適用上達成共識,從而達到抗訴目的。3、采取定期或不定期的座談、聯(lián)席會議等形式,與法院審監(jiān)部門互通交流,對近期抗訴案件類型、數(shù)量、法律適用等問題進行相互學習和研究,實現(xiàn)在案外的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。4、在與法院的溝通過程中,民行檢察干警要經(jīng)常換位思考,做到及時總結,不斷改進監(jiān)督方式方法,在對錯誤裁判進行糾正的同時積極做好正確裁判的息訴工作,實現(xiàn)與審判的良性互動。
(四)改進工作方法、靈活并用各種息訴方式
內(nèi)容摘要:本文在對相關理論進行回顧的基礎上,提出了企業(yè)整合戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢模型。在全球化和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的背景下,某些行業(yè)的特征表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)成長期,企業(yè)可實施橫向和縱向整合戰(zhàn)略,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟,降低交易成本,在此基礎上企業(yè)要有較強的資源整合能力,能利用國家特定優(yōu)勢對企業(yè)資源進行整合以形成企業(yè)特定優(yōu)勢。文章以上海寶鋼為例,討論了其競爭優(yōu)勢的形成路徑。
關鍵詞:整合戰(zhàn)略 競爭優(yōu)勢 橫向整合 縱向整合 寶鋼
加入WTO之后,隨著市場的進一步規(guī)范化和全球化,中國企業(yè)面臨著國內(nèi)和國外兩個市場上的激烈競爭。國內(nèi)市場上,跨國企業(yè)開始轉(zhuǎn)變自己的戰(zhàn)略,由直接投資轉(zhuǎn)向兼并和收購,中國企業(yè)似乎無力還擊;國際市場上,由于市場占有率較低,中國企業(yè)也表現(xiàn)出較弱的競爭力。從整合的視角來看,面對國內(nèi)外市場上的雙重競爭壓力,中國企業(yè)實施橫縱向整合戰(zhàn)略,是新形勢下構建競爭優(yōu)勢、提升國際競爭力的有效路徑。
理論綜述
(一)競爭優(yōu)勢
競爭優(yōu)勢理論經(jīng)歷了古典綜合論、競爭優(yōu)勢外生論、競爭優(yōu)勢內(nèi)生論和動態(tài)綜合論四個發(fā)展階段(陸淳鴻,2007)。競爭優(yōu)勢內(nèi)生論以企業(yè)的內(nèi)部資源為根基,采用資源戰(zhàn)略的原則,企業(yè)通過積累與配置異質(zhì)的、不完全流動的資源來創(chuàng)造和保持競爭優(yōu)勢。以資源為基礎的戰(zhàn)略觀可追溯到Penrose(1959)的貢獻,他在其經(jīng)典著作《The Theory of the Growth of the Firm》中認為,一個企業(yè)能否獲得高于平均收益水平的投資收益率,在很大程度上取決于企業(yè)的內(nèi)部特點。Richard Rumelt在1982年的實證研究中發(fā)現(xiàn),最重要的超額利潤源泉是企業(yè)內(nèi)部資源的特殊性。1984年,Birger Wernerflet《企業(yè)資源基礎論》一文的發(fā)表,標志著企業(yè)理論進入一個新的發(fā)展階段,即以資源為基礎的競爭優(yōu)勢理論階段。1995年,美國管理學者Barney在其之前提出的“企業(yè)資源是異質(zhì)的”和“這些異質(zhì)資源是不可流動的”兩個假設的基礎上,建立了新的分析框架,即企業(yè)要想獲得并維持競爭優(yōu)勢,其資源必須具備價值性、稀缺性、不完全可模仿性和不完全可替代性等四個特性。本文基于競爭優(yōu)勢內(nèi)生論的觀點,認為企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的源動力是企業(yè)的資源和能力。
(二)規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟
馬歇爾在《經(jīng)濟學原理》一書中提出的大規(guī)模生產(chǎn)的好處,成為新古典經(jīng)濟學談論規(guī)模經(jīng)濟理論的主要依據(jù)。英國的簡明不列顛百科全書將規(guī)模經(jīng)濟解釋為大工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的節(jié)約,是指工廠或企業(yè)規(guī)模與產(chǎn)品最低成本之間的關系,當產(chǎn)量增加時,產(chǎn)品平均成本將降低,這種降低叫做“規(guī)模經(jīng)濟”。國內(nèi)有的學者撰文指出,規(guī)模經(jīng)濟是指工廠或企業(yè)隨著生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的擴大,其單位產(chǎn)品成本不斷降低,收益遞增的一種趨勢。
John C.Panzer,Robert D.Willig and William E.Baumol(1981)等最早提出了范圍經(jīng)濟(Economies of Scope)這一概念。他們認為,當兩個或多個產(chǎn)品生產(chǎn)線聯(lián)合在一個企業(yè)中生產(chǎn),比把它們獨立分散在只生產(chǎn)一種產(chǎn)品的不同企業(yè)中更節(jié)約時,就存在范圍經(jīng)濟。從管理學的角度來看,范圍經(jīng)濟是指企業(yè)生產(chǎn)兩種或兩種以上的產(chǎn)品而引起的單位成本的降低,或由此而產(chǎn)生的節(jié)約。對于在多個行業(yè)或產(chǎn)品市場上經(jīng)營的公司來說,范圍經(jīng)濟能節(jié)約成本,它通過將資源和競爭能力從一項業(yè)務傳遞到另一項新的業(yè)務來實現(xiàn)(Porter,1985)。
(三)交易成本
交易成本引起人們的廣泛關注,其研究始于康芒斯在《制度經(jīng)濟學》(1934)中提出的“交易是制度經(jīng)濟學分析的最小單位”。而后,科斯在1937年寫的《企業(yè)的成本》一書中,首次提出了交易成本的概念。科斯認為交易成本是“所有發(fā)現(xiàn)而產(chǎn)生的相對價格的成本”、“市場上發(fā)生的每一筆交易的談判和簽約的費用”以及利用價格機制存在的其他方面的成本??扑估碚撝刑岢龅慕灰壮杀景ㄈ齻€部分:搜尋和信息獲取成本、討價還價成本、履約成本(Coase,1937)。Dahlman(1979)則將交易成本分為搜尋信息的成本、協(xié)商與決策成本、契約成本、監(jiān)督成本、執(zhí)行成本與轉(zhuǎn)換成本。1985年威廉姆森(Williamson)進一步將交易成本加以整理區(qū)分為事前與事后兩大類。
整合戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢模型構建
在全球化和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型背景下,企業(yè)必須通過橫向與縱向整合戰(zhàn)略,發(fā)揮中國所特有的國家優(yōu)勢,建立企業(yè)的特定優(yōu)勢,以在國內(nèi)與國外兩個市場上進行有效的動態(tài)競爭。企業(yè)通過橫縱向整合可以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟,降低交易成本,并且產(chǎn)業(yè)特征(產(chǎn)業(yè)成長期)和資源整合能力是企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的調(diào)節(jié)變量。本文建立的整合戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢模型如圖1所示。
(一)整合戰(zhàn)略及競爭優(yōu)勢
橫向整合(Horizontal Integration),也稱橫向一體化,是指把在生產(chǎn)―營銷鏈上處于同一個階段的單位結合起來形成一個集團,即公司在價值鏈的同一層面上獲取、整合經(jīng)營業(yè)務??v向整合是在一條產(chǎn)業(yè)鏈上,上游(下游)企業(yè)通過資產(chǎn)的運作,來獲得下游(上游)企業(yè)的部分或全部資產(chǎn)的控制權。企業(yè)提升競爭力,縱向整合也是有效的戰(zhàn)略選擇,已有研究證明鋼鐵上市公司縱向整合程度與績效之間正相關(吳利華、周勤、楊家兵,2008)。
企業(yè)實行橫向整合戰(zhàn)略,可以達到規(guī)模經(jīng)濟效益,給企業(yè)帶來以下競爭優(yōu)勢:擴大生產(chǎn)規(guī)模,降低采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本,實現(xiàn)高效率運營;擴大公司的地理覆蓋區(qū)域,提高市場份額;快速獲得新技術,推出新產(chǎn)品;推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化,淘汰一些高投入、低產(chǎn)出的落后產(chǎn)能。企業(yè)實施縱向整合戰(zhàn)略之后,相關業(yè)務內(nèi)可實現(xiàn)范圍經(jīng)濟。企業(yè)利用范圍經(jīng)濟提高效益,主要通過兩類基本經(jīng)營的經(jīng)濟性來實現(xiàn):共享活動(經(jīng)營層相關)和核心競爭力的傳遞(公司層面相關)(邁克爾•A•希特、R•杜安•愛爾蘭、羅伯特•E•霍斯基森,2004),其中價值鏈上的活動共享包括內(nèi)部物流、生產(chǎn)管理、外部物流的共享;核心競爭力傳遞,即與各項業(yè)務相關的一整套很復雜的資源和能力在公司層面進行轉(zhuǎn)移。
行業(yè)內(nèi)的橫向整合和產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向整合,可有效地降低交易成本。首先,可以減少商品信息與交易對象信息的搜集成本,以及和交易對象進行信息交換所需的成本,即降低搜集成本和信息成本。其次,由于與上下游企業(yè)形成聯(lián)盟或并購這些企業(yè),針對契約、價格、品質(zhì)討價還價的成本,以及進行相關決策與簽訂契約所需的內(nèi)部成本將大大降低,即降低議價成本和決策成本。最后,縱向整合之后,外部交易成本內(nèi)部化,可有效地降低監(jiān)督成本和違約成本。
(二)產(chǎn)業(yè)特征與資源整合能力
產(chǎn)業(yè)生命周期是產(chǎn)業(yè)特征的一個重要體現(xiàn)。按照產(chǎn)業(yè)的生命周期理論,每一種產(chǎn)業(yè)大致可分為產(chǎn)生、成長、發(fā)展和衰退四個階段。在成長期,產(chǎn)出在整個產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中的比重會迅速增加,并且在促使產(chǎn)業(yè)結構變動中的作用也日益擴大;產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度大大超過了整個產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的平均發(fā)展速度,技術進步迅猛并日趨成熟,市場需求容量迅速擴張,各個企業(yè)都在擴大生產(chǎn)規(guī)模獲取超額利潤。處于產(chǎn)業(yè)成長期的企業(yè)通過橫縱向整合可以實現(xiàn)資源的合理配置和經(jīng)營的高效率運轉(zhuǎn),并且在價值鏈上實現(xiàn)活動的共享,實現(xiàn)核心競爭力在事業(yè)部之間的轉(zhuǎn)移,從而達到規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟。
根據(jù)競爭優(yōu)勢內(nèi)生論觀點,企業(yè)要增強其競爭優(yōu)勢,必須進行有效的資源整合以優(yōu)化配置利用企業(yè)的資源。第一,構筑資源的不可模仿性。第二,增強企業(yè)資源的柔性程度(Ron Sanchez,1997)。Ron Sanchez認為,資源柔性可以通過資源潛在用途的三個維度即資源的使用范圍、轉(zhuǎn)換成本及轉(zhuǎn)換時間予以衡量。第三,強化企業(yè)資源的組織嵌入性。增強企業(yè)資源與企業(yè)相關度,使企業(yè)資源離開原企業(yè)時,就無法發(fā)揮其應有的經(jīng)濟效能,并使企業(yè)資源與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略模式、企業(yè)所處的戰(zhàn)略環(huán)境相匹配(饒揚德,2005)。第四,提高組織的學習能力。企業(yè)要建立學習型組織,只有創(chuàng)造性或變革性地進行系統(tǒng)學習,才能夠獲取新資源,不斷地提高資源整合的能力。
因此,產(chǎn)業(yè)特征和資源整合能力是企業(yè)實施橫縱向整合戰(zhàn)略,形成競爭優(yōu)勢的調(diào)節(jié)變量。下文將利用上海寶鋼的案例來分析這一模型。
案例分析
(一)寶鋼橫縱向整合的行業(yè)背景
自1996年以來,中國超過日本成為世界第一大產(chǎn)鋼國,并且已連續(xù)7年保持世界第一的地位,目前仍是世界第一大產(chǎn)鋼國,鋼鐵年產(chǎn)量遠遠超過美國、日本、韓國。最近幾年來,我國鋼鐵行業(yè)仍然保持高速增長態(tài)勢,然而鋼鐵工業(yè)的集中度水平并未出現(xiàn)相應的提高。2002年我國前十家鋼鐵企業(yè)占全國鋼產(chǎn)量的比重高達50%,但到2006年已下降至34.85%,2007年集中度水平仍呈下降趨勢。
從產(chǎn)業(yè)周期理論來看,中國鋼鐵業(yè)正處于成長期,市場需求旺盛,產(chǎn)業(yè)利潤率高,產(chǎn)業(yè)進入壁壘低,大量廠商進入,產(chǎn)業(yè)集中度低。
上海寶山鋼鐵股份有限公司成立于1977年,是改革開放初國家重點建設的大型工業(yè)項目。1998年,重命名為上海寶鋼集團公司。2000年2月,寶山鋼鐵股份有限公司成立。目前寶鋼集團有限公司(簡稱寶鋼)是中國最具競爭力的鋼鐵企業(yè)。
(二)寶鋼的橫縱向整合戰(zhàn)略
進入1998年,當鋼鐵產(chǎn)業(yè)步入快速成長期時,寶鋼開始大規(guī)模的橫縱向整合活動,不斷提升自己的市場份額,詳見表1。
寶鋼的橫縱向整合聯(lián)系緊密,并且緊緊圍繞主業(yè),每次整合都著眼于提升主業(yè)競爭力,垂直整合產(chǎn)業(yè)上下游,為主要業(yè)務打造安全的產(chǎn)業(yè)鏈。
(三)寶鋼的資源整合
寶鋼實施橫縱向整合戰(zhàn)略之后,形成的“一業(yè)為主,多業(yè)為輔”的相關多元化格局是不可模仿的。同時公司的其他資源也具有較強的模仿壁壘:
第一,規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟給公司帶來了巨大的交易額,公司資金雄厚,每年利潤和盈利使得公司有足夠的現(xiàn)金流量。第二,寶鋼在管理模式、組織機構、管理制度、部門績效評價、信息化、技術研發(fā)以及現(xiàn)代化管理技術推廣方面不斷開拓創(chuàng)新。第三,組織結構復雜化,公司更加注重人力資本的作用。第四,形成了以技術研發(fā)為導向的企業(yè)文化。寶鋼的高層注重研發(fā)的投入,公司設立的研究院(技術中心)集研究開發(fā)和成果應用于一體,是各種新產(chǎn)品、新工藝、新裝備的研發(fā)基地。
寶鋼的資金來源、管理模式、人力資本、技術研發(fā)融為一體,充足的資金保證了對人才的培養(yǎng)和技術研發(fā)的正常進行;先進的管理模式將吸引各類人才投身寶鋼事業(yè);對人力資本的開發(fā)投入又大大改善寶鋼的人力資源和管理模式;技術開發(fā)不僅培養(yǎng)一批科研人員,新技術的產(chǎn)生還保證了寶鋼的行業(yè)領先地位。寶鋼整合后的各種資源都以一種固定的模式嵌入組織,形成了注重創(chuàng)新和技術開發(fā)的企業(yè)文化。
(四)寶鋼的競爭優(yōu)勢
寶鋼的橫縱向整合活動形成了規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟,市場占有率提高,技術創(chuàng)新加快,生產(chǎn)成本降低,交易成本也大大降低,形成了寶鋼特有的競爭優(yōu)勢,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
第一,規(guī)模不斷擴大,市場份額提高,收益增加。至2003年,寶鋼的精品鋼材生產(chǎn)有了明顯發(fā)展,轎車用鋼、熱軋酸洗板、管線鋼國內(nèi)市場占有率超過50%,家電用鋼、塑模鋼(坯材)國內(nèi)市場占有率超過40%,油井管、鍍錫板卷等產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率超過兩成。2004年,寶鋼產(chǎn)鋼2141萬噸,比2003年同比提高7.8%,實現(xiàn)合并利潤219億元,同比增加66.3%。2006年,寶鋼已形成2300多萬噸鋼的生產(chǎn)能力。2007年,寶鋼的鋼產(chǎn)量、合并營業(yè)收入、利潤總額三大指標再創(chuàng)歷史最好水平,實現(xiàn)營業(yè)收入2277.16億元,凈利潤254.69億元,凈資產(chǎn)收益率為12.92%。2008年上半年,實現(xiàn)營業(yè)收入1036.42億元,同比上升了10.1%。
第二,公司技術創(chuàng)新速度加快,不斷推出新產(chǎn)品。至2003年,寶鋼共組織科研開發(fā)項目845項,獲授專利182件,比2002年增長36%。2004年申請專利數(shù)增長53%;審定技術秘密同比增長127%。2005年,寶鋼成長為創(chuàng)新能力最強、科技成果轉(zhuǎn)化率達到95%以上的全國首批技術創(chuàng)新試點企業(yè)之一。2006年,寶鋼實現(xiàn)新產(chǎn)品試制190萬噸,新產(chǎn)品銷售率達到22.8%,專利申請受理821件,技術秘密2033項,自主創(chuàng)新和自主集成能力不斷提升。
第三,產(chǎn)業(yè)結構不斷調(diào)整,節(jié)能降耗力度加大。在規(guī)模不斷擴大的基礎上,寶鋼加強節(jié)能降耗,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,在煤氣綜合利用、余能余熱利用、水循環(huán)利用等方面成效顯著。2005年,寶鋼余能余熱回收量占能源消耗總量的8.4%;利用高爐余壓、多余副產(chǎn)煤氣發(fā)電的電能占總用電的比例達79%。2006年,寶鋼股份噸鋼綜合能耗同比下降2.04%,噸鋼耗新水同比下降15.73%,工業(yè)固體廢物綜合利用率達98.32%。2007年,寶鋼主要能源、環(huán)保和資源綜合利用指標比2006年都有不同程度的提高,鋼鐵副產(chǎn)品資源綜合利用率為98.48%。
第四,產(chǎn)業(yè)鏈上活動共享,交易成本降低。寶鋼在不斷完善和優(yōu)化供應鏈體系的過程中,對鐵礦石、煤炭、鎳、遠洋運輸?shù)葢?zhàn)略資源的控制能力增強,使交易過程中的搜尋成本、談判成本、議價成本、決策成本等都大大降低,增強了長期抗風險的能力。整合之后,寶鋼的供應鏈呈現(xiàn)出相對較“瘦”的狀態(tài),寶鋼將一些非核心競爭力的業(yè)務外協(xié),大大降低搜尋和談判成本,使其有足夠的精力抓主業(yè)。另外,寶鋼建成了較完善的企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng),公司的整體產(chǎn)銷計算機管理系統(tǒng)(B-ERP)完整覆蓋銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)貨、設備維護和財務等業(yè)務,公司建成了龐大的企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫。“寶鋼在線”是企業(yè)開展采購、銷售、客戶服務等網(wǎng)上業(yè)務的平臺,加強與供應商、客戶溝通,大大降低了信息成本和搜集成本,極大地提升了寶鋼的市場競爭優(yōu)勢。
2009年寶鋼再次入選美國《財富》雜志公布的“全球最受尊敬企業(yè)”排行榜,中國內(nèi)地僅寶鋼一家企業(yè)獲此稱號,寶鋼已躋身世界鋼鐵行業(yè)前五甲,足見其已擁有了強大的規(guī)模和競爭優(yōu)勢。
結論與啟示
跨國公司已經(jīng)開始在產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)內(nèi)進行大規(guī)模的并購中國企業(yè)必須發(fā)揮資源優(yōu)勢,重新進行戰(zhàn)略選擇。在新形勢下,企業(yè)進行行業(yè)內(nèi)的橫向整合和產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向整合,能形成規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟,有效降低交易成本,同時需要進行有效的資源整合以優(yōu)化配置利用企業(yè)的資源,才能構建企業(yè)的核心競爭力,最終形成競爭優(yōu)勢,參與到國際競爭中去。鋼鐵行業(yè)目前是一個明顯處于產(chǎn)業(yè)成長期且產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè),寶鋼通過一系列的橫縱向整合,形成了自身特有的競爭優(yōu)勢,增強了企業(yè)的競爭力。
對于大多數(shù)處于產(chǎn)業(yè)成長期的中國企業(yè)來講,橫縱向整合可以提升絕對市場份額,增加對關鍵價值鏈環(huán)節(jié)的控制,并在低成本基礎上獲得國際競爭力。另外,利用整合戰(zhàn)略帶來范圍經(jīng)濟效益,尤其是學習效益,可以低成本驅(qū)動創(chuàng)新,或者以創(chuàng)新降低成本,形成競爭優(yōu)勢,全面提升企業(yè)的國際競爭力。
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1 事業(yè)單位檔案管理信息化的必要性分析
事業(yè)單位的檔案管理工作是一項綜合性較強的系統(tǒng)工程,具備有極強的專業(yè)性特點。但在另一方面,由于行業(yè)的快速發(fā)展和行業(yè)數(shù)據(jù)的爆炸式發(fā)展,檔案的數(shù)量也呈現(xiàn)出幾何倍數(shù)的增長,若檔案管理還停留在傳統(tǒng)的紙質(zhì)化階段,不僅會浪費大量的人力物力和財力,同時管理效率和水平也無法得到有效提高。隨著檔案管理信息化建設在各行業(yè)中的深入,其優(yōu)點也日益被人們發(fā)掘。
檔案管理信息化是今后檔案管理的發(fā)展趨勢,也是今后簡化檔案管理工作,提高檔案管理效率及水平的必然選擇。事業(yè)檔案管理信息化建設是基于網(wǎng)絡環(huán)境下的一次檔案管理升級,在建設過程中,能對大量的數(shù)據(jù)進行準確的分類存儲,并進行有效的檢索調(diào)用,極大的提高了檔案的完整性與安全性,對調(diào)用效率的提升也有很大作用。用戶通過互聯(lián)網(wǎng)或局域網(wǎng)就能登錄檔案數(shù)據(jù)庫,這部件簡化了存儲,還簡化了檔案信息服務的流程,對信息資源的利用率也得以提高。此外,信息化的檔案建設不會在使用中打亂檔案的存儲分類,也不會對后續(xù)的檔案瀏覽者造成影響,大大簡化了檔案管理人員的工作難度。
2 事業(yè)單位發(fā)展檔案管理信息化所面臨的問題
2.1 檔案管理人員的信息化素養(yǎng)有待提升
事業(yè)單位的多數(shù)檔案管理人員都存在信息化素養(yǎng)偏低的情況,他們往往習慣于紙質(zhì)化的檔案管理手段。對計算機的運用還缺乏一定的了解,此外,在檔案的信息化建設過程中,需要對紙質(zhì)數(shù)據(jù)進行電子化錄入,這也需要一定的計算機運用和信息處理技術。但是在實際的操作中,由于多數(shù)檔案管理人員并非計算機專業(yè),對計算機和信息處理技術的缺乏,導致了檔案管理信息化進程的緩慢。
2.2 檔案管理信息化建設的基礎設施建設不足
事業(yè)單位要推薦檔案管理工作的信息化建設,就離不開配套軟硬件的支持。但是,目前不同的事業(yè)單位的軟硬件配置有著很大的差異,通常東部沿海地區(qū)的軟硬件配置要大大優(yōu)于中西部地區(qū)。這造成了在事業(yè)單位的信息化建設中無法進行有效的統(tǒng)一和規(guī)范性操作,對檔案管理信息化的建設普及造成了不良影響。
2.3 事業(yè)檔案管理信息化建設缺乏規(guī)劃和制度化的建設
由于我國事業(yè)單位眾多,且各地區(qū)的檔案管理人員素質(zhì)和信息化建設配套設備差距極大。因此,在整個事業(yè)單位中,信息化建設也沒有形成一個良好的規(guī)劃和制度建設,這導致了很多事業(yè)單位缺乏創(chuàng)新意識,在檔案管理信息化建設方面缺乏動力。同時,由于檔案管理信息化的建設需要投入一定的人力物力和財力,需要得到領導的重視,但由于制度化建設的欠缺和信息化建設意思的淡薄,就容易導致事業(yè)單位信息化建設停滯不前的問題。
3 事業(yè)單位檔案管理信息化的建設途徑探討
3.1 提升檔案管理人員的信息化素質(zhì)
事業(yè)單位的檔案管理信息化建設,需要一批具有極高信息化素養(yǎng)的專門人才進行推動。為此。事業(yè)單位在招聘中強化對計算機專業(yè)和信息化素養(yǎng)較高的專門人才的招聘工作,同時,事業(yè)單位還可以定期安排檔案管理工作人員進行系統(tǒng)化的信息化知識培訓。通過引進人才和培養(yǎng)老員工的方式,雙管齊下的提高檔案管理部門的信息化水平,從而為事業(yè)單位的檔案管理信息化建設打下良好的人力資源基礎。此外,除了信息化素質(zhì)的提升以外,還要注重檔案管理人員的愛崗敬業(yè)教育培訓,使檔案管理工作人員的綜合化素質(zhì)得到提高。
3.2 強化檔案管理基礎設施的建設工作
基礎設施的配備也是檔案管理信息化建設的重要前提。因此,各事業(yè)單位在推進檔案管理信息化建設的過程中,要加大各種軟硬件方面的通入,不斷更新現(xiàn)有的計算機硬件設備,同時積極開發(fā)和引進先進的檔案管理軟件。這樣不僅能避免因硬件問題而造成的檔案信息丟失和泄露問題,同時可以通過優(yōu)秀的軟件應用極大的簡化檔案管理工作,并提升管理效率。此外,在檔案管理的過程中,還要積極進行檔案資料的備份管理,防止因數(shù)據(jù)丟失而造成的檔案管理問題。
3.3 針對檔案管理信息化進行制度化的建設
對檔案管理信息化進行制度化建設,有利于保證檔案管理工作的信息化建設順利展開,并為其發(fā)展提供有效的制度支持和科學依據(jù)。因此,各事業(yè)單位應該積極進行制度化的檔案管理信息化建設,并根據(jù)事業(yè)單位的具體情況進行細節(jié)方面的調(diào)整,便于其執(zhí)行的可操作性。同時,還需要制定良好的監(jiān)管體系,對檔案的信息化管理工作進行全方位的監(jiān)管,從而在促進檔案管理信息化規(guī)范發(fā)展的同時,避免因信息泄露出現(xiàn)的各種問題。在制度化的構建過程中,要明確各個職能部門的責任,根據(jù)不同的權責劃分進行不同的管理,從而督促各職能人員做好其分內(nèi)工作。
3.4 進行合理的檔案管理信息化建設的規(guī)劃工作
在進行檔案管理信息化建設的過程中,要遵循解放思想,實事求是的原則。對整個檔案管理信息化建設進行合理規(guī)劃,并做好各項調(diào)研及建設安排。并通過信息化平臺的構建工作,使整個檔案管理工作逐步轉(zhuǎn)移到信息化的發(fā)展軌道上來,在提升管理效率的同時,也為信息的需求者提供更加優(yōu)質(zhì)的信息資源服務。事業(yè)單位的領導和各階層員工要充分認識到檔案管理信息化建設的重要性,并在日常的工作中,積極配合檔案管理部門的信息化建設工作,為構建高效、安全的?n案管理體統(tǒng)提供強大的后備支持。
3.5 在信息化建設中做好檔案保密工作
事業(yè)單位的檔案具有一定的保密性質(zhì),可能涉及到國家利益或者國家安全。因此,在事業(yè)單位的檔案管理信息化建設過程中,一定要構建起良好的信息保密機制。從而使檔案信息管理在存儲、調(diào)用及傳播的過程中,確保檔案管理的安全性和保密性。
如上我們討論內(nèi)部控制體系建立的原則時,我們總結了多條原則。就本人而言,構建一個合理高效的內(nèi)控系統(tǒng)應著重重視針對性原則、整體性原則、一貫性原則、經(jīng)濟性原則進行設計,以下就這幾個原則對鄂爾多斯“四統(tǒng)一分”財務策略進行深入的分析。
4.1內(nèi)控制度的針對性分析
針對性原則。設計建立企業(yè)切實有效的內(nèi)部控制制度要根據(jù)企業(yè)的實際情況,針對企業(yè)財務工作中的薄弱環(huán)節(jié),針對企業(yè)容易出現(xiàn)錯誤的細節(jié),將各個環(huán)節(jié)和細節(jié)加以有效控制,以提高企業(yè)的財務會計水平。
4.1.1 公司存在的關鍵性問題
在進行“四統(tǒng)一分”財務策略之前,鄂爾多斯集團由于規(guī)模的不斷擴大,相應控制跟不上,導致內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營逐漸偏離了“股東權益最大化”的目標,具體表現(xiàn)在為以下幾方面:
1.重生產(chǎn),輕銷售。部分下屬企業(yè)在集團的“溫床”里,盲目的只管增大產(chǎn)量以提升自身的地位,而非遵循現(xiàn)代經(jīng)濟社會“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營策略。這種忽視銷售的做法使企業(yè)成本控制不力,存貨超儲嚴重,造成資金閑置浪費、周轉(zhuǎn)不暢,且使用效率低下。
2.重眼前利益,輕長遠利益。對利潤的追求導致了企業(yè)在諸多方面過于重視短期利益,而忽視了長遠利益。部分下屬企業(yè)為提升利潤盲目擴大生產(chǎn)銷售已累計利潤,而忽視了企業(yè)長期的生產(chǎn)策略以及資金的使用效率。整個企業(yè)出現(xiàn)高存款、高貸款現(xiàn)象,資金成本嚴重不合理,資金使用效率低下。
3.財務控制系統(tǒng)紊亂,財務指針處于亞健康狀態(tài)。領導班子的頭腦發(fā)熱引起了整個集團財務策略的偏離。財務人員單方面聽命于企業(yè)領導的指揮,甚至出現(xiàn)欺上瞞下、違紀違規(guī)、費用攤提不實、成本控制不力、存貨超儲嚴重等損害集團大局利益的現(xiàn)象。所有這些問題的產(chǎn)生,都說明缺乏一套嚴謹、高效的財務管理機制。
4.1.2 針對存在的關鍵性問題公司的內(nèi)控設計
1.針對“重生產(chǎn),輕銷售”現(xiàn)象,集團新的“四統(tǒng)一分”財務策略采用了“一分”策略:即核算分離。各公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營成果按原有體制進行獨立核算,自負盈虧。同時配以“資金統(tǒng)一”策略,這樣就杜絕了企業(yè)各行其是和不按制度規(guī)定亂借款、亂擔保、亂投資、亂開支的現(xiàn)象。使下屬企業(yè)的資金使用更加透明。由于每個下屬企業(yè)都要對自己的經(jīng)營成果進行負責,且所用的資金得到了嚴格的審批和監(jiān)控,他們就難以再依仗“大集團”的溫床,可以忽視全局觀念和長遠觀念的進行盲目爭地位、爭產(chǎn)量,而是必須注重經(jīng)營的業(yè)績??梢灾v,考核的指標的改變(由生產(chǎn)份額到盈利水平)是下屬企業(yè)只做體力勞動不做腦力勞動的想象得到了很好的改善。
2.針對“重眼前利益,輕長遠利益”現(xiàn)象,新的“四統(tǒng)一分”財務策略要求整個集團資金統(tǒng)一,即設立內(nèi)部銀行,作為內(nèi)部結算中心,企業(yè)的財務收支全部通過內(nèi)部銀行一個漏斗進出,按預算實施監(jiān)收控付,從源頭上管理資金的流向,使企業(yè)的資金的使用效率得到嚴格的控制。由于各項資金都會由全方位的財務指標進行的測試和評析,防止了企業(yè)運用資金的短期化。使企業(yè)的長遠的利益得以保護。
3.針對“財務控制系統(tǒng)紊亂,財務指針處于亞健康狀態(tài)”問題。新的財務策略進行了機構統(tǒng)一、人員統(tǒng)一、 制度統(tǒng)一的政策,使集團內(nèi)部不會由于領導的不力而導致整體利益的損害。尤其是在集團內(nèi)部控制混亂的情況下,下級的盲從現(xiàn)象得到很好的控制:集團公司所屬全資、控股企業(yè)的財務機構為財務公司派出機構;集團的全資、控股公司的財務人員由集團財務公司派駐和管理,實行垂直領導。財務會計人員的工資、獎金、福利由財務公司統(tǒng)一發(fā)放,財務人員的培訓、招聘、崗位調(diào)配、職稱評聘、人事任免統(tǒng)歸財務公司進行安排;各企業(yè)財務管理制度、政策及會計核算方式,統(tǒng)一由財務公司制訂,財務公司對各子公司財務制度的執(zhí)行情況進行檢查。這樣整個集團的總體目標得到了很好的統(tǒng)一,各項財務指標由于控制的力度和廣度加大而將得到很好的改善。
4.1.3 設計方案的針對性及預期的效果和問題
總體來講,整個策略的針對性較強,各項不良現(xiàn)象有了很好的對策,應該會取得很好的效果。但是就以上第三點財務指標處于亞健康狀態(tài)方面,新的財務策略并沒有明確的針對性策略,使惡化的財務指標沒有很好的針對性治理。即新財務策略在宏觀上給與企業(yè)一個很好的內(nèi)控發(fā)展空間,還并未從微觀上給與問題一個明確的解決,把這個問題留給各下屬公司可能會使問題得不到積極有效的解決,造成宏觀上的治理成果也不穩(wěn)固。
4.2內(nèi)控制度的整體性分析
4.2.1 鄂爾多斯集團企業(yè)結構簡介
鄂爾多斯集團是一家集生產(chǎn)銷售為一體的以羊絨制品為主要經(jīng)營對象,同時還經(jīng)營其他幾種業(yè)務的集團企業(yè)。鄂爾多斯集團下屬企業(yè)分別從事了生產(chǎn)、研發(fā)、銷售以及一些如電子、酒店等其他產(chǎn)業(yè)??梢灾v,由于其集團的龐大、子公司縱多的原因,內(nèi)部控制因不同產(chǎn)業(yè)、不同規(guī)模、不同地域的原因往往會存在很多差異和很多問題。故新的內(nèi)控系統(tǒng)不單要兼顧各個下屬單位的具體情況,同時還要使整個企業(yè)內(nèi)部控制的執(zhí)行具有統(tǒng)一性?!八慕y(tǒng)一分”在這一方面達到了一定的效果。
4.2.2鄂爾多斯集團內(nèi)部控制體系框架
新的內(nèi)控機制是將閑散的各下屬公司的財務經(jīng)營集中起來,整合以前過于分散的管理體制??傮w來講,前面我們在整體性原則中已經(jīng)提到一個企業(yè)的內(nèi)控機制的整體性是由橫向和縱向兩個方面組成:橫向上,企業(yè)的內(nèi)控機制應該是各個下屬機構內(nèi)控系統(tǒng)具體實施方案的整合,即要具體體現(xiàn)各不同單位的差異化,同時也要保證整個內(nèi)控體系實施的統(tǒng)一性??v向上,整個的內(nèi)控系統(tǒng)要有長遠發(fā)展性,隨著企業(yè)的發(fā)展能夠長期為企業(yè)服務。
鄂爾多斯企業(yè)采用的“四統(tǒng)一分”財務策略橫向上重點重建內(nèi)控的統(tǒng)一性,并同注重整個內(nèi)控系統(tǒng)的長期發(fā)展性。根據(jù)“統(tǒng)一管理,分級實施”的原則,該內(nèi)控機制確立了以內(nèi)部銀行為中心的資金管理體制,其內(nèi)涵是在“四統(tǒng)一分”的框架下,以內(nèi)部銀行作為集團內(nèi)部全資、控股企業(yè)資金流程的必經(jīng)之地和調(diào)控中樞,以資金統(tǒng)一管理和集中運作為核心,各全資、控股企業(yè)原有的銀行賬戶統(tǒng)歸財務公司內(nèi)部銀行接管,內(nèi)部銀行利用總體財務收支預算杠桿,實施現(xiàn)金流監(jiān)控,調(diào)劑資金余缺,發(fā)揮資金最大效能。內(nèi)部銀行策略可以由以下圖示表示:
即從機構、人員、制度以及資金四個方面進行整合,使內(nèi)部銀行的作用發(fā)揮到最大,從而完成內(nèi)控機制的整體性重整,應該將對于鄂爾多斯集團的實際情況而言,內(nèi)部銀行的建立使整個集團的經(jīng)營過程得到了保證,使其經(jīng)營效率得到了提高。
縱向上,該財務策略采用了以財務中心為控制體系中心的方法很具長遠發(fā)展性,這一觀點已經(jīng)被多個事實證明:如平安集團由于下屬產(chǎn)業(yè)過多,包含了保險、證券等,為此設立的資金結算中心最終演化為平安。又如蛇口一帶的各大商家為解決資金的供需問題,降低資金的使用成本,設立地區(qū)內(nèi)部財務公司,而這家公司即為現(xiàn)在中國招商銀行的前身。事實證明了財務中心這一策略使具有發(fā)展性和實效性的。重要的是我們?nèi)绾芜M行適應企業(yè)具體情況的具體財務中心策略設計。制定企業(yè)財務內(nèi)部控制制度要充分考慮宏觀政策和企業(yè)的發(fā)展,密切洞察競爭者的動向,制定出具有發(fā)展性或未來著眼點的規(guī)章制度。企業(yè)財務內(nèi)部控制制度是企業(yè)的一項重要制度,它能促進企業(yè)財務會計水平的提高,為此,我們要具有戰(zhàn)略的高度把它引向更完備的發(fā)展方向。我們要抓住主要問題,目光長遠,有選擇性的借鑒成功案例,有步驟解決問題,使流程程序化。
但是同樣,這種設計也有其不利的一面。譬如在整個財務中心監(jiān)控資金的過程中,使用的程序是否得當將會影響到集團資金流動的速度甚至企業(yè)的經(jīng)營便利。以申請資本資金為例如果申請資金的程序過于復雜,那么資金的使用將被延遲或是資金使用先于申請使程序流于表面化;而如果申請程序過于簡單,那么控制的效果就會受到影響。所以,對于“四統(tǒng)一分”這一財務策略的設計要在注重總體結構的同時,注意其實際實施性。
4.2.3 內(nèi)部控制體系設計的覆蓋面及與企業(yè)結構的匹配性
總體來講,鄂爾多斯集團“四統(tǒng)一分”財務策略在整體性方面還是不錯的,覆蓋面較廣,基本上四個統(tǒng)一涵蓋了集團內(nèi)部各個方面的資金使用,且這種設計是依據(jù)企業(yè)內(nèi)部的結構設計的,從四條線路順延匯聚到財務中心這一主控中心,以實施資金使用集權的目的。并且,財務中心這一內(nèi)控概念已經(jīng)被理論界和事實肯定,采用這種策略的安全性和可操作性也得到了保證。事實證明,進行了該財務策略之后,集團的資金流的卻清晰了很多,使用效率也得到了很好的提高。
4.3 內(nèi)控制度的實效性(適用性)分析
4.3.1 資金流的改良
可以講,新的內(nèi)控機制讓企業(yè)的資金流的得到了很好的改良。第一,我們上面已經(jīng)提到,財務公司實施賬戶統(tǒng)一管理,各部門或下屬單位使用資金必須通過財務公司的賬戶。這樣,資金的使用就得到了密切的跟蹤,資金流的測量也得到精確。第二,統(tǒng)一管理后,由過去的零存變成現(xiàn)在的統(tǒng)存在集團一個賬戶上,可積聚大量的資金,內(nèi)部從而可以運籌資金,形成內(nèi)部貸款,節(jié)約貸款利息支付,如集團在建立財務公司后,銀行的利息費用就降低了2800多萬元。因為變散存為統(tǒng)存,僅利息一項1999年就至少節(jié)約836萬元。第三,啟動大量資金還貸款,負責財務的副總經(jīng)理隨時控制資金的流向,如果發(fā)現(xiàn)有一筆貸款要到期了,就拿出一筆資金先還掉。過去這個企業(yè)的錢不可能還那個企業(yè)的錢,內(nèi)部互相是一種堡壘形式,現(xiàn)在打通了,是一個企業(yè)的概念。在財務的運營上他們稱之為“一個漏斗進出”。
4.3.2 資金預算的約束機制
一個現(xiàn)金流良好而盈利較少甚至是不盈利的企業(yè),是優(yōu)于一個有很大潛在收益卻無充足持續(xù)現(xiàn)金流的企業(yè)。在當今的商業(yè)社會中,資金的使用是一種技術,同時也是一種藝術。把握好現(xiàn)金的預算約束將會使企業(yè)步入健康的經(jīng)營之道。
鄂爾多斯集團的新財務策略在資金預算方面進行了約束機制的優(yōu)化。首先,在采購環(huán)節(jié)中,全集團材輔料、機配件、零部件統(tǒng)一實行招投標制。內(nèi)部銀行嚴格按照中標單位、物品明細以及供需雙方的合同履行付款,始終保持供貨單位、中標單位、收款單位三者的一一對應,手續(xù)不全、名稱不符或因人情關系試圖提前付款的,一律給予拒付。這樣在資金支出的各個環(huán)節(jié)中,權限的分散和嚴格執(zhí)行堵塞了漏洞,確保了資金的使用安全;其次,項目投資方面,集團公司的基建、安裝、技術改造、維修工程等統(tǒng)一采取招(投)標方式進行,集團所屬建筑安裝公司同其他非集團所屬企業(yè)一樣均參與競標,內(nèi)部銀行依照標書、中標通知書、施工(安裝)合同等資料監(jiān)控付款,NPP(Non-productive process)流程得到很好的規(guī)范,同時競價機制得到嚴格執(zhí)行;再次,生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,主要是對成本費用的控制。內(nèi)部銀行緊緊抓住成本費用開支這條主線,全面實施目標成本管理工程,模擬市場核算,實行成本否決。通過制定目標成本(計劃價格)模擬市場買斷,即使內(nèi)部采購也要使用轉(zhuǎn)移價格,劃小核算單位,層層分解細化成本指標到每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié),倒算成本逐序逐級進行控制,并將降本節(jié)費指標直接與業(yè)績緊密掛鉤,考核盈虧,獎優(yōu)罰劣,使每位職工成為降本節(jié)耗的執(zhí)行者與責任人。企業(yè)費用推行包干制,即將日常費用(如辦公費、電話費、低值品等)分解核定為“人頭”費用,人人心中都有一本賬,年終集中兌現(xiàn)獎懲。
4.3.3 資金的后續(xù)管理
通過新財務策略節(jié)約的資金如何安排即為資金定額后續(xù)管理。由于鄂爾多斯集團性質(zhì)為國有,所以大部分利潤是上交國家的,但是對于國家作為獎勵的那部分資金,除了用在擴大各項生產(chǎn)以外,同時還應投入相應的資金在建設完善內(nèi)控制度上,使由其產(chǎn)生的資金回流服務于其發(fā)展,使其壯大完善。
4.4 內(nèi)控制度的經(jīng)濟性分析
如果說一個制度的建立或更新,其成本已經(jīng)大于其未來可帶來的所有收益,那無論如何其是不可能被采用的。所以在設計任何一個項目之前,其將會發(fā)生的成本和將會帶來的各方收益都要仔細的分析,如采用的機會成本、沉沒成本、采用的受益面、受益程度等。
4.4.1 內(nèi)控制度改革中預計成本
我們實施內(nèi)部控制所產(chǎn)生的成本可以分為兩大類:初始成本和維持改進成本。首先需要澄清的是,我們所謂的成本不僅僅包括投入的建設人力和資金,同時還包括了打破了以往的經(jīng)營模式而造成的各種的利益流失。一般來講,實施內(nèi)控改革初期的投資并不如投資項目的那么大,主要的動作還是一種資源的重新整合,然后賦予新的任務,在嘗試中前行。初期費用中相對要注意的是考察調(diào)查費的控制,要保證考察的效果,同時也要注意這部分成本的控制。而內(nèi)控體系的建立或改革后期的維持和改進成本一般構成了該內(nèi)控制度的主要成本。將內(nèi)控的規(guī)章制度堅持下來通常會面對很多的挑戰(zhàn),也不可避免的遇到失敗。保持內(nèi)控制度的生存之道就是不斷改進,這個后期建設需要不斷資金和人力的注入。所以,可以講內(nèi)控的建設不只是一個資金層面的問題,同時也是企業(yè)經(jīng)營方式和理念層次的問題。
4.4.2 內(nèi)控制度改革中預計收入
一般來講,內(nèi)控制度的改革的預計收入除了部分直接收入外(如資金集中帶來的利息收入),其他一般都是一種潛在收入,可以看成通過其的作用而避免的損失。這種收入很難量化預測。所以要通過歷史數(shù)據(jù)及歷史事件來估計這一部分數(shù)字。
4.4.3 新內(nèi)控機制實施的經(jīng)濟性分析
我們要預計和評估所有可能發(fā)生的成本,預估產(chǎn)生的長短期收益,并對其進行折現(xiàn),評估出這種改革或設計是否是可行。
5 內(nèi)控制度設計的著眼點和應注意問題總結
5.1 針對性
在內(nèi)部控制制度構建的過程中,針對性是我們的前提。沒有問題就沒有解決的動機,即沒有我們構建和改良內(nèi)控制度的出發(fā)點。問題的表象、內(nèi)在、多樣化以及共性,都是我們在設計該制度前應該仔細思考和考量的。也許有些問題很明顯卻是某種更深層次問題的附屬問題;而有些問題只是剛剛注意,但可能該問題有很大的擴展性和衍生性。我們設計制度不但要解決眼睛看到的問題,同時還要有持續(xù)性的解決可以預計到的問題。所以針對性對于內(nèi)控制度的設計,針對性是重中之重。
5.2 結構性
內(nèi)控制度的結構分為橫向結構和縱向結構,往往在設計內(nèi)控制度時我們考慮的總是橫向結構,希望設計出的制度能夠覆蓋到每一相關部門,能夠解決更廣面積的問題。但是同時,實際上我們應該關注的是整體結構性。一個制度的縱向結構就是其實施的長遠性,內(nèi)控制度不僅是一個解決問題的方法,同時也使維持良好狀態(tài)防止問題再次發(fā)生擴展的工具。所以在研究方案的針對性時,研究問題要深入,要找到問題的根底,要明白問題產(chǎn)生的過程,才能全面而長遠的解決問題。
5.3 約束性
內(nèi)控制度實質(zhì)上是企業(yè)各個方面的控制的集合,在本文中,內(nèi)控主要集中到財務這一領域主要是因為任何部門任何業(yè)務都會和財務、資金、效益有或多或少的聯(lián)系,或者說企業(yè)經(jīng)營的目的是獲得利益,無論這利益是代表利潤、股東權益、還是持續(xù)發(fā)展,都會以財務這一具體形式來體現(xiàn)出來。所以內(nèi)部控制構建的約束性在財務這一塊,一定要體現(xiàn)普遍和公平。如果一條規(guī)則的適用性標準是不統(tǒng)一的,就會引起內(nèi)部的不公平,最終將會導致該制度的實施失敗。故在進行內(nèi)控制度構建時注意例外事項是否影響到了公平,是否傷害到了內(nèi)控制度的普遍約束性是十分重要的。
5.4 發(fā)展性
內(nèi)控制度的發(fā)展性往往是易被忽視的。企業(yè)在制定內(nèi)控制度時很容易針對看到的現(xiàn)象來解決問題,對問題的研究多為深入性而缺少全局觀,這造成了內(nèi)控制度的設計發(fā)展性殘缺。這就要求我們要在匯總問題時就要有全面的體系或組織。對問題也是不能只見樹木只見森林的匯總,而是以有全局、有聯(lián)系的去總結問題,從而使設計的內(nèi)控制度在時間上有可延續(xù)性,在空間上也有可帶動性,使建立的初步內(nèi)控制度有充分的潛力去發(fā)展和解決問題。
摘要: 實體法意義上“刑事案件”的概念相對于程序法概念具有獨特性。刑法與刑事訴訟法對其雖有相同的表述,但含義不同。程序意義上的“刑事案件”概念直接運用于實體判斷時會有失偏頗。在罪名涉及到前提罪(原案)時,應不以“受案”、“立案”或“判決”為前提條件,只要根據(jù)實體法的規(guī)定,原案實質(zhì)上構罪即可。從量刑角度來說,合理的標準確定有利于準確把握自首、立功行為。 關鍵詞: 刑事案件;實體法;意義 刑事案件是刑事法律(尤其是刑事程序法)[1]中的一個基礎性概念?!埃ㄐ淌拢┌讣莻刹榈膶ο螅彩莻刹閷W研究的邏輯起點?!盵2]目前有關“刑事案件”的內(nèi)涵研究,學者們基本上局限于程序法視角,而從實體法視角對“刑事案件”的內(nèi)涵的探討則鮮有涉及。刑事實體法適用過程中,在有關“刑事案件”范疇延伸的定罪量刑的問題上又存在一些不同的處理結果,從而影響了法律的正確實施。 一、實體意義上“刑事案件”的概念相對于程序法的獨特性 實體法與程序法雖然聯(lián)系緊密,但是由于程序法有其獨立價值,因此在實體法與程序法中,會出現(xiàn)對于“(刑事)案件”這一詞語表述相同但內(nèi)涵差異的情況,由此也引發(fā)了司法實踐中的一些困惑。 首先,刑法與刑事訴訟法雖有相同的表述,但含義不同。以《刑法》為例,第37條規(guī)定:“對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的,可以免予刑事處罰,但是可以根據(jù)案件的不同情況,予以訓誡……?!钡?3條規(guī)定:“……犯罪分子雖然不具有本法規(guī)定的減輕處罰情節(jié),但是根據(jù)案件的特殊情況,經(jīng)最高人民法院核準,也可以在法定刑以下判處刑罰。”這兩個條款明確地告訴我們這里的“案件”,僅為經(jīng)過審判最終確認的構成犯罪的刑事案件。而第68條規(guī)定:“犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為,查證屬實的,或者提供重要線索,從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的,可以從輕或者減輕處罰……?!钡?05條規(guī)定:“在刑事訴訟中,證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有重要關系的情節(jié),故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯,意圖陷害他人或者隱匿罪證的,處三年以下有期徒刑或者拘役……?!钡?02條規(guī)定:“(徇私舞弊不移交刑事案件罪)行政執(zhí)法人員徇私舞弊,對依法應當移交司法機關追究刑事責任的不移交,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役……?!边@三個條款盡管對“案件必須是經(jīng)過審判最終確認的構成犯罪的刑事案件”的內(nèi)涵沒有明確表述,但是從犯罪構成角度來理解,則暗含著上述含義,如果不具備上述內(nèi)涵,則揭發(fā)人或提供線索的人難以構成立功,證人、鑒定人、記錄人、翻譯人難以構成偽證罪,行政執(zhí)法人員也難以構成徇私舞弊不移交刑事案件罪。同樣,《刑法》第88條規(guī)定:“在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以后,逃避偵查或者審判的,不受追訴期限的限制?!钡驗樵摋l款規(guī)定的追訴期限主要涉及的是程序性內(nèi)容,所以含義與前面幾個條款顯然不同,它只要求具備程序性條件即可。而現(xiàn)行刑事訴訟法,在涉及“(刑事)案件”的含義上,更突出程序性特征,不要求具有“經(jīng)過審判最終確認構成犯罪”這一特征。 其次,程序意義上的“刑事案件”概念直接運用于實體判斷時會有失偏頗。刑事案件的最終確認由實體法決定。刑事案件事實的形成是在犯罪構成要件指導下進行的。刑事案件中,控方向法院提起公訴,總是以某一罪名的指控為指向的,法院的任務就是確認指控是否成立。要對罪行是否成立作出判斷,實際上就是對控方圍繞犯罪構成要件描述的犯罪事實圖景作出是否可信的表態(tài)。另外,在刑法適用中的定罪問題上,經(jīng)常會碰到某些犯罪的最終確認要以某一前提罪(原案)或上游罪成立為前提。這些前提罪(原案)或上游罪在刑法的相關條文中可能表現(xiàn)為或暗含為“……案件”,但這里的“……案件”不能僅僅從程序意義上進行理解,否則會有失偏頗。 再次,在刑罰裁量中,也涉及到對自首、立功認定中的“案件”的理解問題。如最高人民法院《關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第1條規(guī)定:“自動投案,是指犯罪事實或者犯罪嫌疑人未被司法機關發(fā)覺,或者雖被發(fā)覺,但犯罪嫌疑人尚未受到訊問、未被采取強制措施時,主動、直接向公安機關、人民檢察院或者人民法院投案?!薄督忉尅返?條規(guī)定:“……犯罪分子到案后有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為,……經(jīng)查證屬實;提供偵破其他案件的重要線索,經(jīng)查證屬實;阻止他人犯罪活動;協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯);具有其他有利于國家和社會的突出表現(xiàn)的,應當認定為有立功表現(xiàn)?!边@里的“案件”自然包括已立案和未立案兩種情形,如果從程序意義上來理解,顯然也會有所偏頗。 綜上所述,如果僅從程序意義上對“刑事案件”概念進行界定,顯然是不符合司法實際的,也難以適應刑事實體法適用需要,因此需要對“刑事案件”概念從實體意義上進行研究。 從上述論述的
內(nèi)容中,我們可以得出結論,即實體法意義上的“刑事案件”應當首先著眼于客觀的行為事實,其次還需要把握客觀的行為事實與刑事實體法的適合性。客觀的行為事實,即程序意義上的“刑事案件”所具備的全部要素。而對客觀的行為事實與刑事實體法的適合性把握的基本內(nèi)涵應當是:“刑事案件”包含的實質(zhì)內(nèi)容應該是行為的犯罪性。簡言之,“刑事案件”應該是實質(zhì)的犯罪案件,即實質(zhì)構罪。[3] 二、實體意義上的“刑事案件”概念在犯罪認定中的應然標準 根據(jù)刑法的規(guī)定,不少犯罪存在前提罪(原案)或上游罪等問題,因此這類犯罪的認定,必然會涉及到相關犯罪(即特定“刑事案件”)的認定問題,其中最有代表性的是部分瀆職犯罪的規(guī)定,[4]因此筆者僅以瀆職罪為例展開分析。 瀆職罪中有6種犯罪的構成要素包含某種前提罪或原案(與之相對應,瀆職罪本身可稱為“本案”)。具體而言:(1)徇私枉法罪(《刑法》第399條第1款)的構成中包括“對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴”的情形,此種情形下徇私枉法罪中行為人的包庇對象是“有罪的人”;(2)徇私舞弊不移交刑事案件罪(《刑法》第402條),以存在“依法應當移交司法機關追究刑事責任”的案件為對象要素;(3)國家機關工作人員簽訂、履行合同失職被騙罪(《刑法》第406條),以“被詐騙”作為構成結果;(4)放縱走私罪(《刑法》第411條),以“走私”行為為瀆職的對象;(5)放縱制售偽劣商品犯罪行為罪(《刑法》第414條),以“生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為”為瀆職的對象;(6)幫助犯罪分子逃避處罰罪(《刑法》第417條),以“犯罪分子”為瀆職的對象。可見,有的前提罪(原案)是作為瀆職行為的對象,有的則是作為瀆職行為的結果。值得研究的是,這些前提罪(原案)作為本案的認定根據(jù),其本身存在一個如何判斷或確定的問題?!霸浮钡某闪藴适菑某绦蛞饬x上把握,還是從實體意義上把握?對此有兩種基本觀點:第一,“司法程序說”,具體包括“刑事受案說”、“立案偵查說”、“判決說”。認為“原案”是否構成犯罪,應以司法機關正式受理、立案偵查、司法裁判為準。“受案說”、“立案說”在本質(zhì)上跟“判決說”并無多大不同,都是司法程序性的評價,“原案’,性質(zhì)在這兩個環(huán)節(jié)上只是處于不確定狀態(tài),實際操作中,必須等到判決結果出現(xiàn)才可最終確定,因此三者可以統(tǒng)稱為“司法程序說”。第二,“證據(jù)證明說”。“原案”有罪不必以法院的判決為準,只需有證據(jù)證明“原案”實質(zhì)構罪即可。 筆者認為,“司法程序說”是不正確的。以徇私枉法罪為例,在司法實踐中,如果把該罪構成中“有罪的人”理解為經(jīng)人民法院判決生效而確認有罪的人,則明顯存在缺陷:第一,與刑法的立法精神不符。刑法對徇私枉法罪中“有罪的人”的規(guī)定,并沒有限定為“經(jīng)法院判決有罪的人”,而如果原案中涉案人犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分的,司法工作人員徇私舞弊對其故意包庇不使他受追訴的,完全符合刑法對徇私枉法罪的構成規(guī)定。第二,不切實際,易生紕漏。按照“判決說”的觀點,一旦原案由于某種特定事由(如犯罪嫌疑人潛逃或下落不明)而使得法院無法判決,或者由于原案的犯罪已過追訴時效而根本不可能出現(xiàn)法院判決的,作為瀆職罪的本案也就無法處理,而枉法者可能逍遙法外。 “證據(jù)證明說”較好地解決了上述矛盾。第一,從法理上說,既然“明知對有罪的人包庇使其不受追訴”中的“明知”是一種主觀心理狀態(tài),這就說明行為人在枉法時對“有罪”的認識也是一種主觀判斷。與此相適應,在判斷本罪的枉法行為是否構成犯罪時,對“有罪”的判斷也是一種主觀的標準。只有行為人的主觀認識與構成犯罪行為的客觀標準相一致,才能構成犯罪,這體現(xiàn)了刑法的立法意圖。第二,有利于案件的查處。按照“司法程序說”,檢察機關為了慎重起見,在查辦案件時勢必會縮手縮腳,要等到原案被法院終審判決或有關部門立案偵查以后,才敢對本案進行立案偵查,這樣就可能貽誤立案的最好時機。第三,最高人民法院《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號)第4條規(guī)定:“刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪,應當以上游犯罪事實成立為認定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的審判。上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認定。上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認定?!边@一解釋體現(xiàn)了“證據(jù)證明說”的基本主張。 由此可見,瀆職罪中的前提罪(原案),不以“受案”、“立案”或“判決”為前提條件,只要根據(jù)實體法的規(guī)定,實質(zhì)上構罪即可。因此,對涉及前提
罪(原案)、上游罪的相關犯罪的認定中,要以實質(zhì)為依據(jù),對前提罪(原案)、上游罪所涉及的“刑事案件”要以實體意義上的“刑事案件”概念為視角進行分析。 三、“刑事案件”的概念在刑罰裁量中的意義 在對自首、立功的適用中,首先面臨的是對“刑事案件”的把握問題。因此確立實體意義上的“刑事案件”概念,對于我們正確認定自首和立功具有重要意義。 (一)“刑事案件”的概念對自首認定的意義 根據(jù)《刑法》第67條和《解釋》第1條規(guī)定,自首的成立需要具備“自動投案”和“如實供述自己的罪行”這兩個條件。所謂“自動投案”是指犯罪事實或者犯罪嫌疑人未被司法機關發(fā)覺,或者雖被發(fā)覺,但犯罪嫌疑人尚未受到訊問、未被采取強制措施時,主動、直接向司法機關或者有關組織投案。所謂“如實供述自己的罪行”,是指犯罪嫌疑人自動投案后,如實交代自己的主要犯罪事實的行為。實體意義上的“刑事案件”概念對自首認定的意義,主要體現(xiàn)在以下兩個方面: 第一,有利于準確把握“投案”的含義。投案行為必須發(fā)生在犯罪以后,歸案之前?!督忉尅穼⑼栋阜譃橐韵聨追N情形,即犯罪事實或者犯罪嫌疑人未被司法機關發(fā)覺,或者雖被發(fā)覺,但犯罪嫌疑人尚未受到訊問、未被采取強制措施。從程序意義上進行區(qū)分,可以把被投案的案件分為已立案與未立案兩種。如果我們從程序意義上的“刑事案件”概念出發(fā)來把握“投案”的條件,顯然難以將未立案的案件納入其中。如果我們從實體意義上來把握“刑事案件”的概念,有利于對被“投案”案件的統(tǒng)一理解,由此上述已立案與未立案的兩種情形均可以被納入。這樣也為我們認定自首提供了新的分析思路。如高某系某一盜竊團伙盜竊案的購贓者。在盜竊犯罪分子歸案后,慈溪市公安局以盜竊罪對高某進行網(wǎng)上通輯。2008年9月23日,高某至慈溪市公安局投案,但直到10月8日才供述了收購漆包線的事實,10月21日,又供述了收購軸承內(nèi)圈的事實。于是對于被告人的自首認定產(chǎn)生了爭議。有人認為:“在該案中,認定高某具有主動投案情節(jié)并無異議,問題的關鍵是其‘先拒供再供認’的情節(jié)是否符合一般自首中‘如實供述其罪行’的要求。”“對自動投案的認定是有一定時間限制的,即犯罪嫌疑人必須在尚未受到訊問、未被采取強制措施時,主動、直接向司法機關投案。而對如實供述自己罪行有無時間限制,刑法及司法解釋均無明確規(guī)定。”[5]對于該案,筆者認為,行為人只是在形式上進行了“投案”,也就是講行為人所投之案只是程序意義上的“刑事案件”,即公安機關已經(jīng)立案并已上網(wǎng)通輯的案件。但行為人“投案”后,不供認自己的犯罪事實,因此缺乏“投案”的實質(zhì)內(nèi)涵,即行為人雖有投案的表象,但實質(zhì)上根本就無“案”可投,因此不符合實體意義上的“刑事案件”的基本要求。所以,筆者認為本案的被告人首先不具備“投案”的行為,在這個前提下,就不需要再對是否屬于“如實供述”進行分析了。 第二,有利于準確把握“如實供述”的含義。在一般自首中,“自動投案”與“如實供述”兩個要件之間存在連貫性,二者相輔相成,密不可分。從程序意義上的“刑事案件”概念出發(fā)進行理解,則兩者是前提與結果的關系,即“自動投案”是前提,這種前提是否成立往往只注重形式的符合性,而“如實供述”則是結果。在具備“自動投案”的前提下,行為人是否成立自首,還需要對“如實供述”這一結果要件繼續(xù)進行分析。如果屬于“如實供述”的則應當認定為自首,反之,則不能認定。其結果是在司法實踐中引發(fā)了困惑,即自動投案后,對“如實供述”認定的截止時間產(chǎn)生了不同觀點:第一種為“審判階段”說。依據(jù)是《解釋》中“犯罪嫌疑人自動投案并如實供述自己的罪行后又翻供的,不能認定為自首;但在一審判決前又能如實供述的,應當認定為自首”的規(guī)定。但該規(guī)定適用的是自動投案后,“先供認再翻供”而不是“先拒供再供認”的情況,故該種觀點不足取。第二種為“強制措施”說。該觀點實際上是將如實供述罪行的時間混同于自動投案的其中一種情形的時間規(guī)定,有絕對之嫌,且操作起來略顯機械。第三種為“合理時間”說。對于犯罪嫌疑人自動投案后,先矢口否認犯罪或者先作虛假供述,司法機關對犯罪嫌疑人進行政策教育,并進一步收集證據(jù)后,作如實供述的情形,應當給嫌疑人一定合理的思考時間。至于“合理的思考時間”是多久,要結合具體案情,如嫌疑人的文化程度、生活閱歷,進行綜合考慮。[6]筆者認為,這種分歧的出現(xiàn),原因在于我們僅僅從程序意義上對“刑事案件”進行把握。 筆者認為“自動投案”與“如實供述”兩個要件是密不可分的?!白詣油栋浮辈粌H是一種形式行為,而且具有實質(zhì)內(nèi)容。這種實質(zhì)內(nèi)容體現(xiàn)在投案人從內(nèi)心上認同“刑事案件”所包含的行為事實,而且認同這種行為事實與刑事實體法的適合性,即行為人“投案”是為了交代自己的犯罪事實并接受法律懲處而來的,并不是為了來說明與自己毫不相干的問題的。由此可見,“如實供述”只是“
自動投案”后的行為人的必然選擇,它的意義在于進一步說明“自動投案”的實質(zhì)內(nèi)容。 (二)“刑事案件”的概念對立功認定的意義 《解釋》第5條根據(jù)《刑法》第68條[7]的內(nèi)容,對立功作了進一步規(guī)定:“犯罪分子到案后有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為,包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭發(fā)同案犯共同犯罪以外的其他犯罪,經(jīng)查證屬實;提供偵破其他案件的重要線索,經(jīng)查證屬實;阻止他人重大犯罪活動;協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯);具有其他有利于國家和社會的突出表現(xiàn)的,應當認定為有立功表現(xiàn)?!睂嶓w意義上的“刑事案件”概念對立功認定的意義,主要體現(xiàn)在以下兩個方面: 第一,有利于準確把握立功相對人的地位。《解釋》所列立功情形,均涉及立功行為的相對人,即行為人檢舉、揭發(fā)或者協(xié)助抓捕等行為所指向的其他犯罪嫌疑人。這些相對人只能是特定刑事案件中的犯罪嫌疑人,這些刑事案件可能已經(jīng)立案,也有可能尚未立案。因此為了有利于對立功相對人的地位的統(tǒng)一把握,這些刑事案件不能局限于程序意義上,而應將其范圍擴大至廣義的實體法意義上。只有這樣,才能正確認定立功情節(jié),實現(xiàn)公平公正。對此,筆者以一則典型案例[8]予以說明。 2008年9月28日晚,被告人蔣桃、胡國棟伙同王焱等人經(jīng)事先預謀,采用拳打腳踢、搜身等手段,從孫恒林身上劫得錢包一個,內(nèi)有現(xiàn)金人民幣500余元、銀行卡、身份證等物。經(jīng)鑒定,孫恒林構成輕微傷。此外,2008年9月26日17時許,被告人蔣桃伙同王焱、張華勝竊得他人電動自行車一輛,價值人民幣2000元。2008年10月8日20時許,被告人蔣桃、胡國棟伙同王焱竊得他人電動自行車一輛,價值人民幣1430元,被告人蔣桃、胡國棟在逃離途中被抓獲,王焱逃脫。被告人胡國棟被抓獲后主動交代了公安機關尚未掌握的搶劫犯罪事實。胡國棟在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所羈押期間,王焱因涉嫌其他盜竊犯罪被抓獲關押在鎮(zhèn)??词厮?,但王焱當時并未交代其與胡國棟等人共同搶劫的犯罪事實。2008年11月下旬,胡國棟從同監(jiān)室的張華勝(其與蔣桃、王炎涉嫌共同盜竊)處得知曾共同搶劫的同案犯綽號叫“平頭”的人,因盜竊犯罪被抓獲,關在鎮(zhèn)??词厮?號監(jiān)區(qū)。胡國棟遂于2009年1月4日接受公安機關訊問時,揭發(fā)綽號叫“平頭”的同案犯已被關押在同一看守所的情況。2009年1月8日,經(jīng)胡國棟辨認,確認綽號叫“平頭”的即是參與搶劫的王焱。后王焱因該次搶劫犯罪被鎮(zhèn)海區(qū)人民法院判處有期徒刑4年。在本案的審理中,對胡國棟的行為是否應當認定為立功產(chǎn)生了爭議。一種意見認為,胡國棟的行為不應當認定為立功。因為胡國棟的揭發(fā)行為雖然導致王焱搶劫案發(fā),但在胡國棟揭發(fā)之前王焱已經(jīng)被羈押,不符合協(xié)助司法機關“抓捕”其他犯罪嫌疑人的要求,不能認定為立功。另一種意見認為,胡國棟的行為應當認定為立功。理由:(1)胡國棟在歸案后主動向公安機關供述了其伙同他人實施搶劫的犯罪事實,并交待了包括綽號“平頭”在內(nèi)的同案犯基本情況,已經(jīng)符合了自首認定中“如實供述”的要求。(2)胡國棟在羈押期間,提供了“偶然獲知的同案犯‘平頭’的下落”,還協(xié)助公安機關指認同案犯,這是其自首內(nèi)容之外的另一個積極的行為。參照最高人民法院《全國部分法院審理犯罪案件工作座談會紀要》(2008年12月22日)規(guī)定,胡國棟的行為屬于“提供了不為有關機關掌握或者有關機關按照正常工作程序無法掌握的同案犯藏匿的線索”的協(xié)助抓捕行為,應認定為立功。 筆者認為被告人胡國棟是否應當被認定為立功,關鍵點在于對相對人地位的把握。王焱在本案中具有雙重法律地位:一是已經(jīng)歸案的盜竊案件的犯罪嫌疑人,二是原共同搶劫犯罪案件的共犯。盡管在本案中,犯罪嫌疑人王焱在盜竊犯罪案件中已經(jīng)歸案并被羈押,但是共同搶劫的犯罪案件,公安機關雖然已經(jīng)立案,但是由于“平頭”身份不明,因此該案尚未徹底偵破,而且王焱在該搶劫案中根本未被抓獲歸案。通常情況下,犯罪嫌疑人所供述的其他同案犯都是處于“在逃”狀態(tài),即未被抓捕歸案。但是,在本案中出現(xiàn)了非常特殊的情況,犯罪嫌疑人胡國棟所供述的同案犯王焱,因其他犯罪嫌疑已經(jīng)被羈押。但王焱被羈押后隱瞞了其參與共同搶劫的犯罪事實,因此就搶劫案件而言,王焱仍處于未被追訴的狀態(tài),屬該搶劫案中的“漏犯”。從相對人地位看,王焱當然具有立功行為的相對人地位,因此胡國棟的行為應當被認定為立功。這也與偵查工作實際相符合,即在司法實踐中一人犯數(shù)罪的情況很常見,因此司法機關往往將數(shù)個犯罪行為作并案處理。如本案中,王焱犯盜竊罪和搶劫罪,應該并案處理,但是這種并案并不能改變原來應為兩個“刑事案件”這一本質(zhì)屬性。 第二,有利于準確把握立功的實質(zhì)要件。關于立功的實質(zhì)要件,在司法實踐中曾經(jīng)有一定的爭議。[9]最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》(法發(fā)[2
009]13號)規(guī)定:“關于立功的認定和處理?!瓝?jù)以立功的他人罪行材料應當指明具體犯罪事實;據(jù)以立功的線索或者協(xié)助行為對于偵破案件或者抓捕犯罪嫌疑人要有實際作用?!睆脑摻忉屩校梢钥闯鲂袨槿说牧⒐π袨楸仨氁袑嶋H的作用。但筆者認為這里所言的作為“實際作用”的具體體現(xiàn)的“偵破案件”、“抓捕歸案”中的刑事案件,不能僅僅是程序意義上的刑事案件,而應該是實體意義上的刑事案件。這樣就為立功的實質(zhì)要件把握提供了一個明確的標準,從而可以解決司法實踐中涉及立功認定的實質(zhì)要件把握中的一個疑難問題,即在協(xié)助抓捕到的犯罪嫌疑人因證據(jù)不足釋放或被判無罪的情形下,對協(xié)助抓捕行為人立功的認定問題。[10]對此,有兩種觀點:第一種意見認為,犯罪分子協(xié)助抓捕的犯罪嫌疑人必須最終被法院判處有罪。如果被抓獲的犯罪嫌疑人不構成犯罪,說明行為不符合立功內(nèi)容必須真實、有效的條件,不能認定為立功。第二種意見認為,《解釋》要求的僅僅是協(xié)助抓捕犯罪嫌疑人,而并未要求犯罪嫌疑人的行為一定構成犯罪,被抓獲的犯罪嫌疑人因證據(jù)不足被釋放,并不代表犯罪分子立功就不真實或無效,只要沒有捏造或夸大他人的犯罪事實,就應認定為立功。這種爭議其實質(zhì)源于對涉及相對人地位的“刑事案件”的不同視角。如果從程序視角出發(fā),則行為人的行為構成立功毫無疑問;而如果從實體視角出發(fā),則行為人的行為不能作為立功認定,但可以作為酌定情節(jié),對其積極行為予以一定的褒獎。筆者認為對此應該從實體視角來把握,這也符合上述解釋的精神。 【注釋】 [1]以現(xiàn)行刑法和刑訴法為例,刑法中直接規(guī)定“案件”這一法律術語的僅5處,而刑訴法中則有182處之多。盡管上述兩法中大量使用的是未加限定的“案件”一詞,但因為是在刑事法律中使用,因此自然可以認為這里的“案件”即為“刑事案件”。另外,在刑事訴訟法中,由于訴訟階段不同,個別地方還使用了“犯罪案件”等術語,但筆者認為其基本涵義應該是相同的。 [2]楊宗輝主編:《偵查學總論》.中國檢察出版社2009年版.第24頁。 [3]“實質(zhì)構罪”的案件,主要為可以“經(jīng)過審判最終確認構成犯罪”的案件,也包括《刑事訴訟法》第15條規(guī)定的行為實質(zhì)構罪,但存在“犯罪嫌疑人、被告人死亡”等情形而不予追究刑事責任的案件。 [4]當然還涉及洗錢類犯罪、偽證類犯罪、包庇類犯罪的認定問題,但其基本分析思路是相同的。 [5]參見徐京發(fā):《自首司法認定之若干問題探討》,《寧波檢察》2010年第1期。 [6]對此,有的法院認為“合理的思考時間”應當是在前三次訊問中,嫌疑人須如實供述,否則便不能認定為自首。同前注[5],徐京發(fā)文。 [7]我國現(xiàn)行《刑法》第68條規(guī)定:“犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為,查證屬實的,或者提供重要線索,從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的,可以從輕或者減輕處罰;有重大立功表現(xiàn)的,可以減輕或者免除處罰。犯罪后自首又有重大立功表現(xiàn)的,應當減輕或者免除處罰。” [8]參見鄔烈波、莊梅穎、秦春波:《蔣桃、胡國棟搶劫、盜竊案》,載浙江省人民檢察院編:《案例指導》2009年第6期。 [9]參見陳長華主編:《司法疑難案件法律適用叢書—刑法總論適用》,中國檢察出版社2008年版,第260頁;參見王飛:《陳佳嶸等販賣、運輸案—協(xié)助司法機關穩(wěn)住被監(jiān)控的犯罪嫌疑人是否構成立功》, http: // scxsls. com/artide-29963.htm,2010年9月10日訪問。 [10]參見《對于提供的線索屬實,但未能抓捕到犯罪嫌疑人的,能否認定為立功?》, http: // gsryd. en/show. asp? zlm-xz =518zlm-ib = 0.2010年9月10日訪問。 :lunwenwang.co
作為司法改革創(chuàng)新的重要舉措,案例指導制度是落實法律面前人人平等、統(tǒng)一法律適用標準、實現(xiàn)法律統(tǒng)一適用、確保司法穩(wěn)定性的重要保證。在一個法制統(tǒng)一的國家,按照法制統(tǒng)一的原則,法律統(tǒng)一適用應當是司法審判的題中應有之義。隨著中國特色社會主義法律體系的正式形成,中國法治建設的重心已開始從立法轉(zhuǎn)向司法。然而司法實踐中,法官濫用司法自由裁量權、法律適用不統(tǒng)一以及“同案不同判”的現(xiàn)象時有發(fā)生,引發(fā)民眾對司法公信力的強烈質(zhì)疑。從這個意義上講,公布指導性案例,推行案例指導制度,對于維護法律適用的統(tǒng)一性,確保法律統(tǒng)一適用,維護司法公信力,無疑具有重要的現(xiàn)實意義。
為了初露鋒芒的中國特色案例指導制度一路走好,筆者提出如下建言,求教于法律界的學者、專家,以求于司法實踐有所裨益。
刑事案例指導制度建構的三點要求
提高全國法院刑事判決書的說理程度。判決書的說理性作為法律本身理性化的延伸與落實,是司法公正的直接要求、司法工作的關鍵所在,也是法官的義務所在。不論普通法法系還是大陸法法系,雖然存在著具體說理風格的不同,但判決書必須說理、必須具備相當高的說理程度則是一切現(xiàn)代法治國家的共同要求。如果判決中不談理由,即使該判決是正確的,也難使人相信其合理性和公正性,甚至認為它是武斷的、專橫的。在當前,應把強化刑事案件判決書的說理,作為刑事法治一項基本要求提出并予以貫徹落實。
在判決中說理,就是要求法官詳細分析證據(jù),根據(jù)證據(jù)認定的事實,具體闡述可以適用的法律,并依據(jù)法律作出具有邏輯性、合理公正的判決。說理充分還應包括對當事人各方的請求在充分說理的基礎上作出支持或駁回的答復。整個說理部分應充分嚴謹,對理由的論證可以從多層次、多角度、多方面來論證。此外,判決中應列舉不同的判決意見??傊?,理由越充分,則表明判決書的質(zhì)量越高。
建立全國法院刑事判決書的公開與評價制度。與強調(diào)判決理由相一致的問題是判決書的公開制度。因為強調(diào)判決理由的重要性在于加強公眾對裁判的監(jiān)督。如果判決書不能公開,則公眾尤其是法律界人士不能對裁判結果做出評論、討論,便不能發(fā)揮公眾監(jiān)督的作用。因此,在強調(diào)判決理由的同時,應當建立刑事判決書的定期制度。刑事判決書應當按月、季度、年,原則上所有的刑事判決書都應當,而不能僅僅是有選擇地部分案例。鑒于該項工作任務十分繁重,因此我們認為最好在各中級以上的人民法院成立專門的刑事案例機構,具體負責本院及下級法院刑事案例的定期工作。刑事判例以后,應當允許社會各方面的人士對其進行評論,此種評論也是對法院工作的社會監(jiān)督。
建立最高人民法院刑事典型案例的遴選、制度。由于最高人民法院親自審理的刑事案件并不很多,且在這些案件中,雖然案情重大,但并不一定在法律適用方面更具典型性。所以,僅僅以最高人民法院親自審理的案件作為指導性刑事案例的來源是不妥當?shù)?。由最高人民法院制作和的刑事案例,既包括由最高人民法院親自審理的在法律適用方面較為典型的刑事案例,也包括全國各級法院向最高人民法院請示的存在法律適用問題的典型刑事案例,尤其應包括各地法院向最高人民法院上報的、由最高人民法院經(jīng)過認真挑選和篩選的刑事判例。建議最高人民法院內(nèi)部要成立專門的挑選和審核刑事案例的委員會,該委員會主要由業(yè)務能力較強的法官參與,必要時也可吸收某些專家學者甚至律師加入,通過該委員會的認真挑選和審核,從而確保刑事案例的質(zhì)量。同時,應對各級法院向最高人民法院報送刑事案例的程序作出具體規(guī)定。
指導性案例的選擇標準
不論在普通法國家,還是在大陸法國家,凡是有可能成為以后的判決所遵循或參照的案件,都有著基本相同的判斷標準。在我國,確立哪些案件可以成為指導性案例,同樣應遵循一定的判斷標準,一般來說,作為指導性案例應具備實質(zhì)上的要件和形式上的要件。
實質(zhì)要件。具體而言,一個案例要成為指導性案例,應具備下列實質(zhì)要件:1、法律問題應具備普遍性。指導性案例制度的構建和實現(xiàn)應具有彌補法的滯后性和不周延性的功能,即指導性案例制度實際上具有造法性質(zhì)。也即如此,指導性案例應該具備法的一般特質(zhì),這樣,指導性案例首先必須具有法的普遍性特征。從法理上來說,法應是無數(shù)個案的抽象,必須具有一般性、普適性,法存在的意義,不特是針對某個個案正義的實現(xiàn),而應是對普遍主體的行為具有普遍約束力,具有普遍指引功能,規(guī)范功能。在司法實踐中,有的法律問題會在其他案件中反復出現(xiàn),有的法律問題卻少之又少,所以不論從需要方面來說,還是從法律效率方面來看,指導性案例應是帶有一定普遍性意義的案件。
2、法律問題重要?!爸匾笔莻€具有相對性意義的概念,同一個案件,對案件的利害關系人而言肯定是極為重要的,而對于司法實踐或法學研究而言,其可借鑒或可參考的價值就不一定同樣重要了。這里的重要不僅僅對當事人而言,而且指那些涉及公民基本權利、在社會上有重大影響的問題,或者是涉及公共秩序、善良風俗、國家和人民重大利益的法律問題。
3、案件類型新穎。新穎是指在新的領域內(nèi)出現(xiàn)的新型犯罪的典型案例。比如網(wǎng)絡犯罪,包括網(wǎng)絡隱私權的侵權、網(wǎng)絡虛擬財產(chǎn)盜竊、網(wǎng)絡病毒傳播等新型犯罪。頻繁發(fā)生的“艷照門”事件,就暴露出了我國刑法的滯后性,也從另外一個側面印證了加強指導性案例制度建設的緊迫性。這類案件類型本身就成為對傳統(tǒng)的法律適用范圍的一種拓展,應當有選擇地予以吸收成為指導性案例。
4、判決所涉及的法律問題應具有法律解釋的內(nèi)容,或者填補法律漏洞的功能。因而,指導性案例不應是對于重復法律規(guī)定的判決。指導性案例制度的建構,實際上正是想在一定程度上克服成文法的局限性,運用案例判決的既判性、權威性特點,統(tǒng)一同案或類案的法律適用,同時指導以后的司法審判,節(jié)約司法成本進而實現(xiàn)司法正義。指導性案例具有解釋法律和創(chuàng)法功能已是不能回避的事實。因此,指導性案例的選擇不應是重復法律規(guī)定的案例,實際上正是構建指導性案例的應有之意。
5、指導性案件具有快捷、針對和可操作性。法律的目的即在于“定分止爭”,“遲到的正義是非正義”都體現(xiàn)了立法者制定法律在于實施,使案件得到及時公正的處理。指導性案件必須具有這樣的特點,能夠迅速且得心應手地進行適用。
形式要件。1、案件的裁判必須已經(jīng)生效,但如果生效裁判進入審判監(jiān)督程序的,不能作為指導性案例的來源。首先,指導性案例的選擇只能是裁判已生效的案件,根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,判決未生效的案件有上訴和抗訴的可能。而指導性案例必須具有穩(wěn)定性和指引性,判決未生效的案件顯然不適合作為指導性案例。其次,案件判決雖然已經(jīng)生效,但是進入審判監(jiān)督程序的,也不適合作為指導性案例。案件一旦進入審判監(jiān)督程序,即有發(fā)回重審和改判的可能,同樣不具有指導性,相反會具有混淆性。
2、同類案件已經(jīng)由不同級別法院裁判并生效的,選擇由高級別的法院作出的裁判。我國《憲法》和《人民法院組織法》確定上下級法院之間是監(jiān)督關系,但是在現(xiàn)實生活中,卻出現(xiàn)了下級法院向上級法院“請示”的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象使得上下級法院間的監(jiān)督關系變成了領導關系。考慮到指導性案例制度的權威性和指導性的特點,加上我國上下級法院的現(xiàn)實關系,在選擇已由不同級別法院裁判并生效的案件作為指導性案例時,選擇由高級別的法院作出裁判的案例比較有現(xiàn)實性。因為高級別的法院做出判決并生效的案件,下級法院在借鑒或接受指導時不會有較多的阻力。
3、同類案件判決生效時間不同的,應選擇判決后生效的案例作為指導性案例,但同時應考慮判決的法院級別。如果判決先生效的案件的法院級別較高,應采用判決先生效的案件作為來源。
指導性案例的產(chǎn)生程序。指導性案例的形成是指案件獲取某種法律效力的升華過程,因此要成為指導性案例,除了具備實體的構成要件外,還必須經(jīng)過一定的程序。
內(nèi)容提要: 刑事糾紛是指加害人與被害人之間由于利益、情感等方面的原因并通過犯罪這一特殊的外在形式表現(xiàn)出來的不協(xié)調(diào)的關系。刑事糾紛與民事糾紛相比具有外延閉合性、解決的嚴格規(guī)范性和在刑事司法程序中處于隱性狀態(tài)等特征。刑事糾紛不同于犯罪、刑事案件和刑事訴訟,但又有密切聯(lián)系。刑事糾紛可以按照關系的不同屬性劃分為不同的類型。提出刑事糾紛這一概念有助于促使人們關注加害人與被害人之間的不協(xié)調(diào)關系,并能為反思傳統(tǒng)刑事司法制度提供新的視角。
糾紛是不同社會主體之間因各種原因?qū)е碌牟粎f(xié)調(diào)關系,是人類社會群體生活的必然產(chǎn)物,人類社會正是在不斷產(chǎn)生并解決糾紛的過程中發(fā)展起來的。與民事法領域內(nèi)民事糾紛的存在及其稱謂已獲廣泛認可和民事司法制度致力于解決當事人之間的民事糾紛不同,在刑事法領域內(nèi),由于涉及國家追訴犯罪與刑事法律的特殊性質(zhì),當事人之間的刑事糾紛這一概念并未得到確立,刑事司法制度以國家與被追訴者的對抗為主線,以處理刑事案件為中心,解決加害人與被害人之間的刑事糾紛尚未成為刑事司法制度的工作重點。然而,作為人類社會解決糾紛的機制,刑事司法與民事司法在本質(zhì)上是相通的,都是國家司法機關運用司法權來解決當事人之間糾紛的活動。[1]刑事糾紛理應作為與犯罪、刑事案件等并列的刑事司法制度的一個基本范疇,刑事司法制度也應當將解決當事人之間的刑事糾紛作為重要任務。鑒于此,筆者擬對刑事糾紛這一概念進行解析,為完善刑事司法制度解決刑事糾紛方面的功能提供理論上和基本范疇上的支撐。
一、刑事法視野下的糾紛
犯罪是刑事法律的核心概念,刑事法律圍繞犯罪而建構,刑事法律與民事等其他法律的最大區(qū)別在于刑事法律所規(guī)范和調(diào)整的是犯罪這一被定性為侵害整個國家和社會利益的行為。從某種意義上來說,刑事法視野下的行為是一種“較高級別”的行為,并非所有與法律相抵觸的行為都會進入刑事法的視野,只有影響范圍達到一定廣度且嚴重性達到一定程度才能受到刑事法的規(guī)范和調(diào)整。
在民事法領域,民事侵權等非犯罪的“較低級別”的行為被認為本身就是一種民事糾紛或內(nèi)含著民事糾紛,而犯罪這種“較高級別”的行為中是否內(nèi)含著刑事糾紛則不能簡單作答。筆者認為,對刑事法視野下的糾紛應當有一個特定的觀察視角,不應盲目否定其存在。下面通過一個真實的案例來分析。
犯罪嫌疑人王某、李某酒后駕車回家,在地下車庫見自己的車位被被害人的一輛凱迪拉克車占用,便通過保安尋找被害人未果。于是,王某、李某拿了一支口紅,在車輛的前、后擋風玻璃及右側窗玻璃上用口紅涂寫了侮辱性的文字。同時,李某用其手表帶上的金屬搭扣先后頂住兩只前輪的氣門芯,將輪胎氣放掉,隨后,又腳踢車輛的左前門。兩犯罪嫌疑人的行為致使該車的左后尾燈、發(fā)動機護板、車門、引擎蓋、保險杠等部位遭到不同程度的損壞。兩人的行為涉嫌故意毀壞財物罪。[2]
這是一起非常簡單的刑事案件:犯罪嫌疑人故意損壞被害人的車輛,而損壞達到了刑法所規(guī)定的程度后就構成了犯罪,之后如何進行刑事訴訟定罪量刑都依刑法和刑事訴訟法的相應規(guī)定進行。然而,如果我們仔細分析個中人物的心理狀態(tài),就能發(fā)現(xiàn)一些刑事法律關系之外的要素。首先,犯罪嫌疑人回家后發(fā)現(xiàn)車位被占,導致其車輛無處停放,犯罪嫌疑人此時即對被害人產(chǎn)生了怨恨的情緒,兩者之間產(chǎn)生了一種不協(xié)調(diào)的關系,但此時的不協(xié)調(diào)關系仍是單方面的。之后,犯罪嫌疑人尋找被害人未果,心中的怨氣逐步郁積,加之喝過一點酒,便產(chǎn)生了報復被害人的念頭并付諸實施。當被害人發(fā)現(xiàn)自己的車被人破壞后所產(chǎn)生的受害情緒和對破壞者的憤恨使兩者之間的不協(xié)調(diào)關系成為一種雙向的關系。最后,被害人報案和公檢法機關的介入使這一事件正式進入國家刑事法的視野。
通過上述分析,可以推演出以下幾點結論:首先,本案中犯罪的發(fā)生起因于犯罪嫌疑人對被害人的怨恨情緒,而這種怨恨情緒正是犯罪嫌疑人與被害人之間產(chǎn)生糾紛的前提。其次,破壞車輛這一犯罪行為的發(fā)生一方面使犯罪嫌疑人與被害人之間的糾紛有了外在的表現(xiàn)形式,同時也使這一糾紛的影響擴大。再次,犯罪嫌疑人與被害人之間的糾紛在公檢法機關介入后并不因為國家承擔追究犯罪嫌疑人刑事責任而轉(zhuǎn)化為國家與犯罪嫌疑人之間的糾紛或歸于消解,相反,這一糾紛仍會時時出現(xiàn)在國家處理犯罪的過程中并有可能在正式的訴訟程序完結后仍然存在??梢哉J為,在整個刑事案件的發(fā)生、發(fā)展和終結的過程中都可以尋覓到犯罪嫌疑人與被害人之間糾紛的影子,糾紛與刑事案件相生相伴,但未必同時終結。
換一個角度,假設犯罪嫌疑人對被害人車輛的破壞并未達到刑事立案的標準,而只是一個民事侵權,此時未進入刑事法視野的這一事件中存在的糾紛與事實上構成犯罪后的糾紛又存在多大的區(qū)別呢?恐怕其本質(zhì)是相同的,只是程度上有所區(qū)別而已,被害人畢竟不會在破壞行為構成犯罪時才對犯罪嫌疑人心懷怨恨。從這個角度來看,在某些案件中,糾紛的外在表現(xiàn)形式是“較高級別”的犯罪,還是“較低級別”的民事行為確實具有一定的偶然性,在這些案件中,刑事法視野中的刑事糾紛與民事糾紛其實共性大于異質(zhì)。
二、刑事糾紛的界定
通過上述案例分析,已經(jīng)為刑事糾紛在刑事法視野下的客觀存在提供了一個實在的例證,需要在此基礎上抽象出刑事糾紛的概念。刑事糾紛作為一種特殊的受到法律規(guī)范的糾紛,其界定應當體現(xiàn)出糾紛的屬性和其受到刑事法律規(guī)范的特殊之處。筆者認為,刑事糾紛是指加害人與被害人之間由于利益、情感等方面的原因并通過犯罪這一特殊的外在形式表現(xiàn)出來的不協(xié)調(diào)的關系。
(一)刑事糾紛的外在表現(xiàn)形式是犯罪
法律作為社會規(guī)范的一種,始終有其固守的領域,在糾紛這一蕪雜龐大的集合體中,存在法律力所不及的領域。一個糾紛是否受到法律的規(guī)范關鍵在于其外在表現(xiàn)形式是否為法律所調(diào)整,沒有外在表現(xiàn)形式的不同主體間的不協(xié)調(diào)關系不是受到法律規(guī)范的糾紛。刑事糾紛受到國家刑事法律的規(guī)范,必須以犯罪為外在表現(xiàn)形式。犯罪的概念有形式概念和實質(zhì)概念的區(qū)別:前者以具體、直觀的實定法為標準,即將違反某一具體的《刑法》的行為視為犯罪;后者以抽象的、隱含的理論為標準,將危害國家和社會利益的行為視為犯罪。對于刑事糾紛而言,作為其外在表現(xiàn)形式的犯罪理應采取形式概念,即某一國家某一時期特定《刑法》所規(guī)定的犯罪行為。之所以從形式上限制刑事糾紛的范圍,是因為研究刑事糾紛的最終目的是要對接刑事司法程序,而未為某一特定時空的《刑法》規(guī)定為犯罪的行為是無法進入該特定時空的刑事司法程序的。
另外,由于某一行為是否構成犯罪需等待刑事訴訟程序終結時的最后判斷,因此,刑事司法制度最初接納的都是“疑似”為刑事糾紛的糾紛。這些“疑似刑事糾紛”的發(fā)展演變按照其所依附的行為在刑事訴訟程序中的最后定性可以分為以下幾類:(1)一部分行為最終被認定為構成犯罪,則依附于這一行為的“疑似刑事糾紛”轉(zhuǎn)變?yōu)閲栏褚饬x上的刑事糾紛;(2)一部分行為已構成犯罪,但由于各種因素而非罪化處理,例如被酌定不起訴,依附于這一行為之上的糾紛實際上已經(jīng)具備了刑事糾紛的所有要素,可以將其稱之為“準刑事糾紛”;(3)一部分行為最終被認定為不構成犯罪,依附于這一行為之上的糾紛實際上就只是民事或其他糾紛而非刑事糾紛;(4)一部分行為最終被認定為不存在或非加害人所為,“皮之不存,毛之焉附”,被害人與被告人之間不存在刑事糾紛。以上四種情況中只有前兩種可稱之為刑事糾紛。
(二)刑事糾紛的主體限于加害人與被害人
加害人——被害人是刑事糾紛最原初和最基本的結構。在國家承擔追訴犯罪的責任之后,刑事糾紛的主體是否有所變化?筆者認為,國家的參與并未改變刑事糾紛主體的二元結構,刑事糾紛的主體仍限于加害人與被害人。
首先,國家所制定的刑事法律內(nèi)含了國家的意志,國家正是通過其所制定的刑事法律來將社會生活中的一部分行為界定為犯罪并納入刑事司法制度予以處理的,因此,國家應當是刑事糾紛的評價者和判斷者,而不應該是被評價和判斷的刑事糾紛的參與者。一般說來,社會、國家通常被視為對社會公共利益、公共秩序、一般制度以及主流道德意識負有維護責任的抽象主體。在對沖突進行法律評價的過程中,社會、國家的利益和愿望從來都是評價的根據(jù)和出發(fā)點,而不是評價的對象。即便是在直接侵害社會或國家利益的沖突中,也不能把國家視作法律意義上的沖突主體。[3]糾紛主體應大致處于對等的地位,如果將國家視為糾紛主體,無異于允許糾紛的一方按照其單方所制定并體現(xiàn)其單方意志的規(guī)則來處理其與另一方的糾紛,這種糾紛的結構是令人難以想像的。
其次,不能以犯罪侵犯國家利益為由將國家視為糾紛的主體。誠然,國家需要通過追訴和懲處犯罪來維持社會的安定并實現(xiàn)一些內(nèi)含在刑事法律內(nèi)的價值目標,但國家的這種利益應當超然于加害人和被害人作為糾紛主體的利益。如果說加害人和被害人可以在處理刑事案件的過程中“自私自利”地單方面爭取己方的利益,國家則需站在一個更高的立場上來考慮整體的利益。因此,國家在對犯罪作出處理的過程中有其自身的利益并不能推出國家是刑事糾紛主體的結論,相反,由于國家的這種利益超然于加害人和被害人,反而證明了國家應當超然于加害人——被害人這一糾紛主體結構。
最后,將國家視為刑事糾紛主體有可能導致國家“偷走”加害人與被害人之間的糾紛,從而導致刑事司法制度忽視被害人利益。如果將國家視為刑事糾紛主體并以國家——加害人之間的糾紛取代加害人——被害人之間的糾紛,被害人將在失去刑事糾紛主體地位的同時在刑事訴訟程序中邊緣化。事實上,國家既不能完全取代被害人在刑事訴訟程序中的位置,也不能完全代替被害人的利益,將國家視為刑事糾紛的主體必將使刑事司法制度偏離其最初的加害人——被害人的基本結構。這在傳統(tǒng)刑事司法模式中可見一斑。如果說傳統(tǒng)刑法的根基在于國家——犯罪人的關系的話,那么,傳統(tǒng)刑事訴訟則將國家——被告人的關系視作需要解決的核心問題。傳統(tǒng)的刑事訴訟理論夸大了國家與被告人關系的重要程度,以至于無論是在對抗性司法模式還是在公力合作模式中,被害人都沒有太多的容身之地。被害人在很多情況下成為刑事司法制度的棄兒。[4]
刑事糾紛主體限于加害人與被害人,那么在沒有具體被害人的犯罪中,是否存在刑事糾紛?筆者認為,在沒有具體被害人的犯罪中不存在刑事糾紛。之所以得出這一結論,主要是考慮到被害人一方面的缺失將導致刑事糾紛結構上的解體,從而使研究刑事糾紛的目的——解決刑事糾紛失去了意義。同時需要注意的是,一些在理論上歸類為沒有具體被害人的犯罪,如果在實施過程中侵犯了某些具體自然人或法人的利益而產(chǎn)生了具體的被害人時,則會產(chǎn)生相應的刑事糾紛。另外,在一些危害特定區(qū)域公共安全和利益的犯罪中,例如縱火、投毒等等,由于其侵犯的是特定范圍內(nèi)個體的利益,因此也有刑事糾紛存在。
(三)刑事糾紛是單一加害人與被害人之間的不協(xié)調(diào)關系
隨著社會的發(fā)展,犯罪的種類日益增多。從加害人與被害人的數(shù)量角度來說,犯罪逐漸從最原初的一個加害人和一個被害人的形式發(fā)展出一個加害人多個被害人或一個被害人多個加害人的形式,甚至多個加害人多個被害人的形式。對于單一加害人和單一被害人的犯罪來說,刑事糾紛與犯罪是一一對應的關系。對于多個加害人或多個被害人的情況,刑事糾紛與犯罪則并非一一對應關系,一個犯罪可以對應多個刑事糾紛。之所以得出這樣的結論,主要是考慮到刑事糾紛是一種人與人之間的關系,而這種人與人之間的關系會隨著主體的變化而變化。例如,在共同犯罪中,雖然多名加害人共同對被害人實施了犯罪行為,但不同加害人在犯罪過程中發(fā)揮的作用不同,即使發(fā)揮的作用完全相同,被害人對不同的加害人也可能有不同的感覺進而產(chǎn)生不一樣的刑事糾紛。在被害人多人時情況也是如此。因此,從有效解決糾紛的角度,將多個加害人或多個被害人視為一個整體并作為刑事糾紛的主體是不科學的,刑事糾紛是指單一加害人和單一被害人之間的不協(xié)調(diào)關系。
三、刑事糾紛的特質(zhì)
刑事糾紛的特質(zhì)可以通過與民事糾紛的比較得出。除了刑事糾紛受到刑事法律的規(guī)范及其外在表現(xiàn)形式是犯罪這一特殊行為外,刑事糾紛與民事糾紛相比還有如下特質(zhì):
(一)刑事糾紛的外延具有閉合性
與民事糾紛可以有形形的表現(xiàn)形式不同,刑事糾紛只能以國家刑事法律規(guī)定的各種犯罪為其表現(xiàn)形式。由于國家刑事法律在特定時期內(nèi)所規(guī)定的犯罪種類有限,所以刑事糾紛的外在表現(xiàn)形式也是有限的。在“法無明文規(guī)定不為罪”的原則之下,以外在表現(xiàn)形式這一要素所“圈定”的刑事糾紛的外延是閉合的,不存在基于其他因素的考慮而將不具有犯罪這一外在表現(xiàn)形式的糾紛劃歸為刑事糾紛的可能性。民事糾紛則與之不同。由于民事法律有一些關于處理民事關系的原則性規(guī)定,而這些規(guī)定又可以適用于民事法律沒有明確規(guī)定的情形,所以民事糾紛的外延是開放性的。例如,隨著計算機技術和網(wǎng)絡廣泛應用于社會生活,可能會出現(xiàn)一些新的糾紛,如果刑事法律未將這些新的糾紛的外在表現(xiàn)形式規(guī)定為犯罪,則這些糾紛不能稱之為刑事糾紛,但即使民事法律未對這些糾紛的外在表現(xiàn)形式作出事先的規(guī)定,也可以運用民法原理來加以解決,這些新的糾紛仍然可以被納入民事糾紛的范圍。
(二)刑事糾紛的解決具有嚴格規(guī)范性
刑事糾紛受到國家刑事法律的規(guī)范包含兩方面的含義:一方面,刑事實體法的規(guī)定決定了刑事糾紛的“準入”標準;另一方面,刑事程序法的規(guī)定決定了刑事糾紛如何被解決和“導出”。由于犯罪涉及到國家和社會的利益,因此從理論上來說,國家不允許加害人和被害人在國家刑事司法制度之外自行處理犯罪和解決刑事糾紛,而且在刑事司法制度之內(nèi)也只能通過刑事訴訟這一唯一途徑來解決。因此,刑事糾紛的解決具有嚴格意義上的規(guī)范性。相反,民事糾紛的解決規(guī)范性則較弱。國家雖然設立了民事司法制度以備解決民事糾紛之需,但并不倡導公民將所有民事糾紛都通過正規(guī)的民事訴訟程序和訴諸法院來解決,反而希望民事糾紛可以自行消彌在當事人之間或通過一些司法制度以外的途徑加以解決。即使最終需要通過司法制度來解決,也設置了一些包括仲裁、訴訟中和解與調(diào)解等在內(nèi)的非正式解決渠道以代替正式的審判程序。從司法實踐來看,雖然“訴訟爆炸”使法院每年的受案量與日俱增,但毫無疑問,在法院以外解決的民事糾紛的數(shù)量始終要遠遠高于在法院內(nèi)解決的數(shù)量。因此,刑事糾紛的解決與民事糾紛相比更具規(guī)范性,這也要求研究刑事糾紛及其解決必須結合刑事司法制度來展開。
(三)刑事糾紛在司法程序中處于隱性的狀態(tài)
對大部分案件來說,刑事糾紛從最初的產(chǎn)生、發(fā)展直至經(jīng)過國家刑事司法制度處理后并非一直處于顯性的狀態(tài),也并非始終是刑事司法程序的主線。一項犯罪行為在進入刑事司法程序后,受現(xiàn)代國家追訴主義的影響,國家取代被害人成為與加害人在“臺面上”對抗的主體,此時國家與加害人的關系逐漸成為刑事案件發(fā)展的主線,刑事糾紛逐漸隱去直至完全被國家與加害人的關系所遮蔽;當案件經(jīng)過刑事司法程序的處理后,國家與加害人之間的關系因為國家實現(xiàn)了對加害人刑罰權而圓滿結束后,加害人與被害人之間的關系即刑事糾紛可能又重新回到舞臺的中心,重新成為發(fā)展的主線。雖然在現(xiàn)代社會,國家代替被害人來追訴加害人是基于對犯罪的復雜性和私人追訴的難度等因素的考慮,但不可否認的是,國家的介入打斷了刑事糾紛與刑事案件、刑事訴訟程序同步演進的節(jié)奏,從而可能導致經(jīng)過刑事訴訟程序后刑事案件已結而刑事糾紛仍在的局面。與刑事糾紛不同,民事糾紛始終是民事司法程序的主線,主導著民事案件和民事訴訟程序的演進。
四、刑事糾紛與相關范疇
(一)刑事糾紛與犯罪
刑事糾紛與犯罪的關系密切:犯罪是刑事糾紛的外在表現(xiàn)形式和載體,刑事糾紛則是犯罪的內(nèi)在因素。刑事糾紛與犯罪相生相伴,隨著犯罪的發(fā)生而同步產(chǎn)生。人們通過犯罪來了解刑事糾紛并通過刑事糾紛來解釋犯罪。從某種意義上來說,刑事糾紛與犯罪是對同一事物站在不同角度觀察的結果:犯罪是國家對某一行為的正式評價,而刑事糾紛則是當事人對同一行為的內(nèi)心感受。 (二)刑事糾紛與刑事案件
刑事案件是一個被廣泛使用的詞匯。在大部分情況下,刑事案件是一個程序法上的概念。例如在我國,立案作為刑事訴訟開始的標志,是每一個刑事案件都必須經(jīng)過的法定階段。也就是說,只有立案后才會產(chǎn)生一個刑事案件。
刑事糾紛與刑事案件既有區(qū)別又有聯(lián)系,而兩者之間的區(qū)別則是首要的。首先,刑事糾紛和刑事案件關注的焦點不同。前者關注的是加害人與被害人之間的關系,而這種關系的存在與演變雖與國家通過刑事司法程序處理刑事案件有關但同時也具有較大的獨立性;后者關注的則是國家如何通過強制力來處理犯罪。其次,刑事糾紛與刑事案件的外延并不一致,即有刑事糾紛不一定就有刑事案件,而有刑事案件也不一定有刑事糾紛。再次,刑事案件會隨著刑事訴訟程序的結束而結案,但刑事糾紛卻未必隨著刑事訴訟的結束而終結,相反可能在刑事訴訟程序結束后仍長期存在。最后,在大部分刑事案件中,國家是與加害人對立的主體,而在刑事糾紛中,被害人才是加害人的對立主體。
基于上述差異和聯(lián)系,我們應當在認識到刑事糾紛與刑事案件聯(lián)系的同時予以區(qū)分。一方面,在刑事訴訟程序中應注意到刑事糾紛與刑事案件同時存在,在關注刑事案件的同時也應關注刑事糾紛,不能認為處理刑事案件是刑事訴訟程序的唯一目的;另一方面,也要注意到刑事糾紛與刑事案件之間的交叉與重合,并在刑事訴訟程序之中進行整合,以達到同時解決刑事糾紛與刑事案件之功效。
五、刑事糾紛的類型
(一)單向型與雙向型刑事糾紛
這一分類是按照刑事糾紛主體在刑事糾紛中是否兼具加害人與被害人雙重身份為標準劃分的。所謂單向型刑事糾紛是指只表現(xiàn)為單方向的犯罪和只存在一種加害關系,即加害人加害被害人的刑事糾紛。在單向型刑事糾紛中,加害人只擔當加害人的角色,而被害人只擔當被害人的角色,兩者不發(fā)生重合。所謂雙向型刑事糾紛是指表現(xiàn)為雙方向的犯罪和存在兩種加害關系的刑事糾紛。在雙向型刑事糾紛中,其中一個加害關系中的加害人在另一加害關系中轉(zhuǎn)變?yōu)楸缓θ?,其中一個加害關系中的被害人在另一加害關系中則轉(zhuǎn)變?yōu)榧雍θ耍雍θ伺c被害人的角色存在重疊與互換。在司法實踐中,大部分刑事糾紛均為單向型,也存在部分雙向型刑事糾紛,例如互相傷害的情況等。
區(qū)分單向型與雙向型刑事糾紛,通過對糾紛的指向進行歸類,可以揭示解決這兩種刑事糾紛的難易程度不同。由于雙向型刑事糾紛主體既有過錯又被損害,既是加害人又是被害人,更能理解和體諒對方的處境和心情,更易形成平衡并達成合意,因此相對而言,雙向型刑事糾紛更容易解決。而解決單向型刑事糾紛需要在已經(jīng)失衡的加害人與被害人關系中尋求新的平衡,一般來說解決的難度更大一些。
(二)開放型與閉合型刑事糾紛
這一分類是按照刑事糾紛是否涉及到糾紛主體以外的人為標準劃分的。雖然刑事糾紛的主體僅限于加害人與被害人,但刑事糾紛所帶來的影響往往不局限于加害人與被害人。所謂開放型刑事糾紛是指刑事糾紛涉及到加害人與被害人以外的主體的刑事糾紛。具體而言,刑事糾紛可能涉及到的加害人與被害人以外的主體包括以下三種情況:(1)加害人一方的人或單位,也可稱作加害人方。包括加害人的親戚朋友、對加害人的加害行為有賠償義務的單位和有義務維護加害人權益的社會機構組織等。(2)被害人一方面的人或單位,也可稱作被害人方。包括被害人的親戚朋友、有義務維護被害人權益的社會機構組織等。(3)既不屬于加害人方又不屬于被害人方但受到刑事糾紛影響的人或單位。例如,發(fā)生學生之間犯罪的學校等等。由于人與人之間的聯(lián)系隨著社會的發(fā)展而日益緊密且多樣化,現(xiàn)代社會絕大部分刑事糾紛都是開放型刑事糾紛。所謂閉合型刑事糾紛是指不涉及到加害人與被害人以外的主體而具有閉合性的刑事糾紛。
雖然絕大多數(shù)刑事糾紛屬于開放型刑事糾紛,但劃分開放型和閉合型刑事糾紛仍有助于使人們認識到刑事糾紛對加害人與被害人以外主體的影響并在刑事糾紛的解決過程中合理運用這些“其他人”的力量。一方面,刑事糾紛解決應當具有“漣漪”狀擴散性的效應,應當盡量消除其對加害人與被害人以外的人的影響,因而這些人應當參與到刑事糾紛的解決過程中。另一方面,雖然加害人與被害人以外的人參與糾紛的解決必要且有所裨益,但仍應意識到刑事糾紛的核心仍然是加害人——被害人,而且還應當防范加害人與被害人以外的人參與刑事糾紛解決可能帶來的負面影響。例如,加害人與被害人親友的不當參與可能會使糾紛解決偏離加害人——被害人這一主線,也可能削弱加害人對其行為承擔責任的自愿性。
(三)關系型與陌生型刑事糾紛
這一分類是按照刑事糾紛主體即加害人與被害人在刑事糾紛產(chǎn)生之前的關系為標準劃分的。所謂關系型刑事糾紛是指發(fā)生在熟人之間的刑事糾紛。熟人之間的犯罪在一些特定犯罪中占據(jù)了較大的比例。例如,根據(jù)有的學者的調(diào)查,在我國1994年至2000年間判決的71個案例涉及的108名加害人和149名被害人中,有68.4%的加害人與被害人之間是認識的。[5]這里的熟人可以是親屬、朋友、鄰里或者同事,包括社會生活中的各種關系。在現(xiàn)代社會,每個個人生活的范圍較之傳統(tǒng)社會要大得多,因此熟人應當作一種廣義上的解釋。
所謂陌生型刑事糾紛是指發(fā)生在陌生人之間的刑事糾紛。在現(xiàn)代社會,人們的流動性加強而不再固守某一生活空間,這一狀況導致許多陌生人有機會在同一時間出現(xiàn)在同一空間,因此,相對于傳統(tǒng)社會,陌生型刑事糾紛發(fā)生的幾率大得多。例如,目前案發(fā)率較高的在公共場所進行的搶劫、搶奪犯罪引發(fā)的刑事糾紛大多屬于陌生型刑事糾紛。如果說傳統(tǒng)社會的刑事糾紛以關系型為主的話,那么在現(xiàn)代社會,陌生型與關系型刑事糾紛至少應當并重。
區(qū)分關系型與陌生型刑事糾紛是為了指明不同刑事糾紛中主體之間的不同關系,并進而探討不同的解決方式。對于關系型刑事糾紛而言,刑事糾紛的解決應當注意到利用糾紛主體之前的關系并側重恢復之前的關系;對于陌生型刑事糾紛而言,刑事糾紛的解決更多應關注犯罪和刑事糾紛本身對糾紛主體的影響。實證研究發(fā)現(xiàn),加害人與被害人系熟人的案件刑事和解成功率為29.5%,加害人與被害人系陌生人的案件刑事和解成功率為12.6%。[6]這表明,關系型刑事糾紛相對于陌生型刑事糾紛更易解決。
(四)引發(fā)型與突發(fā)型刑事糾紛
這一分類以刑事糾紛是否由其他糾紛引發(fā)為標準。所謂引發(fā)型刑事糾紛是指在刑事糾紛產(chǎn)生之前,在加害人與被害人之間已有其他糾紛存在,其后在各種客觀因素的作用下隨著犯罪的發(fā)生而引發(fā)刑事糾紛的情況。司法實踐中,很多犯罪都是由民事糾紛激化所致,這些犯罪所產(chǎn)生的刑事糾紛均屬于引發(fā)型刑事糾紛。所謂突發(fā)型刑事糾紛是指加害人與被害人之間本無其他糾紛,刑事糾紛是在一些客觀因素的作用下突然產(chǎn)生的情況。在突發(fā)型刑事糾紛主體之間除了這一刑事糾紛外,并無其他糾紛。在司法實踐中,一部分過失犯罪和激情犯罪所引發(fā)的刑事糾紛通常都屬于突發(fā)型刑事糾紛。
區(qū)分引發(fā)型和突發(fā)型刑事糾紛的意義在于解決這兩種刑事糾紛時應采取不同的策略。解決引發(fā)型刑事糾紛必須考慮到之前存在的另一個糾紛,否則有可能導致雖然解決了一個刑事糾紛但另一個刑事糾紛會隨之而生的情況。因此,解決引發(fā)型刑事糾紛較為復雜。相對而言,解決突發(fā)型刑事糾紛則簡單一些,只需考慮刑事糾紛本身即可。
六、提出刑事糾紛概念的意義
首先,有助于促使人們關注加害人與被害人之間的不協(xié)調(diào)關系。事實上,加害人與被害人之間關系的變化不僅決定了刑事案件是否會發(fā)生、如何進一步發(fā)展,而且有可能直接決定了刑事司法制度處理刑事案件的最終效果。對加害人和被害人關系的關注也可以使對加害人的權利保護和對被害人的權利保護達到一個較為均衡的態(tài)勢。提出刑事糾紛這一概念可以使一直“潛伏”在刑事案件內(nèi)并潛作用于刑事案件但卻“養(yǎng)在深閨無人識”的加害人和被害人的關系走向前臺并得到更多人的關注。
其次,有助于使人們認識到刑事案件與民事案件的交叉。在司法實踐中,刑事案件與民事案件其實在很多情況下都是交叉的,但往往由于關注于犯罪對國家和社會造成的影響而忽視案件的民事方面。傳統(tǒng)刑事法理論的最大缺陷就在于無視犯罪行為與侵權行為經(jīng)常發(fā)生交叉這一客觀事實,僵化地堅持對犯罪行為進行等同劃一的刑事追究。[4]刑事糾紛這一概念,可以凸現(xiàn)刑事案件和民事案件均涉及糾紛這一共同點,并通過展示刑事糾紛與民事糾紛之間轉(zhuǎn)化和演變的關系來揭示刑事糾紛和民事糾紛在產(chǎn)生、發(fā)展和解決方面的共同點和差異點,從而使刑事案件和民事案件有了一個新的互通平臺,這些無論是對刑事案件的處理還是對民事案件的處理都將有所裨益。
再次,有助于為反思傳統(tǒng)刑事司法制度提供新的視角。傳統(tǒng)刑事司法制度強調(diào)以國家權威為中心,賦予國家的抽象利益以優(yōu)先地位,犯罪被認為是對國家利益的侵犯?;诖耍瑐鹘y(tǒng)刑事司法制度犯下了一個錯誤:總是“自以為”國家能夠徹底取代被害人在刑事案件中的地位并以國家——加害人的關系取代加害人——被害人的關系。殊不知加害人——被害人這一犯罪的原始結構是不會因國家的介入而消解的。國家在處理刑事案件的過程中所要做的不是取代被害人的地位,而是要合理處理好國家——加害人和加害人——被害人這兩組關系。國家不得從犯罪被害人和刑事罪犯的沖突中“溜之大吉”。[7]提出刑事糾紛這一概念并使之區(qū)別于刑事案件,有助于區(qū)分國家——加害人和加害人——被害人這兩組關系,能夠為審視傳統(tǒng)刑事司法制度存在的問題和改造傳統(tǒng)刑事司法制度提供一個新的視角。
最后,有助于將糾紛解決觀引入刑事司法制度。糾紛解決觀是一種以承認糾紛的客觀存在和不可回避為前提,將解決糾紛視為重要任務以防范糾紛可能帶來的各種負面影響的觀念。糾紛解決觀作為一種承認糾紛不可回避并致力于解決糾紛的觀念,理應在現(xiàn)代司法制度中得到確立并作為構建、完善司法制度的指導性觀念。通過提出刑事糾紛這一概念,可以將在民事領域深入人心的糾紛解決觀引入刑事司法制度,從而豐富刑事司法制度的目的和功能,并提升刑事司法制度的整體效能。
注釋:
[1]汪建成,祁建建.論訴權理論在刑事訴訟中的導入[J].中國法學,2002,(6).
[2]宋英輝,袁金彪.我國刑事和解的理論與實踐[M].北京:北京大學出版社,2009:224-225.
[3]顧培東.社會沖突與訴訟機制(修訂版)[M].北京:法律出版社,2004:24-25.
[4]陳瑞華.刑事訴訟的私力合作模式——刑事和解在中國的興起[J].中國法學,2006,(5).
[5]劉守芬,申柳華.案件的加害與被害——71個案例的法律實證分析[J].犯罪研究,2004,(4).
內(nèi)容提要: 為緩解量刑失衡的局面,量刑規(guī)范化被列為司法改革的重要內(nèi)容,量刑規(guī)范化牽涉實體與程序多重進路的設計與構建,量刑改革同時是一項穩(wěn)妥、規(guī)范化的作業(yè)。為此,建立案例指導量刑制度,既能發(fā)揮其指導量刑的具體示范作用,又能為具有全國指導意義的《量刑指導意見》的形成提供充分的經(jīng)驗借鑒。
一、案例指導與量刑規(guī)范化的契合和優(yōu)勢
(一)案例指導與量刑規(guī)范化的契合
案例指導制度,就是選擇典型的案例判決作為案例,為法官審理案件提供借鑒和指導,今后有類似事實的案件,在適用法律以及裁量幅度上,都可參照相關案例進行判決。實行案例指導制度,可以在很大程度上避免案情近似的官司判決結果卻大不同的現(xiàn)象,這不僅是司法進步的標志,而且也有利于司法公正。天津市高級人民法院2002年10月制定下發(fā)并正式實行《關于在民商事審判中實行案例指導的若干意見》,天津“案例指導制度”的適用范圍,被明確限定在了民商事審判領域,有學者給出的理由是“我國刑事領域的成文法典已相當完備,具體操作的難道也不大?!盵1]這種判斷不客觀。事實上,刑事法官并非想象中僅是具體地、機械地適用實體法的規(guī)定而已,特別是關于刑種和刑期的適用,因為我國《刑法》對很多罪刑都規(guī)定了寬泛的刑罰處罰范圍,有的甚至從管制刑直到死刑,因此,裁量刑成為刑事司法中的常態(tài)。
裁量刑的后果之一就是“同案不同判”現(xiàn)象的存在,其原因很多,但法官個人原因是影響量刑的重要因素之一。雖然從理論上講,法官的上帝只有一個——法律,但是,法官作為一個社會人,其成長背景、所受教育、個人、經(jīng)歷、信仰乃至其性別、性格等都會對其量刑裁量產(chǎn)生直接或間接的影響。權力需要制約,特別是刑事法官裁量的結果直接關系到被告人財產(chǎn)、自由乃至生命的剝奪,如果不對這種權力進行必要的規(guī)制,權力濫用或者誤用的結果是非常嚴重甚至十分可怕的。然而,任何社會在量刑問題上始終面臨著靈活性與穩(wěn)定性的困惑,絕大多數(shù)情況下,量刑的鐘擺總是在靈活性與穩(wěn)定性之間搖擺。量刑均衡本質(zhì)在于同類情況同類處理,量刑均衡不是絕對的,司法的屬性、量刑本身的定量化與決定量刑因素的非定量性之間的尖銳矛盾決定了刑罰均衡與個別化趨于協(xié)調(diào)是理想的選擇,案例指導的功能和案例的具體、直觀、穩(wěn)定、統(tǒng)一、公正的特點與我國量刑規(guī)范化的改革,具有內(nèi)在的契合性。
建立案例指導制度,意味著將法官的群體性經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為帶有普遍或一般意義的規(guī)范,這種規(guī)范即案例規(guī)范一旦形成又可以為經(jīng)驗的運行設定一條職業(yè)群體所共認的標準。通過刑事案例的指導和約束,案例給法官處理同類案件提出了鮮活、具體的參照標準,對于實現(xiàn)量刑統(tǒng)一具有重要的意義。實行案例指導制度:一是案例的創(chuàng)立可以充分發(fā)揮法官的聰明才智。法官在審理到疑難復雜案件時,可以憑自己的文化功底和所掌握的法律知識,在法律原則和法律制度的框架下,大膽地行使解釋權,勾連或填補普遍性、抽象化的法律條文與案件具體事實境況之間的溝整;二是充分發(fā)揮檢察官、律師乃至當事人的能動性,通過引證主張和要求法院接納先前類似案例的刑罰裁量,促進個案刑罰裁量之間的均衡性和對稱性,進而達至刑罰裁量的基本統(tǒng)一。三是充分利用案例對法官的“示范”和“引導”意義,為法官處理同類案件提出了明確、具體的參照標準,用同行業(yè)的“經(jīng)驗規(guī)則”制約和消解法官偏離先前案例的沖動,從而有助于限制法官的專斷與偏見,起到后盾的作用。四是通過建立刑事案例指導制度,以便經(jīng)受特定程序的檢驗;同時,案例指導制度將案例公開,有利于社會公眾利用先例,對照自己的案件,對案件的處理過程和訴訟結果,產(chǎn)生一種預期,這種預期無疑是促成刑罰裁量統(tǒng)一性和均衡性的劑。
(二)案例指導對實現(xiàn)量刑規(guī)范化的優(yōu)勢
我國傳統(tǒng)的刑罰裁量方法屬于一次完成型的綜合估量式的量刑方法,這是一種傳統(tǒng)的經(jīng)驗作業(yè)法。這種量刑方法能夠充分發(fā)揮法官的量刑主觀能動性,賦予法官較大的量刑自由裁量權,但是這種量刑方法是一種非規(guī)范化的量刑方法,具有側重經(jīng)驗判斷而忽視理性決策,側重定性分析而忽視定量分析的“估堆裁量”的缺點。針對傳統(tǒng)量刑方法的弊端,人們設計了種種量刑方法對量刑進行規(guī)范,核心是對法官量刑自由裁量權的規(guī)制。迄今,我國地方法院探討和嘗試的新量刑辦法,大體有電子計算機和“量刑指導規(guī)則”、“量刑指南”規(guī)范量刑的模式,學者則嘗試設計刑罰階梯,以實現(xiàn)量刑均衡。[2]綜觀這些探討和研究,共同特點是從法律的細密化、具體化的向度出發(fā)的。
首先,電子量刑方法,試圖把數(shù)學、人工智能等自然科學技術手段引入到量刑的過程,盡量排除情緒化因素對法官裁判的影響,對量刑情節(jié)細化,對刑罰的法定刑幅度進行細化,通過一定的精密計算程序設計,形成犯罪情節(jié)與刑罰之間的一一對應關系,從而達到精確量刑目的。然而,這種借助自然科學研究成果的設計,與司法過程性質(zhì)相佐,違背法律的本性和量刑的特性,同時是對量刑規(guī)范化的誤解,原因在于案件和刑罰的社會性決定了量刑不可能通過一套死板的數(shù)學分類法或模型加以解決。更何況電腦量刑的量刑情節(jié)都是有預設的,其設定的只能限定于法定情節(jié),由于社會的變化發(fā)展,在案件發(fā)生之前,我們很難窮盡影響量刑的各種因素,很難對每種因素的社會危害性程度進行事先的分類和評估。
其次,關于“量刑指導規(guī)則”模式。這種模式首先解決的一個問題是量刑基準點的選擇與確定。以江蘇省高級人民法院2004年5月9日通過的《量刑指導規(guī)則(試行)》為例?!兑?guī)則》第8條規(guī)定:“為防止量刑失衡,應當確立各罪的量刑基準,即對已確定適用一定幅度法定刑的個罪,在排除各種法定和酌定情節(jié)的情況下,僅依其一般既遂狀態(tài)的犯罪構成的基本事實而應判處的刑罰?!钡?條規(guī)定:“確立量刑基準采用以下方法:(一)非數(shù)額型的一般典型犯罪,以法定刑中段為量刑基準。法定刑幅度為單一有期徒刑的,以該幅度的二分之一為量刑基準,例如,法定刑為三年以上七年以下有期徒刑的,即以五年有期徒刑為該法定刑的量刑基準;法定刑為不同刑種的,則以中間刑種為量刑基準;法定刑僅為兩種刑種的,則以兩個刑種的結合點為量刑基準。但法定刑為有期徒刑三年以下的,量刑基準為有期徒刑一年;法定刑為有期徒刑五年以下的,量刑基準為有期徒刑二年。(二)數(shù)額型犯罪,以犯罪數(shù)額比對相應的法定刑幅度確定量刑基準。(三)故意殺人(情節(jié)較輕的除外)或絕對確定法定刑的,以死刑或絕對確定的法定刑為量刑基準?!睉撜f,量刑基準的有無以及采取什么樣的量刑基準,決定著一個國家和地區(qū)法官刑法裁量權的大小。因此,這項嘗試本身具有積極意義,相信對于在該省域量刑均衡化的實現(xiàn)具有重要意義。但量刑均衡化與量刑公正不是一個概念,量刑均衡也僅是我們進行規(guī)范化追求的目標之一,最終目標仍然是量刑公正,而評價量刑公正的最終尺度恐仍然是刑罰目的實現(xiàn)。“量刑基準”和上述量刑基準的確立方法存在如下疑問:其一,量刑基準如何形成的,其理論根據(jù)是什么,如何說明其合理性。其二,量刑基準的確立為何標準不統(tǒng)一,為什么有類型的犯罪采取“中線說”,有的采取“最重刑種”的方法,“量刑基準”的具體確定方法又為何與“量刑基準”的概念不相一致。其三,量刑基準的確立是立法問題還是司法問題。僅就量刑基準形成的方法而言,上述量刑基準的得出,是從刑法理論和刑事政策出發(fā)進行邏輯推理得出的結果,還是通過調(diào)查統(tǒng)計和實例分析尋求結論,其說服力會大不一樣的。筆者看來,實證方法比較可取,因為實證分析法看到了表征社會危害性和犯罪人人身危險性大小的因素對確立量刑基準的決定性意義,作為尋求量刑基準的最基本方法,可以克服邏輯推理法缺乏理論支撐和實踐依據(jù)的不足。然而,量刑基準的實證分析必須調(diào)查、統(tǒng)計、分析每一個具體罪名的量刑情況,而為了保證分析結果的可靠性,樣本本身的典型性和公正性則是關鍵環(huán)節(jié),于是又回到指導性案例的與積累上來。
再次,關于刑罰階梯的設計。刑法階梯的確立首先要解決的問題是不同刑種之間的換算問題。因為刑罰階梯是一個虛擬的標有均勻刻度的“標尺”,而且“標尺”通常是以有期自由刑(月)作為單位的。有期徒刑和拘役的刑罰階梯似乎很容易建立,然死刑、無期徒刑和管制如何科學地在同一個“標尺”上顯現(xiàn)出來。當然,學者們也考慮到了這一點,主張無期徒刑根據(jù)實際執(zhí)行的刑期來確定所應在刑罰階梯上所處的位置,而死刑則根據(jù)死緩所執(zhí)行的刑期,參照無期徒刑高于無期徒刑兩年來確定其所對應的位置,管制則是按照1/2或者1/3有期徒刑幅度來確定。這樣確立的一個刑罰階梯從形式上看似乎相當完美,為法官提供了一個可供選擇的“標尺”。然而,不同刑種之間的換算特別是死刑和無期徒刑能否簡單地兌換成一定幅度的有期徒刑仍然一個懸而未決值得探討的問題,死刑和有期徒刑之間有著質(zhì)的不間,當對量刑情節(jié)進行理性評價積分達到了無期徒刑或者達到了死刑的刻度時,最后的判決能否作出質(zhì)的突破,作出這個質(zhì)的突破是否合理?如果是正好處于有期徒刑和無期徒刑區(qū)間或者剛好處于無期徒刑和死刑區(qū)間時該如何確定最后刑罰?再如,具體量刑情節(jié)的分類和浮動范圍的設定。比如在趙延光教授的設計中,[3]為體現(xiàn)個案的差異性,采取定性和定量相結合的方法,對量刑情節(jié)的理性評價分了兩步:以從輕情節(jié)為例,首先對從輕情節(jié)根據(jù)其在犯罪中的作用評價為五個等級,特別次要情節(jié)(10分)、次要情節(jié)(20分)、一般情節(jié)(30分)、重要情節(jié)(40分)、特別重要情節(jié)(50分);然后再綜合其人身危險性等因素也分為五個等級,表現(xiàn)最好的(40分)、表現(xiàn)較好(30分)、表現(xiàn)一般(20分)、表現(xiàn)較差(10分)、表現(xiàn)最差(0分),然后把兩次積分相加,然后在“標尺”上找到對應的刻度。從上述量刑的過程可以看出,花費相當成本的刑罰階梯的設計又回到老路上來,因為對量刑情節(jié)的理性評價本身就是法官主觀性和個人傾向性的產(chǎn)物。因此,“這種精確度足以制勝迷人的詭辯、誘人的雄辯和怯懦的懷疑”[4]的犯罪與刑罰之間一一對應關系的誘惑,同樣存在著難以克服的障礙,在法理上也難以得到支持。
相比較而言,以《量刑指導意見》規(guī)范性文件規(guī)范量刑的模式是較為理想的選擇。那么,可否制定我國統(tǒng)一的《量刑指導意見》,以本文之見,條件不成熟,最關鍵的是《指導意見》的形成需要建立在經(jīng)驗、統(tǒng)計、分析和合法與合理的論證基礎上,脫離具體案件情景制定普遍性規(guī)定,其考慮問題的周延性和公正性易引起質(zhì)疑,尤其是在量刑問題上,法官的群體性經(jīng)驗具有重要的意義。讓法官的群體性經(jīng)驗形成一種帶有普遍或一般意義的規(guī)范,這種規(guī)范(如案例規(guī)范)又可以為經(jīng)驗的運行設定一條職業(yè)群體所共認的標準,從事相同活動的人都必須借鑒或遵守,構成量刑公正、量刑均衡的理想路徑。[5]誠如17世紀英國高等法院首席法官黑爾(Matthew Hale)在一部批評霍布斯的論著中所指出的,“悠久而豐富的經(jīng)驗能使我們發(fā)現(xiàn)有關法律所具有的便利之處或不便之處,而這一點恰恰是最富智慧的立法機構在制定此項法律時亦無法預見的”[6]。對以往的刑事案件判決進行統(tǒng)計分析和歸納總結似乎可以成為完成這一前提的捷徑,但由于量刑本身存在許多值得反思的因素,以此可以作為對以往量刑公正分析的借鑒和參考,通過案例,增強量刑透明度和量刑理由的說明,利用五年時間邊指導實踐,邊進行經(jīng)驗積累,對穩(wěn)妥地進行量刑規(guī)范化非常必要。改革不是一朝一夕的事情,《指導意見》一旦形成,穩(wěn)定性關乎其權威性,關系到刑事法治的公信力,因此,量刑改革必然是一項穩(wěn)妥、規(guī)范化的作業(yè)。
《指導意見》制定出來后,是否意味案例指導不再需要?!吨笇б庖姟放c案例指導不僅不相沖突,相反應該是優(yōu)勢互補,相輔相成的關系,以《指導意見》指導新的案例的形成,案例是對《指導意見》的應用,并且起具體化和發(fā)展《指導意見》的作用。原因在于,《指導意見》內(nèi)容的細化和全面化,會帶來其應變能力的退化,因此需要以案例為實證統(tǒng)計分析方法為基礎,以不斷完善《指導意見》。
值得一提的是,美國聯(lián)邦量刑指南經(jīng)過二十多年的實踐,在美國司法及學術界也造成了很多紛爭,許多法官和學者對之持以嚴厲的批判態(tài)度,認為其不僅困住了法官的手腳,在具體案件中無法顧及特殊的情況,造成量刑畸重,而且對美國今天鑒于人滿為患負有不可推卸的責任。同時,一些學者還認為,量刑指南拋棄了刑罰的治療功用,對犯罪人采取的是關押政策,也不可能有效地預防和防止犯罪,造成許多社會問題。這些爭論伴隨聯(lián)邦量刑指南而產(chǎn)生,至2005年1月5日,聯(lián)邦最高法院在Boo—ker一案中以微弱的多數(shù)(5:4)正式宣布聯(lián)邦量刑指南不再作為強制性的法律規(guī)則,而只是供法官們在量刑的時候參考而已。[7]自此以后,《聯(lián)邦量刑指南》對法官量刑不再具有約束力。此外,以美國《量刑指南》作為一面鏡子,尚有另一個值得借鑒的方面,即美國量刑指南時的背景是建立在傳統(tǒng)犯罪觀基礎上的,即重打擊、懲治?,F(xiàn)在,隨著世界范圍內(nèi)犯罪觀的轉(zhuǎn)變,人們廣泛接受的是刑罰目的綜合性的追求,刑事和解等制度、被害人意見引入量刑考慮等,這些均構成對刻板的量刑設計和模式的挑戰(zhàn)。美國聯(lián)邦量刑指南的演變史為我們提供了規(guī)范量刑的一面鏡子,更加深了用案例指導量刑的信念。
二、案例指導量刑中刑事案例的形成、遴選與效力
最高人民法院提出要建立和完善案例指導制度,而指導性案例又是案例指導制度的核心內(nèi)容,目前指導性案例的編選標準、編選程序、方式和指導規(guī)則等規(guī)范性文件還沒有出臺,不同性質(zhì)案件的指導制度采取相同規(guī)則還是有所不同并不明確。刑事案例制度既與其他案例制度特征相重合,又有自身的顯著特征。
(一)刑事案例的形成
刑事案例的形成構成刑事案例遴選的前提。刑事案例形成是建立在刑事判決基礎上的,案例的形成來自于判決的制作。作為案例生成的第一道工序,從我國法院設置和刑事案件的管轄和分工來看,作為案例來源的刑事案件的制作主體不應有審級和地區(qū)的限制。尤其是刑事案件,有的屬于對定罪的理解,更多地則是有關量刑的把握,最高人民法院和高級人民法院固然由于級別和職能的原因擁有這項權力,在我國,多部分刑事案件由基層法院和中級人民法院管轄,司法活動地方知識的體現(xiàn)更多地體現(xiàn)于這兩個級別的法院審判,不能以基層法院法官素質(zhì)低為借口,否認其刑事判決成為案例的來源,同樣不能否認中級人民法院刑事判決成為案例的來源。
此外,刑事案例不同于其他領域案例的明顯特征在于,其它司法領域案例的建立,重要的在于彌補現(xiàn)有法律的來漏洞與不足,因此所選案例可側重于法律規(guī)定較為原則、模糊或是有歧義,對案件沒有明確的指向,同時也缺乏司法解釋的疑難復雜案件,因為,此時,案例指導制度才能較大程度體現(xiàn)其意義。而刑事案例因受罪刑法定原則的制約,加之刑事案例對刑事司法的示范作用更多地應該體現(xiàn)在量刑環(huán)節(jié),因此,刑事案例的生成應著重于典型、多發(fā)性案件,以為今后的刑事判決特別是量刑提供示范。
(二)刑事案例的遴選與公布
我國近年來,最高人民法院的較為權威的案例匯編文本有案例選、審判案例要覽(與中國人民大學合編)和公報案例三種。這些案例都是通過法院系統(tǒng)內(nèi)部作為調(diào)研工作的一項正式內(nèi)容經(jīng)過一層一級嚴格篩選而匯編入冊的,許多地方高級人民法院也經(jīng)常以不同的形式編印案例下發(fā),要求參照。法院內(nèi)部對這項工作有布置、有考核、有獎懲,因此可以說,已形成案例指導制度的雛形,或者說者少在法院內(nèi)部已形成。當下所言的建立案例指導制度,其意義就在于使案例指導成為一項對法院而言是一項主動、有意識的制度,對社會而言,變?yōu)橐豁椆_的正式制度。尤其是后者讓制度公開,可以打消民眾的顧慮,社會對法院的判決多了一個監(jiān)督的可參照坐標,當事人的抗辯也多了一個較為明確的預期,即使有差異,也要求法官能依法明確地指出這種差異,法官的隨意性將會受到一定的約束,司法公正也有了更進一步的保障。問題的關鍵是如何進一步完善案例的遴選與公布。
在我國,用案例指導刑罰裁量,目的在于使同案同判,實現(xiàn)刑事司法公正,由于刑法的特定性和刑法正式法源的特殊性,應避免司法改革“地方諸侯”先打出自己的“招牌菜”的現(xiàn)象,刑事法治權威的樹立和刑事司法公正的實現(xiàn)必須建立在一定的同等情形同等處理的前提下。最高人民法院是我國的最高審判機關,依法行使國家最高審判權,同時監(jiān)督地方各級人民法院和專門人民法院的工作。因此,就刑事判決的遴選和公布的主體主體資格來說,應當屬于最高人民法院。一方面由最高人民法院對于案例進行篩選、編撰和能保證指導性案例的質(zhì)量;另一方面,最高法院對于全國的司法審判工作有全盤的認識和把握,不受地方私利的影響。
具體而言,可由中級以上各級人民法院組建案例匯編委員會。該委員會成員的構成可以吸收法院審判委員會的法官。雖然審判委員會制度的存在頗受質(zhì)疑,但是其成員無論審判委員會廢除與否,還是存在的,因此可以吸收審判委員會中,有豐富經(jīng)驗的法官作為案例匯編委員會的成員,同時還建議邀請一些在本轄區(qū)內(nèi)具有一定學術地位的法學教授與法律學者,作為委員會的成員。關于遴選的案件,基層人民法院應當向中級人民法院上報具有一定典型意義的案件。中級人民法院遴選的案件,既包括本法院審理的案件與上訴案件,也包括基層人民法院上報的案件,并同時向高級人民法院上報遴選的案例。高級人民法院遴選的案件既包括本法院受理的案件與上訴案件,也包中級人民法院上報的案件。遴選之后向最高人民法院上報。最高人民法院遴選的案例,既包括本法院審理的案件,也包括各地法院向最高人民法院上報的、由最高人民法院經(jīng)過認真挑選和篩選的案例。遴選過程需要重點關注犯罪類型、情節(jié)類型、刑罰程度類型化的刑事案件。
建立案例指導制度意味著我國用于司法指導的案例應當是公開發(fā)表的,也就是可以被當事人和律師自由查詢并用于庭審抗辯的,而不能只局限于法院系統(tǒng)內(nèi)部掌握,只讓法官知曉并進行那種“暗箱”式操作。因此,經(jīng)過遴選的案例,應及時公布,鑒于我國刑法正式法源的特殊性和刑事法治的統(tǒng)一性要求,指導性刑事案例應當由最高人民法院,而且應當通過公開渠道發(fā)行,現(xiàn)有條件下可以出版的方式面向公眾,讓普通人在新華書店就能很方便地買到。隨后,逐漸建立和完善軟件檢索系統(tǒng),可以方便案例的分類和查詢。
(三)刑事案例的指導效力
我國的審判制度承襲的是大陸法系,適用的依據(jù)是制定法,不同于英美普通法國家的以案例為主,這就決定了我們所實施的案例指導制度不是對案例的直接適用,而只是有目的的尋找類似或大致相同的案例來為當前正在審理的案件提供一個或若干個參照,具體而言就是通過案例對法律的適用來提示法官對當前正在審理的案件作出更為恰當?shù)姆蛇m用,判決書上不必出現(xiàn)“依據(jù)某某案例”這樣的提法,而仍然只是對制定法的適用和法官在解釋制定法時的說理,但需要在適當位置注明相關的指導案例,以此起到指導法官判案的作用,又可將判決置于當事人、其他社會主體如新聞媒體、法學研究機構等的監(jiān)督之下,否則,就不可能真正建立案例制度。與此同時,建立類似于德國背離報告制度,法官對同類案件認為不適用指導性案例,應向指導性案例的法院提出報告說明理由。如果作出與指導性案例出人較大甚至相沖突的判決,既可作為啟動審判監(jiān)督程序的理由。
【注釋】
[1]資料來源:www.people.com.cn/GB/guandian/30/20020905.登錄時間:2008年12月30日。
[2]2006年3月山東省淄博市淄川區(qū)人民法院推出與高科技公司共同研制的電腦量刑軟件;2004年5月9日江蘇省高級人民法院于正式通過《量刑指導規(guī)則》,并在全省強行推行;自2005年起上海市高級人民法院頒布了《上海法院量刑指南——總則部分(試行)》、《上海法院量刑指南——犯罪之一(試行)》、《上海法院盜竊罪量刑指南(試行)》等;學者則對刑罰階梯進行了精心的設計,參見趙廷光:《實現(xiàn)量刑公正性和透明性的基本理論和方法》,載《中國刑事法雜志》2004年第4期。
[3]趙廷光:《實現(xiàn)量刑公正性和透明性的基本理論和方法》,載《中國刑事法雜志》2004年第4期。
[4](意)貝卡利亞:《論犯罪與刑罰》,黃風譯,中國大百科全書出版社1993年版,第66頁。
[5]美國《聯(lián)邦量刑指南》即是在歸納一萬個案件量刑結果的基礎上形成的。
(一)刑事執(zhí)法理念問題
1.表現(xiàn)為執(zhí)法為民的理念缺失。例如,有的刑事民警執(zhí)政為民、執(zhí)法為民的意識薄弱,特權思想非常嚴重,官本位思想盛行。還有一些民警沒有把握好應該為誰掌權、為誰執(zhí)法、為誰服務的問題。2.執(zhí)法規(guī)范化問題還表現(xiàn)在法律信仰的缺失。這不僅是執(zhí)法規(guī)范的制度不完備、不健全、執(zhí)法監(jiān)督不到位、不標準等原因造成的,而且也是一些干警內(nèi)心法律信仰缺失的結果。3.缺乏程序正義觀念。程序正義是保證機關在刑事執(zhí)法活動中做到公開、公正、公平的基本前提,辦理刑事案件無程序即無執(zhí)法,違反程序即違法行為。
(二)法律法規(guī)操作性問題
機關執(zhí)法程序規(guī)范化,要求有可供規(guī)范操作的法律法規(guī)。從刑事實體法層面看,刑法的罪刑法定原則要求法律具有一定的明確性,而我國現(xiàn)行的刑法對許多犯罪的構成要件規(guī)定得過于概括、過于籠統(tǒng),從而導致很多犯罪在認定時難以定奪。
(三)刑事執(zhí)法質(zhì)量問題
1.態(tài)度問題。很多領導對刑事執(zhí)法規(guī)范化建設認識錯位,思想上不重視。把握不住重點,僅限于表面執(zhí)法問題,工作仍停留在粗放型經(jīng)營上,不注重調(diào)查研究,對執(zhí)法問題的深層次原因沒有做深入徹底的分析,對執(zhí)法規(guī)范化建設的重要性沒有充分的認識。2.個人能力問題。執(zhí)法主體法律素質(zhì)普遍不高,業(yè)務能力低下,這些是當前機關刑事執(zhí)法隊伍中存在的顯著問題。
(四)刑事執(zhí)法的外部環(huán)境
1.地方的黨政機關對刑事執(zhí)法的干預過多。2.新形勢下的警民關系和復雜的社會環(huán)境使得我們的刑事執(zhí)法具有更大的挑戰(zhàn)性。各種干擾因素和事件不斷,甚至有暴力襲警抗法事件。
(五)監(jiān)督機制及考核評價制度問題
1.刑事執(zhí)法的監(jiān)督從監(jiān)督方式上看,僅限于對刑事案件偵查終結后的審核把關,或者采用集中突擊檢查的方式。對于刑事執(zhí)法過程性監(jiān)督機制還沒有完全形成,刑事執(zhí)法監(jiān)督平臺還處在建設和完善當中。2.從監(jiān)督手段上看,辦案民警基本上采用案卷查閱的傳統(tǒng)方式,對犯罪嫌疑人的提審等傳統(tǒng)手段,對具有現(xiàn)代科技內(nèi)容的遠程監(jiān)控、自動比對以及在線督查等技術手段的運用還不成熟。3.社會輿論監(jiān)督對機關刑事執(zhí)法在實際操作過程中起到了反作用,對機關刑事執(zhí)法形成了阻礙。4.在考評體系建設中,還沒有形成完善的考評體系。刑事執(zhí)法監(jiān)督系統(tǒng)沒有全面投入建設,對應網(wǎng)上辦案的網(wǎng)上刑事執(zhí)法質(zhì)量考評以及動態(tài)巡查,對刑事案件的實時研判和數(shù)據(jù)分析等先進運作模式還未完全形成體系。
二、推進機關刑事執(zhí)法規(guī)范化建設的措施和方法
(一)切實加強對刑警執(zhí)法為民的理念教育
法治社會里的法律,是至高無上的。干警正確適用法律,依法辦事,必須不折不扣,這是機關在刑事執(zhí)法中,不可突破、不可逾越的底線。公正、嚴明執(zhí)法,是開展刑事偵查工作的生命線。同時,刑事執(zhí)法行為還要讓人民群眾滿意,在具體執(zhí)法過程中強調(diào)人性化執(zhí)法。機關還要深入開展社會主義法治觀念的教育,學習社會主義法治理念的基本思想及其內(nèi)涵,牢固樹立以人為本,執(zhí)法為民的法治理念。從理論上和感情上增強干警,對刑事執(zhí)法規(guī)范化建設的認同感;從思想上,形成為人民服務,注重保障民生的服務理念。在強調(diào)辦案時人性化執(zhí)法的同時,認識到人性化執(zhí)法并非法外施恩,更不是降低執(zhí)法標準和程度,而是通過執(zhí)法活動更多凸顯在法律框架內(nèi),人民警察主觀理念對刑事執(zhí)法效果的影響,把教育、溝通、疏導、保護等人性化因素融入到刑事執(zhí)法活動中。
(二)加快規(guī)范刑事執(zhí)法制度的建設
1.加強刑事執(zhí)法制度建設①加大對老百姓最關切的以命案為核心的重特大案件的調(diào)研工作,從而制定重特大案件辦案工作規(guī)范。②對一般案件,特別是多發(fā)犯財產(chǎn)類的案件,逐步地、有針對性地制定應對措施。將其歸納、分類,進一步制定受理的規(guī)范、初查規(guī)范和復查規(guī)范等工作。③在日常偵查工作中,針對不同種類的案件,適時制定相關的證據(jù)規(guī)格及辦案標準,且都要做到精細化,使其具有切實的可操作性。④實戰(zhàn)部門和刑事案件的督導部門要做到,偵查破案的過程和辦案指導的互為支撐和相互促進,處理好兩者的關系。⑤認真總結在刑偵實踐中認可的好的制度和做法,使其更具規(guī)范性,并進一步的深化執(zhí)行、落實。2.強化刑事執(zhí)法質(zhì)量考評制度①對命案的評審,應在原有的制度上形成一整套的評審規(guī)則,逐步完善模塊式的評審方式。并以此為核心,對各類案件卷宗的評審,均可以開展交叉互評為主的多種方式和多種層面的案件卷宗的評審制度,發(fā)現(xiàn)問題,盡快解決問題,從而提高刑事執(zhí)法人員的專業(yè)辦案水平。②針對刑事執(zhí)法工作中存在的刑事執(zhí)法不規(guī)范的問題,定期開展刑事執(zhí)法質(zhì)量的檢查,以確保刑事辦案的規(guī)范性,嚴把刑事案件質(zhì)量關。③加快建設刑事執(zhí)法檔案標準化的考評制度,形成模塊,規(guī)范刑事執(zhí)法行為,并與網(wǎng)上辦案系統(tǒng)有效地結合起來,充分發(fā)揮現(xiàn)代信息化的鋪助作用,探索將刑事執(zhí)法檔案納入刑事執(zhí)法監(jiān)督體系建設的途徑。
(三)完善刑事執(zhí)法監(jiān)督體系建設
1.主動完善內(nèi)部的執(zhí)法監(jiān)督。主要由法制部門來操作和執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的辦案不符合法定原則、執(zhí)法不規(guī)范等問題,指導辦案部門依法定程序辦案、規(guī)范辦案。在各刑事偵查部門設專職法制人員,同時制定相關的工作制度,充分發(fā)揮法制員監(jiān)督指導執(zhí)法辦案的作用,發(fā)揮法制員審核把關執(zhí)法案卷的作用,發(fā)揮法制員全程參與執(zhí)法管理的作用,發(fā)揮法制員適時機提出執(zhí)法建議的作用。2.主動接受社會監(jiān)督。過去,對群眾有異議的未破案件和群眾不滿意的涉訪案件,我們必須制定相應的制度來解決這一難題,實踐中已開始實施的有:主管領導的接訪制度,由專門機構重點督辦重大涉訪案件制度,針對疑難、復雜的涉訪案件和未破案件,組織專家會診制度,如果是有理合法的上訪案件,實行責任倒查追究制度,對未破案件及時反饋回告制度等。同時,建立起對近年來涉訪案件,按照證據(jù)資料、編碼,輸入涉訪案件的管理系統(tǒng)。對未破案件的案卷材料,按照一定的程序、設置編碼,輸入未破案件管理系統(tǒng)。要在系統(tǒng)中設定反饋回告的具體工作時間,就案件的相關情況與案件的當事人進行及時的溝通和交流,接受來自群眾的監(jiān)督。此外,還要主動接受對來自法制、和紀檢監(jiān)察以及檢法兩家等部門的監(jiān)督,暢通監(jiān)督渠道,規(guī)范執(zhí)法程序。
(四)強化對刑事警察刑事執(zhí)法能力的教育和培訓制度