前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的合同法解釋三主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
關(guān)節(jié)疼痛是一個臨床常見癥狀,可見于多種疾病,如風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、骨性關(guān)節(jié)炎、外傷性關(guān)節(jié)炎及良性膝關(guān)節(jié)痛等。筆者在支援新疆工作期間,發(fā)現(xiàn)和田地區(qū)患有關(guān)節(jié)疼痛的患者很多,因受醫(yī)療條件的限制,有些還不能明確西醫(yī)診斷。筆者充分發(fā)揮中醫(yī)望、聞、問、切診病的優(yōu)勢,辨證論治,采用賀氏針灸三通法治療,療效滿意,現(xiàn)報道如下。
1 一般資料
68例關(guān)節(jié)疼痛患者來自新疆和田地區(qū)維吾爾醫(yī)醫(yī)院骨科住院部及門診,其中男47例,女21例;年齡20~78歲,平均53歲;病程最短10 d,最長20年;全身大小關(guān)節(jié)均疼痛者12例,肘膝踝關(guān)節(jié)疼痛者16例,雙膝關(guān)節(jié)疼痛者31例,雙肩關(guān)節(jié)疼痛9例;辨證為行痹11例,痛痹28例,著痹23例,熱痹6例。
2 治療方法
2.1 微通法
即毫針刺法。主穴:中脘、氣海。配穴:行痹配曲垣、秉風(fēng);痛痹配關(guān)元;著痹配陰陵泉;熱痹配大椎。操作方法:局部常規(guī)消毒,選用40 mm×0.32 mm毫針,直刺,中脘、氣海、關(guān)元用捻轉(zhuǎn)補瀉法之補法,曲垣、秉風(fēng)、陰陵泉用平補平瀉法,大椎用瀉法?;颊哂兴帷⒙?、脹等針感后,留針30 min。每日1次,10次為1個療程,連續(xù)治療2個療程。
2.2 溫通法
以火針療法為主。取穴:中脘、氣海、曲垣、秉風(fēng)、關(guān)元、阿是穴(痛點)。操作方法:將針刺部位常規(guī)消毒,選直徑0.5 mm的火針,點燃拔罐所用小火把,將針身的前中段燒紅,對準穴位,速刺疾出,出針后用消毒干棉球重按針眼片刻,囑患者保持局部清潔,避免針孔感染。每周治療2次,5次為1個療程。
2.3 強通法
以放血療法為主(適用于熱痹)。取穴:大椎。操作方法:用三棱針速刺大椎穴出血,再選用大小適當?shù)幕鸸尬?,使出血充分?0 min起罐,每日1次,10次為1個療程。
3 療效標準
疼痛的評定采用國際通行的、簡便易行的目測類比評分法(VAS)。在紙上畫一條10 cm長的線,按毫米畫出刻度,一端為100(劇痛),另一端為0(無痛),讓患者根據(jù)自覺的疼痛程度用筆在線段上畫點??蓪⒏鞔嗡嫷狞c作比較。顯效:關(guān)節(jié)疼痛明顯減輕,鎮(zhèn)痛評分≥60%,能恢復(fù)原工作;有效:關(guān)節(jié)疼痛減輕,鎮(zhèn)痛評分在30%~60%之間,關(guān)節(jié)功能改善;無效:關(guān)節(jié)疼痛無明顯減輕,鎮(zhèn)痛評分≤30%。
4 結(jié)果
本組68例患者中,顯效21例,有效41例,無效6例,總有效率91.18%。其中年齡小,病程短,療效好;年老而且病程長者療效較差。不同年齡與療效的關(guān)系見表1,病程與療效的關(guān)系見表2。表1 不同年齡患者臨床療效比較(略)表2 不同病程患者臨床療效比較(略)
5 討論
三通法即微通法、溫通法、強通法,是賀普仁教授經(jīng)過幾十年臨床實踐總結(jié)出來的針刺方法。賀老認為疾病的病理機制多由于“氣滯”,據(jù)此提出“法用三通,通為其本”。微通法指毫針療法,溫通法指火針和艾灸,強通法指放血療法,就是利用針灸的不同治療手段,來激發(fā)人體正氣的恢復(fù),迫邪外出,使經(jīng)脈通,氣血調(diào),百病消。
關(guān)節(jié)疼痛屬中醫(yī)“痹證”范疇,并認為人身之關(guān)節(jié)是精氣所游行之處,《靈樞·邪客》曰:“……機關(guān)之室,真氣之所過,血絡(luò)之所游,邪氣惡血,固不得住留,住留則傷筋絡(luò)骨節(jié),機關(guān)不得屈伸,故拘攣也?!标P(guān)于其病因,正如《靈樞·歲露》中所云:“人氣血虛,其衛(wèi)氣去,形獨居,肌肉減,皮膚縱,腠理開……當是之時,遇賊風(fēng)則入深?!庇纱丝梢?,臟腑功能虛弱,正氣不足,衛(wèi)外不固,腠理疏松,風(fēng)寒濕邪乘虛而入,侵襲于經(jīng)脈、肌肉和關(guān)節(jié),導(dǎo)致經(jīng)絡(luò)痹阻,氣血瘀滯,“不通則痛”,故出現(xiàn)關(guān)節(jié)疼痛、腫脹。正氣不足是其根本,經(jīng)絡(luò)痹阻、氣血瘀滯是其標。
上述穴位中,中脘是六腑之會、胃之募穴,所謂“會”,是指經(jīng)氣聚會之處;所謂“募”,是臟腑經(jīng)氣會聚于胸腑的腧穴。而中脘是手太陽、少陽、足陽明、任脈四經(jīng)經(jīng)氣交會之處,因而可以通達四經(jīng);中脘又是足陽明胃經(jīng)氣聚會之處,而脾胃是后天之本,氣血生化之源,故針刺中脘可調(diào)胃健脾、補益氣血。氣海屬任脈,又名丹田,為氣之海,能生發(fā)元氣,蒸動氣化,與中脘相配可助脾胃運化,補中益氣,正氣足、衛(wèi)氣固、腠理密,邪氣不得而入,所謂“正氣存內(nèi),邪不可干”,同時,因“氣為血之帥、血為氣之母”,氣行則血行,氣血運行通暢,通則不痛。曲垣、秉風(fēng)是手太陽小腸經(jīng)穴,太陽為藩籬之本,“太陽主開”,凡外邪侵襲,多從太陽經(jīng)始,故取之能祛除表邪、疏風(fēng)散寒。關(guān)元是任脈穴,取之可益火之源,振奮陽氣而祛寒邪。陰陵泉是足太陰脾經(jīng)的合穴,取之可健脾利濕。
火針古代稱之為“燔針”、“焠刺”?!鹅`樞·官針》云:“九曰焠刺,焠刺者,刺燔針則取痹也?!庇纱丝梢?,“焠刺”就是將燒熱、燒紅的燔針快速刺入皮內(nèi)的一種刺法,故稱之為“溫通法”?;疳槻粌H用于行痹、痛痹及著痹,還可以用于熱痹。就是利用其溫熱作用,刺激穴位或局部,增加人體陽氣,激發(fā)經(jīng)氣,調(diào)節(jié)臟腑功能,使經(jīng)絡(luò)通、氣血行、痹痛止。
[論文關(guān)鍵詞]《合同法》第六十四條 利他合同 第三人請求權(quán)
《合同法》第六十四條規(guī)定“當事人約定由債務(wù)人向第三人履行債務(wù)的,債務(wù)人未向第三人履行債務(wù)或履行債務(wù)不符合約定,應(yīng)當向債權(quán)人承擔違約責任”。在《合同法》頒布后,與合同法解讀相關(guān)的書籍都將該條規(guī)定視為是對利他合同制度的確認。第三人是否具有直接的請求權(quán)是利他合同區(qū)別其他合同的主要標志。然而《合同法解釋二》第十六條卻規(guī)定“人民法院根據(jù)具體案情可以將合同法第六十四條、第六十五條規(guī)定的第三人列為無獨立請求權(quán)的第三人,但不得依職權(quán)將其列為該合同訴訟案件的被告或者有獨立請求權(quán)的第三人”。學(xué)界就該條規(guī)定的性質(zhì)爭議又起,本文也將圍繞《合同法》第六十四條的性質(zhì)展開論述。
一、目前對《合同法》第六十四條性質(zhì)的解讀
目前我國學(xué)界對于《合同法》第六十四條規(guī)定的闡述總的概括起來,有代表性的觀點有以下幾種:1.肯定說。該學(xué)說認為,《合同法》第六十四條規(guī)定了利他合同,這種合同是“雙方當事人約定,由債務(wù)人向第三人履行,第三人直接取得請求權(quán)”。2.否定說。該學(xué)說細分起來主要有以下幾種觀點:第一,認為《合同法》第六十四條根本未賦予第三人任何法律地位,所謂“約定向第三人給付”,其性質(zhì)只能認定為“經(jīng)由被指令人而為交付”,認為無論從體系解釋還是比較法的角度都可以得出我國《合同法》第六十四條否定了第三人的履行請求權(quán);第二,認為《合同法》第六十四條位于“合同的履行”一章中,立法者將向第三人履行作為債務(wù)履行的一種方式加以規(guī)定,該條規(guī)定堅持了合同相對性原則,此類合同的效力仍限制在合同當事人間。依據(jù)該條規(guī)定,債務(wù)人對第三人不負任何直接義務(wù),但債權(quán)人可請求債務(wù)人向第三人履行,該合同應(yīng)發(fā)生作為普通合同所具有的效力。3.寬泛肯定說。該學(xué)說認為,《合同法》第六十四條實際包括了兩種情況,一是利他合同,二是經(jīng)由被指令人而為交付。此觀點,他們認為,“《合同法》第六十四條非但沒有否定第三人履行請求權(quán),而且在法條語義上可容納該第三人權(quán)利”, “另外,‘經(jīng)由被指令人而為交付’”也“可以納入第六十四條文義射程”。4.不足肯定說。該學(xué)說認為,《合同法》第六十四條就是利他合同,但該規(guī)定存在著一些不足,應(yīng)加以改進,認為“承認較否認該條規(guī)定了為第三人利益的合同,更有利于第三人”。
二、《合同法》第六十四條中第三人請求權(quán)的解讀
學(xué)者對于《合同法》第六十四條規(guī)定的闡述主要圍繞利他合同、合同相對性原則以及“經(jīng)由被指令人而為交付”而展開。利他合同與“經(jīng)由被指令人而為交付”的最主要的區(qū)別就在于第三人是否有請求權(quán)。因此,對《合同法》第六十四條性質(zhì)的闡述,關(guān)鍵是對該條款中的第三人是否具有直接請求權(quán)的解讀?!逗贤ā返诹臈l是否賦予了第三人以直接請求權(quán),筆者將采從法律解釋及司法實踐的角度予以闡述。
(一)從法律解釋的角度解讀第三人是否具有請求權(quán)
1.文義解釋
梁彗星先生論述“法律解釋必須先從文義解釋入手,且所作解釋不能超過可能的文義。否則,即超越法律解釋的范圍,而進入另一階段之造法活動?!卑凑战忉尩某叨炔煌?,文義解釋又可分為字面解釋、限制解釋和擴充解釋。從字面解釋分析,顯然《合同法》第六十四條的表述之中根本沒有第三人有請求權(quán)或類似的表述。字面解釋尚且無法得出《合同法》第六十四條規(guī)定了第三人請求權(quán)的內(nèi)容,使用限制解釋更不可能。在文義解釋中只有通過擴充解釋或許能夠得出《合同法》第六十四條規(guī)定了第三人請求權(quán)。但是正如上文所述的,文義解釋不得超過可能的文義。根據(jù)在《合同法》第六十四條的制定過程中,該條款中是否規(guī)定第三人請求權(quán)出現(xiàn)反復(fù)的情況,說明立法者對于賦予第三人請求權(quán)這項內(nèi)容并不明確。因此,采用文義解釋的方法不能得出《合同法》第六十四條規(guī)定了第三人對債務(wù)人的直接請求權(quán)。
2.目的解釋
在合同法的幾稿立法草案中曾有過第三人履行請求權(quán)的規(guī)定,但在合同法通過時該內(nèi)容卻被刪除,而成為現(xiàn)在的表述。由于我國從未全面公開過合同法立法過程中所有討論的資料,立法者的目的也無法通過立法史料得以了解。同時,從立法者在立法的過程中不采用草案中關(guān)于“第三人可以向債務(wù)人請求履行的權(quán)利”的表述,雖不能得出立法者否認第三人直接請求權(quán)的解釋,但也不能得出立法者有賦予第三人對債務(wù)人履行請求權(quán)的立法目的。因此,通過該種解釋方式也無法得出《合同法》第六十四條賦予了第三人以請求權(quán)。
[關(guān)鍵詞] 格式條款假一罰十欺詐
在市場競爭日益激烈的環(huán)境下,很多商場紛紛打出誠信經(jīng)營的招牌,對消費者做出種種承諾,諸如“本店如售假貨,雙倍返還貨款”,甚至“假一罰十”等不一而足。消費者購買了這些商家的假貨后,商家應(yīng)當履行“罰十”的承諾嗎?“假一罰十”在法律上是什么性質(zhì)?“假一罰十”的懲罰與《消費者權(quán)益保護法》雙倍罰款有無沖突?
一、“假一罰十”的法律性質(zhì)
“假一罰十”是商場打出的宣傳廣告,一般位于商場顯著位置。消費者購買商品后,就與商家形成了買賣合同關(guān)系,“假一罰十”作為違約條款即訂入買賣合同當中。一旦商場出售假貨,按照合同違約條款,商場就當履行十倍于商品價款的給付義務(wù)。因此,“假一罰十”在法律性質(zhì)上屬于格式條款。
1.格式條款的法律特征
合同的成立一般經(jīng)過當事人間的要約和承諾兩個程序。事實上,生活中的許多合同沒有經(jīng)過這樣的程序而成立。當事人一方事先擬制合同的條款,另一方當事人不能加以討論和變更,而只能選擇接受或拒絕。此類合同在《合同法》39條稱為“采用格式條款訂立合同”。在這種合同訂立方式中使用的條款被稱為格式條款。格式條款具有以下幾個法律特征:
由一方當事人為重復(fù)使用而預(yù)先擬定。當事人一方將擬定好的格式條款用于與之交易的所有同類交易對象,從而有效節(jié)約交易成本。在表現(xiàn)形式上,凡是未與對方協(xié)商的以各種明示或默示的方式成為合同的內(nèi)容,用以確定合同當事人權(quán)利義務(wù)的條款都被稱為格式條款。因此,由賣方商家擬定的表明其單方意志的通知、聲明、店堂告示等都是格式條款?!凹僖涣P十”即屬于這類格式條款。雖然該條款并未記載在商場與消費者的買賣合同中,但卻以店堂告示的形式構(gòu)成了當事人交易的基礎(chǔ)和前提。做出這一告示的商場是以其作為明示或者默示的條件與消費者進行交易的,于是該條款被間接地訂入了買賣合同,成為確定當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同條款。
對于“假一罰十”作為格式條款的法律屬性,商家大多持肯定態(tài)度,但在消費者索賠糾紛中,又往往提出該條款無效或者對該條款的真實含義提出不同的解釋。合同條款的無效規(guī)定與合同條款的解釋規(guī)則構(gòu)成合同法對格式條款的規(guī)制制度。
2.合同法對格式條款的規(guī)制制度
合同法對于采用格式條款訂立合同的一方當事人進行的限制,主要體現(xiàn)在四個方面:一是要求采用格式條款訂立合同的一方當事人遵循公平原則確定當事人之間的權(quán)利義務(wù);二是提供格式條款一方應(yīng)合理提請對方注意免除或者限制其責任的條款,并按對方要求對該條款進行說明。如果違反這一強制義務(wù),該條款將被視為沒有訂入合同之中,從而達到保護非提供格式條款方利益的目的。三是規(guī)定特定情形下的格式條款無效。其中包括提供格式條款方免除其責任,加重對方責任,排除對方主要權(quán)利的條款無效;屬于《合同法》52條合同無效情形的格式條款無效,以及造成對方人身傷害和因故意或重大過失造成對方財產(chǎn)損失的格式條款無效。合同法對格式條款進行規(guī)制的第四方面內(nèi)容是格式條款特殊的解釋規(guī)則。
格式條款無效的規(guī)定和格式條款解釋規(guī)則體現(xiàn)了合同法保護非提供格式條款方利益的精神?!凹僖涣P十”并沒有加重對方責任,排除對方主要權(quán)利也不具備合同無效的情形,“假一罰十”無效的主張沒有法律依據(jù)。那么“假一罰十”的“十”是否可以作任意解釋比如“十元”?商場是否享有“最終解釋權(quán)”?
二、“假一罰十”條款的解釋問題
現(xiàn)代民法解釋學(xué)認為,法律都要進行解釋,法律不經(jīng)解釋不能適用。法官裁判案件在事實清楚的基礎(chǔ)上適用法律必須正確,才能做出正確的判決?!胺蛇m用的關(guān)鍵就在于法律解釋,法律解釋不正確,最終必然導(dǎo)致法律適用不當”。對于私法所規(guī)范的私人關(guān)系而言,法官享有較大的自由裁量權(quán),從而可以運用多種方法對法律進行解釋。但法官對法律條文的解釋不是隨意的,而要遵守一定的規(guī)范(如文義解釋、論理解釋、比較法解釋、社會學(xué)解釋)。合同的權(quán)利和義務(wù)是由當事人達成一致的意思表示來確定的,在當事人之間產(chǎn)生法律條文般的法律效力。出于種種原因,合同文本中當事人所采用的語言文字常產(chǎn)生歧義,造成合同糾紛。這時,受理案件的法庭需要對合同條文進行裁判解釋。通說認為,當事人的解釋和學(xué)說的解釋不具有法律效力,只有“裁判解釋對于所裁判的案件當事人來說,具有法律的效力。”《合同法》125條規(guī)定了法官對合同解釋的一般規(guī)則:“當事人對合同條款的理解有爭議的,應(yīng)當按照合同所使用的詞句、合同的有關(guān)條款、合同的目的、交易習(xí)慣,以及誠實信用原則,確定該條款的真實意思。”格式合同為合同的特殊類型,其解釋的規(guī)則應(yīng)遵循合同法確立的一般解釋規(guī)則。如果經(jīng)解釋仍然有兩種不同的解釋意見,則應(yīng)進一步按《合同法》第41條規(guī)定的特殊解釋規(guī)則來解釋。《合同法》第41條確定的“不利解釋規(guī)則”屬于強制規(guī)定,不允許當事人約定排除。因此商場廣告聲稱的店方享有“最終解釋權(quán)”的條款違反法律規(guī)定,屬無效條款。
“假一罰十”從字面上看確實不夠準確,但按照通常理解應(yīng)解釋為十倍罰金。另外,按照格式條款的特殊解釋規(guī)則,法官也應(yīng)當做出對商場不利的解釋。因此十倍返還價金的解釋可謂正確解釋。有的商家在消費者提出“賠十”的索賠請求時,轉(zhuǎn)而提出應(yīng)適用《消費者權(quán)益保護法》49條的規(guī)定,即消費者只有雙倍索賠的權(quán)利?!凹僖涣P十”這一格式條款與《消費者權(quán)益保護法》的規(guī)定之間是否存在沖突?
三、“假一罰十”與《消費者權(quán)益保護法》49條適用范圍之比較
《消費者權(quán)益保護法》49條規(guī)定:“經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的,應(yīng)當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失,增加賠償?shù)慕痤~為消費者購買商品的價款或者接受服務(wù)的費用的一倍?!卑凑者@一規(guī)定,經(jīng)營者具有欺詐行為的,消費者除了退貨以外還可以另外得到一倍的賠償,這就是雙倍賠償。認定經(jīng)營者有“欺詐行為”是雙倍索賠的前提。按通常人的理解,欺詐就是騙人?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》(試行)規(guī)定:“一方當事人,故意告知對方虛假情況,或者故意隱瞞真實情況,誘使對方當事人做出錯誤意思表示的,可以認定為欺詐行為?!泵穹ɡ碚撋蠈⑵墼p的構(gòu)成要件歸納為如下幾個:一是欺詐人的欺詐行為,包括:捏造虛偽事實;隱匿真實事實;歪曲真實事實。二是必須有欺詐的故意。如果行為人非明知其表述的事實虛假則不構(gòu)成欺詐。三是對方因受欺詐而做出錯誤的意思表示。如果一方的欺詐行為與對方做出的意思表示無因果關(guān)系也不成立欺詐。由此可見,欺詐必須是商場故意做出的行為,商場可舉證證明自己沒有欺詐的故意,若不能舉證則成立欺詐行為。如果消費者 “知假買假”則不能構(gòu)成欺詐。因為商家雖然具有欺詐的故意,但買假者知假而買與欺詐不具有因果關(guān)系,當然是否知假也須由商場舉證。有些案件爭論的焦點集中在“知假買假”者是否是消費者上,其實打假者當然也是消費者,問題的關(guān)鍵在于“知假買假”者有沒有遭到“欺詐”。通過對欺詐的構(gòu)成要件的分析,只有經(jīng)營者具有欺詐的故意,做出欺詐的行為并使消費者陷入錯誤的意思表示而購買的才構(gòu)成欺詐?!爸儋I假”難以構(gòu)成欺詐。
商場自定的格式條款“假一罰十”與《消費者權(quán)益保護法》49條規(guī)定的相同點是兩者都體現(xiàn)了對經(jīng)營者的懲罰性。不管是罰十還是罰二都使受害人獲得超過其實際損害的賠償,是民事責任的補償功能的例外。《消費者權(quán)益保護法》49條的立法目的在于制裁假冒偽劣等嚴重侵害消費者利益的行為。商家制定的“罰十”條款并不違背《消費者權(quán)益保護法》的立法目的,因此兩者不存在沖突。兩者的不同點在于:《消費者權(quán)益保護法》49條適用于經(jīng)營者有欺詐行為的情形,而“假一罰十”不須具備欺詐的構(gòu)成要件,只要存在售“假”即可。因此“知假買假”也可獲得“罰十”的賠償。商家做出“假一罰十”承諾后,是否可選擇適用《消費者權(quán)益保護法》的雙倍罰款規(guī)定?從法理考察,消費者與商場之間訂立的買賣合同屬于合同法的調(diào)整范圍。合同法的基本原則是合同自由。“假一罰十”條款體現(xiàn)了合同主體訂立合同內(nèi)容的意思自由,應(yīng)受到法律的尊重和保護。
四、結(jié)語
目前法院對“假一罰十”案件的判決有兩種結(jié)果:或者支持“假一罰十”的訴訟請求或者根據(jù)《消費者權(quán)益保護法》判決雙倍罰款。其實,“假一罰十”這一格式條款并不違反合同法或民法的強制規(guī)定?!断M者權(quán)益保護法》第44條規(guī)定:“消費者與經(jīng)營者另有約定的,按照約定履行。” “假一罰十”也可視為商場與消費者的另外約定,從而具有法律約束力。
參考文獻:
[1]梁慧星:裁判的方法.北京:法律出版社,2003.51
關(guān)鍵詞:《合同法》;第121條;解釋與使用
《合同法》第121條規(guī):“當事人一方因第三人原因造成違約的,應(yīng)當向?qū)Ψ匠袚`約責任”。但是對該條規(guī)定的理解和使用卻存在爭議。由于解釋的不同容易產(chǎn)生法律的漏洞,因此有的學(xué)者主張應(yīng)該廢除這一條規(guī)定。但在《合同法》第121條做出修改和完善之前,仍需要對其進行正確的理解和使用,以維護司法公正。
一、《合同法》第121條的概況
合同是雙方當事人為了厘定責任而簽署的一種契約。根據(jù)《合同法》第121條的規(guī)定:當事人一方因為第三人原因造成違約的,應(yīng)當向?qū)Ψ匠袚`約責任。當事人一方和第三人之間的爭議,依據(jù)法律的規(guī)定或者根據(jù)約定來解決。在此條規(guī)定中,盡管明確規(guī)定了違約應(yīng)當承擔責任,但是卻并未對“第三人”進行進一步的規(guī)定,導(dǎo)致在現(xiàn)實生活中關(guān)于第三人原因的爭議從未停止。爭議的核心自然在于怎么樣界定第三人原因[1]。
由于第三人的原因致使當事人一方加重了債務(wù),而從字面意思上來理解的話,除了當事人雙方之外的人都可以稱為“第三人”。這樣寬闊的范圍無疑使得債務(wù)人的負擔更重了。而這種負擔的加重是否合理則值得深入思考。為此,很多專業(yè)學(xué)者提出應(yīng)該對第三人的范圍進行限制性的解釋。然而個人的解讀始終缺乏法律的權(quán)威性和統(tǒng)一性,不同的學(xué)者對其界定往往不同,在具體實踐中也無法保證使用同樣的解讀。例如,梁慧星教授認為“第三人”應(yīng)當指的是和當事人雙方存在一定聯(lián)系的人,比如當事人的合作伙伴、公司員工、供貨商等等。但是即使如此,這樣的界定也很難包括實際案例中所有的“第三人”。其他的界定也面臨著類似的困境,這就意味著當事人的合法權(quán)益很難得到真正的保障。況且,理論上的限制性解釋并不能完全應(yīng)用到案件的實例中去,實際上對糾紛的解決起不到太大的作用。因此也有學(xué)者認為應(yīng)當廢除這一無論如何解釋都會存在缺陷的規(guī)定。但就目前的情況看來,這一主張短期內(nèi)并不會得到采用。因此,還是應(yīng)該本著公正合理的原則,對該條規(guī)定的解釋與應(yīng)用進行認真的研究,以求有助于爭議的緩和以及案件的審理。
二、《合同法》第121條的理解與使用
(一)第121條的應(yīng)用現(xiàn)狀
在實際的應(yīng)用中,法院多是將此條作為合同相對性的依據(jù),然后來排除債權(quán)人向第三人的直接請求權(quán)。根據(jù)規(guī)定,應(yīng)由債務(wù)人和第三人進行協(xié)商解決。或者將其作為第三人承擔違約責任的依據(jù),以免當事人將第三人作為免責的理由。但是這樣的理解和使用多少存在著不足,使得債權(quán)人的權(quán)利過于絕對化。也就是說不管是前者還是后者,債務(wù)人所需要承擔的責任都太絕對。事實上,在當事人雙方按照合同進行交易的時候,有很多無法預(yù)測的風(fēng)險。其中也有很多不可抗力可能會導(dǎo)致合同未能成功履行,比如臺風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等自然災(zāi)害。同時也有一些未能寫進合同但是社會上早已認定的習(xí)慣、規(guī)則等約束條件。另外,很多違約事故中第三人是導(dǎo)致合同不能順利履行的主要原因,卻往往能夠逃脫《合同法》的制裁。而債權(quán)人卻不得不為此付出不成正比的慘重代價。法院對第121條的理解和使用忽視了這些客觀存在的影響因素,使得債務(wù)人必須排除所有可能違約的風(fēng)險來完成合同,但這樣百分之百的順暢卻通常是人們所無法保證的。結(jié)合當前該規(guī)定的使用現(xiàn)狀來看,關(guān)于《合同法》第121條的理解和使用還需要加以改進[2]。
(二)關(guān)于理解和使用的建議
基于第121條規(guī)定中的爭議核心,本文主要從以下方面提出了相應(yīng)的理解。試圖通過對規(guī)定的仔細分析來豐富此法規(guī)在司法實踐中的使用:
(1)違約歸責。既然是合同,則應(yīng)當體現(xiàn)出契約精神的本質(zhì)。如果合同不能按照計劃順利完成,則需要及時找出造成違約的原因,然后根據(jù)具體情況進行責任劃分、協(xié)商解決。而在違約歸責方面,可以借鑒國際上的相關(guān)經(jīng)驗。例如,德國采取的是以過錯為歸責的原則,并且制定了非常詳細的歸責體系進行操作。也就是說一般情況下,債務(wù)人應(yīng)當對故意或過失負責。這一做法不僅在《合同法》的實施中應(yīng)用廣泛,在民法等其他法律的審判中也多是以過錯為評判責任的標準。因為這樣的歸責原則能最大程度的保障當事人在盡完義務(wù)的情況下,可不必承擔賠償責任。而法國則是采用多元的歸責體系,即按照債務(wù)人本身應(yīng)承擔的義務(wù)來劃分違約責任。也就是說,權(quán)利與義務(wù)始終保持了緊密的聯(lián)系。但總的來說,歸責的辦法主要是結(jié)果性和方式性的。所謂結(jié)果性是指如果確因第三人原因造成違約,則債務(wù)人可以部分免責或完全免責。而方式性則是指按照過錯來推定違約責任。當違約的責任劃分清楚之后,賠償?shù)仁乱司湍軌蚝侠淼呐卸恕?/p>
(2)第三人的范圍。當?shù)谌嗽驅(qū)е逻`約已成事實時,則需要對第三人的責任和范圍進行界定。如上所述,《合同法》對第三人并未作出明確的規(guī)定,而大多數(shù)學(xué)者提倡的限制性解釋也各不相同。但是對第三人的范圍進行界定仍是必要的工作,而界定的過程就是對第121條法規(guī)的理解。同時,為了使理論上的解釋更具實用性,在界定時應(yīng)適當擴大債權(quán)人的法律責任,以更好的追求法律公平。在大陸法系中,履行輔助人應(yīng)當由債務(wù)人為其負責。下面本文將對概念進行界定分析[3]。
盡管在《合同法》的規(guī)定中并不能找出履行輔助人,但是從國內(nèi)其他相關(guān)法律來看,履行輔助人是一個非常重要的概念,與第121條規(guī)定中的第三人有著很大的相似。很多研究理論的專業(yè)學(xué)者都認同該條規(guī)定是債務(wù)人為履行輔助人負責的實定法依據(jù)。具體來說,履行輔助人不僅是指與當事人有過明確約定的人,也包含了按照當事人的意思輔助履行合同的人。即使是雙方當事人沒有約定的情況下,如果第三人幫助債務(wù)人履行合同而出現(xiàn)違約的情況,則理應(yīng)由債務(wù)人負責。那么又該如何擴大債權(quán)人的責任范圍呢?如果是因為當事人雙方之外的原因出現(xiàn)違約,例如因為火車、輪船等交通工具的失誤引起,則應(yīng)該首先理性歸責,并各自承擔責任;或者按照風(fēng)險負擔原則由債權(quán)人自己承擔損失。
參考文獻:
[1]解亙. 論《合同法》第121條的存廢[J]. 清華法學(xué),2012,05:143-152.
合同欠缺條款應(yīng)該補充,但從上面所述可知,合同欠缺條款并非總是應(yīng)予補充的,只有欠缺的條款不是必備條款(常素)時方可補充,欠缺必備條款時合同須無效。《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第12條規(guī)定的條款,與《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》第12條規(guī)定的必備條款不同,是示范性條款,或者說是提示性條款。在一般情況下,合同欠缺某項甚至幾項《合同法》第12條所列舉的條款,仍然有效。但必須指出,該條所列舉的“當事人的名稱或者姓名和住所”(第1款第1項)和“標的”(第1款第2項)依然是必備條款,合同欠缺它們必須無效,而不是在有效情況下加以補充。道理很簡單,沒有當事人,權(quán)利義務(wù)便失去歸屬,失去意義;沒有人履行,也沒有人受領(lǐng)給付,合同自然歸于無效。標的決定著權(quán)利義務(wù)的量,甚至質(zhì),合同不規(guī)定標的,就失去目的,失去意義,只能歸于無效。
合同欠缺的條款屬于非必要之點時,就需要加以補充。補充的方法,首先是適用《合同法》第61條的規(guī)定,由當事人雙方協(xié)議補充。這是意思自治原則的當然體現(xiàn)。不過,補充欠缺的條款往往是一方得到好處,對方受到損失,因此協(xié)議不成為常態(tài)。
不能達成補充協(xié)議的,按照合同有關(guān)條款補充欠缺的條款(《合同法》第61條)。這是整體解釋合同的原則要求。之所以通過整體解釋原則補充欠缺的條款,是因為:一、合同條款經(jīng)當事人雙方協(xié)商認定,自然需要平等對待,視同一體。二、表達和傳遞當事人合同意圖所使用的語言文字,在合同的整個內(nèi)容中是有組織的,而不是毫無聯(lián)系、彼此分離的詞語排列。因而,可從這種有組織的排列中找出欠缺的條款。
采用整體解釋原則也不能補充欠缺的條款時,需按照交易習(xí)慣填補(《合同法》第61條)。這里所說的交易習(xí)慣,必須是在某一地域、某一行業(yè)或某一類經(jīng)濟流轉(zhuǎn)關(guān)系中普遍采用的做法、方法或規(guī)則,已被人們所認知、接受和遵從,此其一。其二,該交易習(xí)慣必須適法,違反強行性規(guī)范者無效,因而不得用作補充欠缺的條款。其三,該交易習(xí)慣必須為雙方當事人所共知,僅為一方當事人所知曉時,不得用作補充欠缺的條款。交易習(xí)慣為雙方當事人所共知時,優(yōu)先于任意性規(guī)范。其四,該交易習(xí)慣必須未被雙方當事人明示排斥。
按照《合同法》的規(guī)定,采用上述方法仍不能補充欠缺的條款時,適用合同法分則中的具體規(guī)定。若無此規(guī)定或適用此類規(guī)定結(jié)果不適當時,則適用第62條的規(guī)定加以填補:一、欠缺質(zhì)量條款的,按照國家標準、行業(yè)標準加以補充;無此標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準予以填補。二、欠缺價款或者報酬條款的,按照訂立合同時履行地的市場價格加以補充;依法應(yīng)當執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的,按照規(guī)定予以填補。三、欠缺履行地點條款,給付貨幣的,接受貨幣一方所在地為履行地點;交付不動產(chǎn)的,不動產(chǎn)所在地為履行地點;其他標的,履行義務(wù)一方所在地為履行地點。但在買賣合同中有特殊規(guī)則:買賣物需要運輸?shù)?,出賣人應(yīng)當將標的物交付給第一承運人;不需運輸?shù)?,雙方于訂立合同時知道買賣物放置地點的,該地點為交貨地點;反之,出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地點(《合同法》第141條)。四、欠缺履行期限條款時,任何一方指定的準備時間屆滿為履行時刻。五、欠缺履行方式條款的,依合同目的解釋原則加以補充。六、欠缺履行費用負擔的條款時,確定由履行義務(wù)一方負擔。
在某些情況下,依據(jù)上述規(guī)則仍不能填補欠缺的條款。例如甲與乙訂有一條款簡單的買賣合同,甲將一臺舊彩電賣給乙,保證該彩電尚有圖像與音響,價款150元,此外無其他條款。 乙在驗收時發(fā)現(xiàn)該彩電已完全喪失所保證的功能,于是向甲主張權(quán)利,糾紛發(fā)生。顯然,該買賣合同欠缺救濟方法的條款。對此,依據(jù)《合同法》第61條和第62條的規(guī)定均不能補充。于此場合,應(yīng)尋找其他法律規(guī)范。我認為,《合同法》第111條、第148條的規(guī)定可用作補充的依據(jù),確定甲修理或退貨或減少價款。第111條規(guī)定的幾種救濟方法,并無適用時的強制順序, 守約方可任意選擇,當然該選擇必須合理。在甲有修理能力時,乙選擇修理甚至減少價款,法律應(yīng)予支持;乙選擇退貨(解除合同),法律亦應(yīng)支持。在甲無修理能力時,乙選擇修理的救濟方法,法律就不宜支持。
一、無權(quán)處分的內(nèi)涵的界定
“無權(quán)處分”一詞的中心是“處分”,“無權(quán)”只是相對于“有權(quán)”而言,作為修飾補充之用。“處分”是民法學(xué)上的概念,在民法中其語義有最廣義、廣義、狹義之別。最廣義的處分,包括事實上之處分和上之處分。所謂事實上之處分,是指將某物加以物質(zhì)上的變形、改造或損毀的行為,如拆除建筑物、將鐵礦石煉成鐵等。法律上之處分,是指按照人的意愿,通過某種法律行為對財產(chǎn)進行處理。廣義上的處分僅指法律上之處分,可分為負擔行為和處分行為。負擔行為又稱債權(quán)行為,是指發(fā)生債權(quán)上給付義務(wù)效果的法律行為,一般表現(xiàn)為單獨行為或契約。處分行為是指直接使權(quán)利發(fā)生得失變更的法律行為,含物權(quán)行為和準物權(quán)行為兩種。狹義的無權(quán)處分,僅指處分行為?!盁o權(quán)處分”一詞中“處分”之含義,不可一概而論,應(yīng)當依據(jù)法律體系的不同加以具體。
(一)無權(quán)處分在物權(quán)形式主義的物權(quán)變動模式下的內(nèi)涵
物權(quán)行為理論由德國學(xué)者薩維尼于19世紀創(chuàng)立。他以為:以履行買賣合同或其它所有權(quán)轉(zhuǎn)移為目的的合同的支付,并不僅僅是一個純粹的履行行為,而是一個特別的導(dǎo)致所有權(quán)轉(zhuǎn)移的“物的”契約。在這種觀點下,法律行為被區(qū)分為負擔行為和處分行為。負擔行為只引起當事人間債權(quán)債務(wù)法律關(guān)系,處分行為得以直接引起物權(quán)變動之效果。既然二者法律效果有不同,故其生效要件亦有差異:為負擔行為之人不必有處分權(quán),但為處分行為對于處分之標的物,則須有處分權(quán),而處分權(quán)原則上屬于標的物所有人。
《德國民法典》的起草者吸納了薩氏的物權(quán)行為理論作為民法基本原則,使德國成為以物權(quán)形式主義為物權(quán)變動模式的代表。處分行為成為被民法典所采用的專門術(shù)語。依德國判例學(xué)者的一致見解,《德國民法典》第185條之規(guī)定:“(1)非權(quán)利人對標的物所為的處分,經(jīng)權(quán)利人事先允許者,也為有效。(2)前項處分如經(jīng)權(quán)利人事后追認,或因處分人取得處分標的物時,或權(quán)利人成為處分人的繼承人而對其遺產(chǎn)負無限制責任時,為有效”中所稱的無權(quán)利人之處分行為,系指“處分行為”而言,負擔行為不包括在內(nèi)。我國地區(qū)民法典繼受了《德國民法典》有產(chǎn)關(guān)物權(quán)變動模式的規(guī)定,經(jīng)由王澤鑒先生多次“拔亂反正”,臺灣地區(qū)學(xué)者對“無權(quán)處分”中所稱之處分應(yīng)理解為“處分行為”已無異議。所以,在物權(quán)形式主義物權(quán)變動模式下,無權(quán)處分的內(nèi)涵為標的物根據(jù)無權(quán)處分人與第三人簽訂的轉(zhuǎn)讓合同而發(fā)生的物權(quán)變動行為。
(二)無權(quán)處分在債權(quán)意思主義物權(quán)變動模式下的內(nèi)涵
債權(quán)意思主義物權(quán)變動模式,是指除了當事人的債權(quán)意思之外,物權(quán)變動無需其它要件的物權(quán)變動模式。這種模式下不存在物權(quán)行為與債權(quán)行為相區(qū)別的理論,立法及理論均認為“一個法律行為,除非有特別情形,即可發(fā)生債權(quán)與物權(quán)變動之雙重效果?!币簿褪钦f,無權(quán)處分人的債權(quán)行為使其負擔了交付標的物和轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)的雙重義務(wù)。轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)成了當事人履行合同義務(wù)的必然結(jié)果,因而物權(quán)變動之效力與其債權(quán)基礎(chǔ)是密不可分的?!斗▏穹ǖ洹肥遣捎脗鶛?quán)意思主義物權(quán)變動模式的代表,該法典第711條、第938條、第1583第以及第1703第都是債權(quán)意思主義的具體體現(xiàn)?!度毡久穹ǖ洹吩谖餀?quán)變動模式選擇上與《法國民法典》近似,其第176第規(guī)定“物權(quán)的設(shè)定和轉(zhuǎn)移,只因當事人的意思表示而發(fā)生效力。”雖然學(xué)者對“意思表示”之含義有一定爭議,但大都按照法國進行債權(quán)意思主義解釋。由于物權(quán)變動法律效果的發(fā)生系于當事人債權(quán)意思,因此,就物權(quán)變動而言,與“處分行為”意義相當?shù)模褪钱斒氯酥g所訂立的以物權(quán)的設(shè)立、變更、終止為目的的債權(quán)合同。即當事人之間的合同本身構(gòu)成無權(quán)處分。
(三)無權(quán)處分在我國法律體系中的內(nèi)涵
我國《合同法》沒有對無權(quán)處分的內(nèi)涵作出規(guī)定,導(dǎo)致學(xué)界和實務(wù)界對這一問題激烈討論卻難以達成一致見解。
筆者認為,物權(quán)變動模式?jīng)Q定著無權(quán)處分的內(nèi)涵,界定我國法律體系中無權(quán)處分的內(nèi)涵首先應(yīng)確立我國的物權(quán)變動模式。有學(xué)者認為我國立法已經(jīng)接受了物權(quán)變動的原因與結(jié)果相區(qū)別的原則,應(yīng)區(qū)分負擔行為與處分行為來理解合同法第51條。王軼博士以以往法律的規(guī)定和司法審判實踐為考察切入點,從可行性和必要性兩方面進行論證,證明無論從現(xiàn)實還是從法律傳統(tǒng)來講,我們應(yīng)當選擇債權(quán)形式主義的物權(quán)變動模式。(2)筆者也贊同以債權(quán)形式主義為我國物權(quán)變動模式的觀點。 本文下面的論述都將在債權(quán)形式主義物權(quán)變動模式下展開。
二、《合同法》第51條的適用范圍
什么情況下可適用《合同法》第51條,法律沒有明文規(guī)定,學(xué)界也認識不一。筆者認為,要對共有人未經(jīng)其他共有人同意而擅自處分共有財產(chǎn)的行為定性,首先應(yīng)注意區(qū)分無權(quán)處分和無權(quán)。共有人擅自以其他共有人或全體共有人的名義處分共有物的,屬無權(quán)行為,并應(yīng)根據(jù)買受人的狀況判斷是否成立表見,在法律適用上按《合同法》第48條、第49條的規(guī)定處理。若共有人擅自以自己的名義處分共有物,則應(yīng)定性為無權(quán)處分。
三、我國民法上無權(quán)處分的效力
我國《合同法》第51條規(guī)定:“無處分權(quán)的人處分他人財產(chǎn),經(jīng)權(quán)利人追認或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效?!睂W(xué)者根據(jù)自己對該條之理解,提出各種不同觀點。流行的有如下幾種:無效說、有效說、效力待定說,這些學(xué)說都不無道理,但又都不是十分完善。
(一)關(guān)于無效說
無效說目前只有少數(shù)學(xué)者主張,屬于少數(shù)說。該說認為:“《合同法》第51條并非關(guān)于無權(quán)處分效力的一般規(guī)定,而是無權(quán)處分行為為無效行為的例外。(3)主張無權(quán)處分行為應(yīng)為無效行為的理由有三:一是從比較法角度考察,《法國民法典》確認買賣他人之物的合同無效,我國法律就無權(quán)處分的效力應(yīng)作同樣解釋;二是從角度考察,1988年最高人民法院的《關(guān)于慣徹執(zhí)行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見=中有關(guān)于無權(quán)處分行為無效的規(guī)定,《合同法》第51條的規(guī)定只是作為該解釋的例外;三是從體系解釋來看,《合同法》第132條第1款明文規(guī)定,“出賣的標的物,應(yīng)當屬于出賣人所有或出賣人有權(quán)處分,”該條屬于合同法上的強制性規(guī)定,依據(jù)《合同法》第52條第5項規(guī)定,“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”的合同無效,因此,出賣他人之物的買賣合同為無效合同。
對于少數(shù)說得以論證自身存在的第一個理由,筆者認為有兩個方面的不足。其一是《法國民法典》中有關(guān)無權(quán)處分無效的規(guī)定,在民法典頒布后不久就有學(xué)者指出其局限性,這一局限性隨日益明顯,以至于近年來,法國學(xué)者力圖將無權(quán)處分解釋為相對無效。其二是我國民事立法背景和法國有很大程度的差異,特別是選擇了不同的物權(quán)變動模式,簡單地將他國法律移植到我國是不可靠、不負責任的做法。
對于第二個理由,筆者認為最高人民法院于1988年頒布的是司法解釋,而《合同法》是法律,在效力等級上法律高于司法解釋,只有司法解釋為法律的例外和補充,而不可能法律為司法解釋的例外。因此《合同法》第51條的規(guī)定是重新對無權(quán)處分效力作出規(guī)定而不是對原規(guī)定的例外。最高人民法院1988年所的司法解釋有其特定的社會背景,對于今天的社會主義市場經(jīng)濟體制下的合同已不再適用。
對于認為《合同法》第132條第1款屬于合同法上強制規(guī)定的觀點,王軼博士曾從實質(zhì)和形式兩方面進行批判。“從實質(zhì)上看,強制屬于私法自治的例外和補充。盡管自由是市場經(jīng)濟的圣經(jīng),保持對市場的適度干預(yù)也必不可少……’適度干預(yù)’在這里就是’最低限度干預(yù)’的同義語。因此在市場經(jīng)濟體制下,惟有關(guān)涉到國家利益和社會公共利益的情形,才有國家干預(yù)的必要?!谫I賣合同中,有關(guān)出賣人資格的要求,僅直接關(guān)涉特定當事人之間的利益,于對社會公共利益、國家利益并無大礙,因而無國家干預(yù)的必要?!薄皬男问缴峡?,強制規(guī)范必然是法律上的裁判規(guī)范能夠成為法官據(jù)以對合同糾紛作出裁判的依據(jù),它應(yīng)對當事人之間的利益關(guān)系作出安排。但考量《合同法》第132條第1款,它并未對當事人之間的利益關(guān)系作出安排,根本就不是裁判規(guī)范。因而《合同法》第132條第1款并非屬于合同法上的強制性規(guī)范,而是屬于合同法中的倡導(dǎo)性規(guī)范?!保?)對于“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)范”的合同無效,其中對于這些強制性規(guī)范的界定上,應(yīng)排除“效力評價規(guī)則”,否則,將導(dǎo)致重復(fù)評價,致整個民法體系于混亂之中,從而否定效力待定行為、可變更可撤銷行為的存在?!逗贤ā返?32條第1款是合同法上的效力評價規(guī)則,不應(yīng)包含于《合同法》第52條的“強制性規(guī)范”的外延之中。
(二)關(guān)于有效說
有效說是建立在物權(quán)行為理論基礎(chǔ)之上的學(xué)說,主張有效說的學(xué)者均認為應(yīng)在立法中引進物權(quán)行為與債權(quán)行為相分離的理論。這是該學(xué)說最大的缺陷。我國應(yīng)當以債權(quán)形式主義而非物權(quán)形式主義作為物權(quán)變動模式,在前文已述及,在此不再論述。
還應(yīng)當看到,有效說沒有區(qū)分第三人是善意還是惡意而一概認為合同有效,這對原權(quán)利人的利益保障相當不利。第三人為惡意、特別是與無權(quán)處分人有通謀的情況下,第三人有過錯。這種情況下認為合同有效,極有可能對原權(quán)利人的利益造成損害,妨礙所有權(quán)人正常享有和行使所有權(quán)。在第三人有過錯的情況下仍犧牲原權(quán)利人的利益而維護第三人的利益,明顯違背了民法的公平公正原則。而且第三人為惡意的情況下不用承擔不利益后果,有鼓勵第三人與無權(quán)處分人為交易行為之嫌疑,更有違民事法律中的帝王條款――誠實信用原則,在一定程度上會妨礙正常交易秩序。
債務(wù)人的一般財產(chǎn)是其債務(wù)的總擔保,如果債務(wù)人不當減少該一般財產(chǎn),勢必會給其全體債權(quán)人造成損害,使債權(quán)人債權(quán)有不能實現(xiàn)的危險,為資救濟,債的保全制度應(yīng)運而生。此制度包括代位權(quán)和撤銷權(quán),即通過債的對外效力最終實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)。本文僅就其中的代位權(quán)制度進行探討。
所謂代位權(quán),是指當債務(wù)人怠于行使其對第三人(合同法司法解釋中稱其為“次債務(wù)人”)享有的權(quán)利而有害于債權(quán)人的債權(quán)時,債權(quán)人為保全自己的債權(quán),可以以自己的名義代位行使債務(wù)人權(quán)利的權(quán)利。代位權(quán)制度最早出現(xiàn)在《法國民法典》中?!度毡久穹ǖ洹?、《意大利民法典》對此也有規(guī)定。我國1999年3月15日通過的《中華人民共和國合同法》以及最高人民法院頒布的《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(一)》(以下簡稱《合同法解釋》專門就代位權(quán)作了規(guī)定和解釋。與傳統(tǒng)代位權(quán)制度相比,我國代位權(quán)訴訟的作用,不僅在于保全債權(quán),還在于直接實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)。《合同法解釋》對傳統(tǒng)代位權(quán)理論與立法的突破,對解決三角債問題、實現(xiàn)訴訟經(jīng)濟、縮短給付等起到了積極的作用,有利于激勵債權(quán)人提起代位權(quán)訴訟,不僅具有程序意義,也具有實體意義。但是司法實踐對這一新生事物還很陌生,有許多理論和實踐問題有待于解決.筆者不揣冒昧,試圖就代位權(quán)有關(guān)訴訟問題作以探討分析,就教于同仁。
關(guān)鍵詞: 代位權(quán) 訴訟 訴訟條件 訴訟地位 訴訟效力
債務(wù)人的一般財產(chǎn)是其債務(wù)的總擔保,如果債務(wù)人不當減少該一般財產(chǎn),勢必會給其全體債權(quán)人造成損害,使債權(quán)人債權(quán)有不能實現(xiàn)的危險,為資救濟,債的保全制度應(yīng)運而生。此制度包括代位權(quán)和撤銷權(quán),即通過債的對外效力最終實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)。本文僅就其中的代位權(quán)制度進行探討。
所謂代位權(quán),是指當債務(wù)人怠于行使其對第三人(合同法司法解釋中稱其為“次債務(wù)人”)享有的權(quán)利而有害于債權(quán)人的債權(quán)時,債權(quán)人為保全自己的債權(quán),可以以自己的名義代位行使債務(wù)人權(quán)利的權(quán)利。代位權(quán)制度最早出現(xiàn)在《法國民法典》中?!度毡久穹ǖ洹贰ⅰ兑獯罄穹ǖ洹穼Υ艘灿幸?guī)定。我國1999年3月15日通過的《中華人民共和國合同法》以及最高人民法院頒布的《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(一)》(以下簡稱《合同法解釋》專門就代位權(quán)作了規(guī)定和解釋。與傳統(tǒng)代位權(quán)制度相比,我國代位權(quán)訴訟的作用,不僅在于保全債權(quán),還在于直接實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)?!逗贤ń忉尅穼鹘y(tǒng)代位權(quán)理論與立法的突破,對解決三角債問題、實現(xiàn)訴訟經(jīng)濟、縮短給付等起到了積極的作用,有利于激勵債權(quán)人提起代位權(quán)訴訟,不僅具有程序意義,也具有實體意義。但是司法實踐對這一新生事物還很陌生,有許多理論和實踐問題有待于解決.筆者不揣冒昧,試圖就代位權(quán)有關(guān)訴訟問題作以探討分析,就教于同仁。
一、構(gòu)成要件
代位權(quán)的成立條件,是代位權(quán)訴訟中首先要考慮的問題。而在設(shè)計債權(quán)人代位權(quán)構(gòu)成要件時,應(yīng)當注意“保護債權(quán)人的債權(quán)”和“保護債務(wù)人的經(jīng)濟自由”這兩個價值目標之間的平衡。有鑒于此,結(jié)合《合同法》及其司法解釋,筆者認為代位權(quán)能否成就,應(yīng)從以下幾個方面具體分析:
(一)債權(quán)人對債務(wù)人的債權(quán)合法、確定
由于債權(quán)人的代位權(quán)是基于債權(quán)人的債權(quán)的保全權(quán)能而產(chǎn)生的一項從權(quán)利,所以代位權(quán)人如果與被代位的債務(wù)人之間沒有合法、有效、確定的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,則代位權(quán)就失去了存在的基礎(chǔ)。在這里,所謂債權(quán)合法,就是指債權(quán)人與債務(wù)人之間必須有合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的存在,沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系不成立,或者被宣告無效或可能被撤銷,或者債權(quán)債務(wù)關(guān)系已被解除等情形。所謂債權(quán)確定,是指該債權(quán)是經(jīng)過法院或仲裁機構(gòu)裁判后確認的債權(quán),或者債務(wù)人對該債權(quán)沒有異議。
值得注意的時,在討論“債權(quán)確定”時,存在債權(quán)人與債務(wù)人之間的債的關(guān)系和債務(wù)人與次債務(wù)人之間債的關(guān)系兩種情形。我們認為對于前者理應(yīng)要求債權(quán)合法、確定,而后者也要求債權(quán)必須確定則不妥。由于債的相對性的存在,債務(wù)人與次債務(wù)人之間的債的關(guān)系是否確定,對債權(quán)人來講很難確切了解。將債務(wù)人與次債務(wù)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系確定作為代位權(quán)成立的要素,會使債權(quán)人提起代位訴訟異常困難,這將使代位權(quán)制度保護交易安全的功能大為降低。況且,即使其代位債權(quán)不確定,在債權(quán)人提出請求以后,次債務(wù)人也可以主動地提出抗辯。
(二)債務(wù)人須遲延履行到期債務(wù)且怠于行使其到期債權(quán)
現(xiàn)行《合同法》第73條規(guī)定,“因債務(wù)人怠于行使其到其債權(quán),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以請求人民法院以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)?!睆暮贤ǖ淖置嬉?guī)定上看,并未以債務(wù)人履行遲延作為條件,其中“對債權(quán)人造成損害”,也并未局限于對債權(quán)人的到期債權(quán)的損害??墒?,《合同法解釋》卻將債務(wù)人履行遲延規(guī)定為代位權(quán)的構(gòu)成要件。一般認為,在債務(wù)人遲延履行之前,債權(quán)人的債權(quán)能否實現(xiàn)難以確定,如果在這種情況下允許債權(quán)人行使代位權(quán),則對于債務(wù)人的干預(yù)實屬過多。然而,如果債權(quán)人在債權(quán)到期之前有充足的證據(jù)證明該債權(quán)將無法得到履行,他也不能行使代位權(quán)的話,這將是代位權(quán)制度存在的明顯缺陷。因此,考慮到代位權(quán)行使的實質(zhì)前提是債權(quán)受到損害,應(yīng)該允許在特殊情況下,債權(quán)人無須等到債務(wù)人遲延履行即可代位行使。
所謂債務(wù)人怠于行使其權(quán)利,是指應(yīng)該行使并且能夠行使而不行使其權(quán)利。[1]在這里,“應(yīng)該行使”是指債務(wù)人若不及時行使,其對次債務(wù)人的權(quán)利可能消滅或喪失,如訴訟時效即將屆滿。“能夠行使”是指債務(wù)人行使其對次債務(wù)人的債權(quán)不存在任何障礙,且其在客觀上有能力施行其權(quán)利?!安恍惺埂笔侵競鶆?wù)人消極的不作為,依據(jù)《合同法解釋》就是指不通過訴訟或者仲裁的方式行使其權(quán)利。如果債務(wù)人僅以口頭或書面的方式向次債務(wù)人主張權(quán)利,就不算是行使權(quán)利?!逗贤ń忉尅返倪@一規(guī)定,即可排除債務(wù)人主觀因素的介入,也可以避免債務(wù)人與次債務(wù)人串通、偽造曾主張過權(quán)利的證據(jù)以損害債權(quán)人權(quán)利情形的發(fā)生,具有極強的可操作性。
(三)債務(wù)人的行為已對債權(quán)人造成損失
根據(jù)《合同法》第13條規(guī)定,所謂“對債權(quán)人造成損害”,是指債務(wù)人怠于行使到期債權(quán)的行為,“致使債權(quán)人的到期債權(quán)未能實現(xiàn)”。其具體判斷標準一般應(yīng)以債務(wù)人有無償還資力為準,即只有在債務(wù)人自身無能力清償債務(wù)且怠于行使其到期債權(quán),使其作為債的擔保的財產(chǎn)減少,債權(quán)人若不采取保全措施,其債權(quán)將變成事實上的不能實現(xiàn)的損害時,才能行使代位權(quán)。如果債務(wù)人資力雄厚,即使預(yù)期不履行債務(wù),并且怠于行使權(quán)利而致使其財產(chǎn)總額減少,但是其財產(chǎn)仍足以充分清償其債務(wù),并未危機債權(quán)人債權(quán)的實現(xiàn),則不得行使代位權(quán),只能通過訴訟使法院予以強制執(zhí)行。
(四)代位權(quán)的客體必須適當
債務(wù)人對于次債務(wù)人的權(quán)利,為債權(quán)人的代位權(quán)的客體。在傳統(tǒng)民法中,對于代位權(quán)客體的規(guī)定一般較為寬泛。但是,我國《合同法解釋》卻將代位權(quán)的客體限于債務(wù)人現(xiàn)有的“具有金錢給付內(nèi)容”的到期債權(quán)。司法解釋之所以如此規(guī)定,有學(xué)者認為其根本原因在于,我國代位權(quán)制度突破了傳統(tǒng)民法代位權(quán)保全債權(quán)的功能,而為直接實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)。由于債權(quán)人對債務(wù)人的標的與債務(wù)人對次債務(wù)人的權(quán)利標的有可能不一樣,使得直接實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)變得煩瑣、困難,甚至出現(xiàn)給付不能的情況。正是為了解決這個矛盾,《合同法解釋》才不得不將代位權(quán)的客體限定在金錢給付的范圍內(nèi)。只有當兩個債權(quán)債務(wù)關(guān)系都是以金錢為標的,或者起碼債務(wù)人對次債務(wù)人的債權(quán)為金錢之債,次債務(wù)人直接向債權(quán)人履行才會成為可能。[2]我們認為,這一矛盾在代位權(quán)人直接實現(xiàn)其債權(quán)時固然客觀存在,但在傳統(tǒng)代位權(quán)制度下次債務(wù)人向債務(wù)人清償其債務(wù),同樣存在債務(wù)人無法以次債務(wù)人的清償直接向債權(quán)人清償?shù)膯栴}。二者的唯一區(qū)別僅在于是由誰來完成了標的物的作價、變賣或者拍賣工作??梢?,直接實現(xiàn)債權(quán)人的債權(quán)并不比僅僅保全債權(quán)人的債權(quán)麻煩多少。況且,在商品交換中,交換標的物是什么種類取決于經(jīng)濟需要,不應(yīng)成為行使代位權(quán)的必要條件而對代位權(quán)行使起決定性,否則,極易導(dǎo)致行使代位權(quán)過程中的社會不公平。且將代位權(quán)的客體限定于“金錢給付內(nèi)容”,會大大縮小代位權(quán)的適用范圍,從而使得代位權(quán)的制度功效大為降低,難以發(fā)揮其應(yīng)有的作用。簡言之,已突破單純債的保全功能的我國代位權(quán)制度并不是廣泛適用代位訴訟的障礙,將代位權(quán)的客體局限于“金錢給付內(nèi)容”無甚道理。
另,《合同法》規(guī)定,對于專屬于債務(wù)人自身的債權(quán),債權(quán)人并無代位權(quán)。根據(jù)《合同法解釋》,專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)為“基于扶養(yǎng)關(guān)系、撫養(yǎng)關(guān)系、贍養(yǎng)關(guān)系、繼承關(guān)系產(chǎn)生的給付請求權(quán)和勞動報酬、退休金、養(yǎng)老金、撫恤金、安置費、人壽保險、人身傷害賠償請求權(quán)等權(quán)利?!边@些權(quán)利,往往是與債務(wù)人的人格權(quán)、身份權(quán)相關(guān)的債權(quán),和債務(wù)人的生活密切相關(guān),不可分離,故對這些債權(quán)不能申請代位行使。
二、當事人的訴訟地位
債權(quán)人行使代位權(quán)以訴訟的方式進行,各方當事人的訴訟地位更成為理論上亟待解決的問題?!逗贤ā返谄呤龡l規(guī)定,債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)。進而,《合同法解釋》第16條規(guī)定,“債權(quán)人以次債務(wù)人為被告向人民法院提起代位權(quán)訴訟,未將債務(wù)人列為第三人的,人民法院可以追加債務(wù)人為第三人?!比绱丝磥?,在代位權(quán)訴訟中,我國立法及相關(guān)司法解釋將債權(quán)人定為原告,次債務(wù)人為被告,債務(wù)人列為第三人。依據(jù)上述規(guī)定,結(jié)合民事訴訟法理,就代位訴訟當事人的地位問題筆者提出以下幾點粗淺看法。
(一) 債權(quán)人訴訟地位
在代位訴訟中,債權(quán)人是以自己的名義向人民法院,主張行使債務(wù)人對次債務(wù)人的到期債權(quán)的。在這里,債權(quán)人請求人民法院確認和保護的是債務(wù)人與第三人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,而債權(quán)人與之并沒有直接的利害關(guān)系。依據(jù)《民事訴訟法》第108條規(guī)定,原告應(yīng)是與本案有直接利害關(guān)系的公民、發(fā)人、和其他組織。因此,有學(xué)者認為,債權(quán)人的原告資格并不符合《民事訴訟法》的規(guī)定,實體法與程序法的規(guī)定相沖突。[3]我們認為,債權(quán)人以自己的名義請求法院保護的,是債務(wù)人在遲延履行其到期債務(wù)情況下怠于行使的到期債權(quán),其目的就是為了是自己的合法債權(quán)得到有效保護。盡管請求的是債務(wù)人對第三人的到期債權(quán),但權(quán)利的行使是基于法律的規(guī)定,而不是委托或授權(quán),這與民事訴訟中的人有著顯著的區(qū)別。債權(quán)人與本案是有著直接利害關(guān)系的,其依法獨立行使訴權(quán),不受債務(wù)人的左右,因此其作為代位訴訟中的原告并無不妥。
(二) 次債務(wù)人訴訟地位
在代位權(quán)訴訟中,存在兩個法律關(guān)系:一是債權(quán)人與債務(wù)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,一是債務(wù)人與次債務(wù)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。從形式上看,債權(quán)人與第三人因不在同一法律關(guān)系之中而不具有什么直接利害關(guān)系。實質(zhì)上,正是由于債務(wù)人怠于行使對第三人的到期債權(quán),才致使債權(quán)人的到期債權(quán)的實現(xiàn)受到損害。而代位權(quán)行使的目的也正是為使這種損害不得發(fā)生,所以債權(quán)人與次債務(wù)人之間有實質(zhì)的利害關(guān)系,況且第三人又確實負有到期的合法債務(wù)。這樣,債權(quán)人只能針對次債務(wù)人行使代位權(quán),被告人只能是次債務(wù)人。
(三) 債務(wù)人的訴訟地位
在代位訴訟中,債權(quán)人是原告,次債務(wù)人是被告,這基本上是人們的共識。但是,關(guān)于債務(wù)人在代位訴訟中的地位,理論界的認識卻有很大分歧。債務(wù)人的訴訟地位到底應(yīng)是原告、被告、第三人、證人或是應(yīng)因案而異地確定其身份,可謂仁者見仁,智者見智,眾說紛紜。[4]《合同法解釋》第16條第1款規(guī)定,“債權(quán)人以次債務(wù)人為被告向人民法院提起代位權(quán)訴訟,未將債務(wù)人列為第三人的,人民法院可以追加債務(wù)人為第三人。”這樣,該司法解釋就將債務(wù)人的訴訟地位確定為第三人??墒牵袷略V訟法的基本原理告訴人們,訴訟中的第三人分為有獨立請求權(quán)的第三人和無獨立請求權(quán)的第三人兩種基本類型。有獨立請求權(quán)的第三人,是指在原被告雙方之外,自認為對訴訟標的有獨立請求權(quán)的人,其是主動要求參加訴訟維護自己的合法權(quán)益,法律地位相當于原告,對之法院不應(yīng)以職權(quán)追加,否則就會有干涉私權(quán)利行使之嫌。在代位訴訟中,債務(wù)人與債權(quán)人、次債務(wù)人均既有利益一致之處,又有利益相反的地方。而且由于債權(quán)人的代位權(quán)是法定的,債務(wù)人對次債務(wù)人的債權(quán)請求權(quán)受到了限制,并不能對本訴當事人的爭議標的提起獨立的訴訟主張。因此,司法解釋所規(guī)定的債務(wù)人為第三人,并非是指有獨立請求權(quán)的第三人。這樣,債務(wù)人的身份就只能是無獨立請求權(quán)的第三人。可是,依據(jù)民事訴訟理論,無獨立請求權(quán)的第三人,是指原被告以外的對爭議標的沒有獨立請求權(quán),但與被告有密切法律關(guān)系的第三人,其訴訟地位相當于被告,有提出各種抗辯的權(quán)利。如果其抗辯成立,則判決其不承擔責任,反之,將判決其承擔相應(yīng)的民事責任。在代位權(quán)訴訟中,債務(wù)人與次債務(wù)人利益之間仍有沖突之處,不可能完全站在被告一方,這與無獨立請求權(quán)的第三人的特征并不吻合。
當然,債務(wù)人的訴訟地位更不應(yīng)是原告、被告、第三人、證人或是應(yīng)因案而異地確定其身份。因為:一、雖然代位權(quán)人行使的權(quán)利是債務(wù)人的債權(quán),但是由于正是債務(wù)人怠于行使權(quán)利對債權(quán)人利益造成損害,并且債權(quán)人行使代位權(quán)后,債務(wù)人的訴訟請求權(quán)即受到限制,因此債務(wù)人作原告并不合適。二、雖然債權(quán)人行使代位權(quán)是因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán),在這一點上債權(quán)人與債務(wù)人存在對立,但是代位訴訟的性質(zhì)決定了次債務(wù)人必定是被告人,如果債務(wù)人是被告,那么該訴訟就是一般的民事訴訟而不是代位訴訟。三、雖然在代位訴訟中,債務(wù)人所起的作用是證明其與次債務(wù)人之間的法律關(guān)系是否存在及相關(guān)內(nèi)容,但考慮到債務(wù)人與代位訴訟的結(jié)果有著密切的利害關(guān)系,并會在訴訟中對有害于自身利益的問題進行抗辯,將其作為證人也不妥當。四、因案而異地確定債務(wù)人訴訟地位的觀點之所以不足取在于,即便在一個案件中,債務(wù)人的職能并不恒定。就此問題他可能對原告進行抗辯,就彼問題他又可能對被告進行抗辯。且“因案而異”缺乏統(tǒng)一的標準,在司法實踐中難以把握。
如此看來,要改變債務(wù)人在代位訴訟地位確立中的尷尬局面,就只能對民事訴訟第三人理論及相關(guān)法律規(guī)定予以突破、修正、發(fā)展。
三、代位權(quán)訴訟的效力
(一)對債權(quán)人的效力
代位權(quán)訴訟對債權(quán)人的效力主要體現(xiàn)在,代位訴訟取得的財產(chǎn)直接歸屬于債權(quán)人?!逗贤ń忉尅返?0條規(guī)定;“債權(quán)人向次債務(wù)人提起的代位權(quán)訴訟經(jīng)人民法院審理后認定代位權(quán)成立的,由次債務(wù)人向債權(quán)人履行清償義務(wù),債權(quán)人與債務(wù)人、債務(wù)人與次債務(wù)人之間相應(yīng)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系即予消滅?!边@樣,司法解釋創(chuàng)設(shè)了代位權(quán)人(即債權(quán)人)優(yōu)先受償?shù)囊?guī)定。對于債務(wù)人的其他債權(quán)人而言,行使代位權(quán)的債權(quán)人勝訴后,便可較之優(yōu)先獲得次債務(wù)人的清償。這一內(nèi)容突破了傳統(tǒng)的代位權(quán)理論和相關(guān)立法規(guī)定。
傳統(tǒng)的代位權(quán)理論認為,債權(quán)人行使代位權(quán),只是代債務(wù)人行使權(quán)利,旨在保護債務(wù)人的財產(chǎn),由此獲得的一切利益均歸屬于債務(wù)人。債權(quán)人不得請求次債務(wù)人直接向自己履行義務(wù)。在具體操作上,債權(quán)人行使代位權(quán)勝訴后,次債務(wù)人應(yīng)該向債務(wù)人清償債務(wù),然后再由包括代位權(quán)人在內(nèi)的所有債權(quán)人依據(jù)債的清償規(guī)則從債務(wù)人那里平等地接受清償。而代位的債權(quán)人并不能因其積極行使了代位權(quán)而獲得優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。這就是代位權(quán)理論中有名的“入庫規(guī)則”,其奉行的是“先入庫,再清償”的原則?!叭霂煲?guī)則”的理論依據(jù)是代位權(quán)本身與代位權(quán)的客體相分離,債權(quán)人享有的是代位權(quán)而不是享有代位權(quán)的客體,代位權(quán)行使的結(jié)果歸屬于債務(wù)人。這樣,傳統(tǒng)意義上的代位權(quán)制度是一種保全債權(quán)的制度,而非一種直接滿足債權(quán)的制度。
《合同法解釋》中優(yōu)先權(quán)規(guī)則的提出,是對單純追求結(jié)果平等的一種突破,為眾多的債權(quán)人提供了平等的機會。只要代位權(quán)人及時抓住機會進行訴訟,為實現(xiàn)自己的債權(quán)做出積極的努力,一旦勝訴,會最終優(yōu)先獲得清償。而對那些不積極行使自己權(quán)利的債權(quán)人則不告不理。這樣做的理由是:①代位權(quán)不僅具有程序意義也具有實體意義,代位訴訟提起之后可以將次債務(wù)人視為債權(quán)人的債務(wù)人。②如不作如此規(guī)定則無激勵機制促使債權(quán)人提起代位訴訟。③避免多次訴訟,減少訴訟成本。④既然其他債權(quán)人未且以后其仍可,因此無必要照管他們的利益。[5]
(二)對債務(wù)人的效力
代位權(quán)人提起代位權(quán)訴訟后,對債務(wù)人產(chǎn)生法律拘束力。首先,在人民法院認定代位權(quán)成立之前,債務(wù)人對次債務(wù)人的權(quán)利受到限制,如債務(wù)人只能就超出債權(quán)人代位行使的數(shù)額部分次債務(wù)人。其次,債務(wù)人有義務(wù)協(xié)助債權(quán)人行使代位權(quán),不得妨害債權(quán)人行使此權(quán)利,即不得為拋棄,免除,讓與或者其他足以使代位權(quán)的行使失去意義的行為。[6]第三,對于代位訴訟判決結(jié)果不服的,債務(wù)人不能另行,只能通過上訴的方式維護其利益。因為代位權(quán)人勝訴,意味著法院已確認了代位權(quán)人的代位權(quán)存在的事實和債務(wù)人對次債務(wù)人享有到期債權(quán)的事實。最后,對于代位權(quán)人行使代位權(quán)所發(fā)生的必要費用,因此費用的發(fā)生源于債務(wù)人不履行其對代位權(quán)人的到期債務(wù)并怠于行使其對次債務(wù)人的到期債權(quán),故應(yīng)由債務(wù)人承擔。
(三)對次債務(wù)人的效力
債務(wù)人對次債務(wù)人所享有的到期債權(quán),無論是債務(wù)人自己行使或是由代位權(quán)人行使,對次債務(wù)人來講并沒有任何質(zhì)的區(qū)別。次債務(wù)人可以對抗債務(wù)人的一切抗辯事由,如不可抗力、訴訟時效屆滿、同時履行抗辯、不安抗辯等,均可適用于代位權(quán)人。次債務(wù)人行使對抗代位權(quán)人的抗辯權(quán)的事由應(yīng)以代位權(quán)行使以前就已存在為限。另外,次債務(wù)人更不能以自己與代位權(quán)人并沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系為由進行抗辯。
注釋:
[1] 歐陽經(jīng)宇. 民法債編通則實用[M]. 漢林出版社1977年版.p224.
[2] 佟強. 代位權(quán)制度研究[J]. 中外法學(xué), 2002(2):171-172.
[3] 于海生, 劉流. 代位權(quán)的程序保證制度研究[J]. 人民司法, 1999(8):53.
[4] 孫邦清. 債權(quán)人代位訴訟若干問題研究[J]. 政法論叢, 2003(1):32-33;戚兆波. 代位權(quán)訴訟主體[J]. 人民法院報, 2000.8.11(3);丁建明.也談代位權(quán)訴訟主體[J]. 人民法院報2000.8.11(3);周美艷. 代位權(quán):能否成為解決三角債的良方[J]. 中國律師, 2000(3).
在國際合同履行過程中,合同解釋及其爭議是經(jīng)常發(fā)生的。由于不同國家的有不同的解釋規(guī)則,因此可能會發(fā)生合同解釋的法律沖突和法律適用。本文認為,合同解釋作為合同中一個相對獨立的法律問題,其法律適用規(guī)則也應(yīng)是相對獨立的。合同解釋首先適用當事人選擇的支配合同解釋的專門法律規(guī)則,其次適用合同準據(jù)法,特殊合同的解釋則適用特殊的法律規(guī)則。
【關(guān)鍵詞】合同解釋 法律沖突 法律適用
嚴格履行合同既是當事人的義務(wù),又是合同具有約束力的根本所在。但是,由于語言符號不是數(shù)學(xué)符號,它存在詞不達意、言不盡意的缺陷,合同條款即使規(guī)定得再明確,也或多或少存在意思表示不明甚至缺漏。在合同履行過程中,當事人不可避免地會發(fā)生對合同解釋的爭議;如果爭議申請仲裁或訴諸法院,仲裁機構(gòu)或法院也不可避免地會發(fā)生對該爭議的處理問題。因此,合同解釋也就成為合同中一個相對獨立的法律問題。合同解釋有廣義、狹義之分。廣義的合同解釋包括確定合同成立與否、確認合同的性質(zhì)、發(fā)掘合同默示條款或暗含條款的含義,而狹義的合同解釋只是明確合同條款的含義。[1]本文是從狹義上來論述的。
一、國際合同解釋及其法律沖突
合同解釋在國內(nèi)合同與國際合同中的情形是不同的。對于國內(nèi)合同而言,如果當事人之間對合同條款的含義發(fā)生爭議,則可協(xié)商確定;如果不能協(xié)商確定而申請仲裁或訴諸法院,仲裁機構(gòu)或法院就按照該國內(nèi)合同法的有關(guān)解釋規(guī)則確定。這里的爭議發(fā)生在一國當事人之間,沒有任何涉外因素,因而不存在合同解釋的法律沖突,也就不存在適用外國法的有關(guān)合同解釋規(guī)則的問題。
對于國際合同而言,這種合同法律關(guān)系在合同的主體、客體和法律事實三個因素中,至少有一個與外國發(fā)生聯(lián)系。[2]如果當事人之間對合同條款的含義發(fā)生爭議,爭議發(fā)生后也未能協(xié)商確定,而有關(guān)國家的法律對該問題做了不同的規(guī)定,而且都主張對該合同法律關(guān)系行使管轄權(quán),要求適用自己的法律,在這種情況下,就會產(chǎn)生合同解釋的法律沖突和法律適用問題。因為不國家的合同法律可能包含不同的解釋規(guī)則,而適用甲國法還是乙國法來解釋合同,其結(jié)果可能是不同的。例如,一個美國人和一個日本人簽訂了一個借貸合同,其中有支付條款,單位用元。在合同履行過程中,借貸雙方對支付條款中“元”的含義發(fā)生爭議。依美國法,這個貨幣單位解釋為美元,而依日本法,這個貨幣單位解釋為日元。在這種情況下,就產(chǎn)生了法律沖突和法律適用問題,即究竟適用何國法來確定該合同支付條款中“元”的含義。如果該合同是在法國訂立的,則情況更為復(fù)雜。根據(jù)《法國民法典》第1195條規(guī)定,有歧義的文字依合同訂立地習(xí)慣解釋,那么,該“元”的含義依合同訂立地習(xí)慣,也可能會作出不同的解釋。
合同解釋的法律沖突表面上是各國有關(guān)合同解釋的規(guī)則不一致而發(fā)生的沖突,實質(zhì)上是法律適用效力的沖突,即在承認外國法律的域外效力的條件下,內(nèi)外國法律都竟相要求適用自己的合同解釋規(guī)則來支配涉外合同的解釋問題,因而產(chǎn)生的不同國家法律的域內(nèi)效力與域外效力的沖突。同時也體現(xiàn)了當事人之間利益的沖突,因為對合同條款的不同解釋往往關(guān)系到當事人的利益大小。很顯然,用美元還是用日元或其他國家的貨幣來償還貸款或收回貸款,對借貸雙方來說,其利益大小是不同的。因此,解決合同解釋的法律沖突和法律適用問題便具有現(xiàn)實意義。
二、一般國際合同解釋的法律適用
合同解釋的法律適用,就是按照法律適用規(guī)范所指定的那個國家的實體法中有關(guān)合同解釋的規(guī)則來確定合同條款的準確含義。筆者認為,合同解釋作為合同中一個相對獨立的法律問題,其法律適用也應(yīng)是相對獨立的。其獨立性是指合同解釋的法律適用有其自身的規(guī)則,其相對獨立性是指合同解釋作為合同的一個組成部分,在沒有自身規(guī)則可供調(diào)整的情況下,與合同問題的其它實質(zhì)方面(如成立、效力、等)一樣,一般受合同準據(jù)法支配。因此,合同解釋首先適用當事人選擇的支配合同解釋的專門法律規(guī)則,其次適用合同準據(jù)法。
(一)合同解釋適用當事人選擇的支配合同解釋的專門規(guī)則
在合同法律適用上,一直存在“統(tǒng)一論”和“分割論”之分。[3] “統(tǒng)一論”主張合同所涉及的所有事項或爭議均應(yīng)受同一法律支配,因而合同準據(jù)法是唯一的?!胺指钫摗敝鲝埡贤婕暗挠嘘P(guān)事項或爭議應(yīng)分別受不同法律支配,因而合同準據(jù)法是多個的。這兩種主張各有自己的理論基礎(chǔ)和立法、司法實踐的支持,很難說孰優(yōu)孰劣。正如有學(xué)者認為:“統(tǒng)一論”所強調(diào)的是合同內(nèi)在要素的統(tǒng)一性,“分割論”所強調(diào)的是合同內(nèi)在要素的相對獨立性。[4]因此,在合同解釋的法律適用上,筆者認為可以存在支配合同解釋的專門法律規(guī)則,因而應(yīng)首先適用這種專門法律規(guī)則,但這種專門法律規(guī)則仍應(yīng)服從當事人意思自治原則,它是經(jīng)當事人選擇而產(chǎn)生的。
解釋合同就是探求當事人意欲賦予有關(guān)術(shù)語的真正含義,因而適用當事人選擇的支配合同解釋的專門法律規(guī)則,是最恰當不過了。[5]如果當事人在合同中明確規(guī)定了應(yīng)適用某特定國家的法律于合同的解釋,那當然應(yīng)適用這一選擇的法律,而不管合同準據(jù)法作何規(guī)定。例如當事人在合同中明確使用了一個含有甲國法律確定含義的術(shù)語,而該含義在該合同準據(jù)法中是晦澀難懂的,那唯一合理的就是認為當事人是想用甲國法來解釋該術(shù)語的含義。又如在一個運輸合同中,雙方約定合同條款的解釋問題適用英國法,那么一旦在履行合同過程中發(fā)生對合同條款理解的爭議,法院就必須適用英國法作出解釋,即使該合同的準據(jù)法是美國法也應(yīng)如此。法國學(xué)者巴迪福(H. Batiffol)在認為,合同的解釋應(yīng)依自治的法律,因為這是當事人合意的主要結(jié)果,而且他還指出這是法國法院、英國判例、瑞士法院都采取的做法。[6]英國學(xué)者戚希爾(G. Cheshire)和諾斯(P. North)也認為,合同的解釋問題適用當事人明示或默示選擇的法律。[7]
美國1971年《第二次突法重述》承認了這種專門的法律選擇規(guī)則。根據(jù)該重述第204節(jié)和該節(jié)注釋B的規(guī)定,合同中使用的詞語的解釋如果無法通過合同中使用的詞語表達的意圖來滿意地確定時,則首先依當事人選擇的州的本地法解釋。而且這種選擇應(yīng)給予特別尊重,即使在解決其他爭議時是無效的,在解決合同解釋的爭議時仍然是有效的。[8]另外,許多立法也肯定了作為合同一部分的合同解釋問題可以適用當事人選擇的專門法律規(guī)則。如1980年羅馬《關(guān)于合同義務(wù)的法律適用公約》第3條第1款規(guī)定:“合同依當事人選擇的法律?!p方當事人可自行選擇適用于合同的全部或部分的法律。”1985年海牙《國際貨物買賣合同法律適用公約》第7條第1款規(guī)定:“買賣合同受當事人選擇的法律支配?!@種選擇可限于合同的一部分?!?986年《聯(lián)邦德國國際私法》第27條第1款也規(guī)定:“合同得受當事人選擇之法律的支配?!斒氯丝梢赃x擇適用于整個合同的法律,或適用于合同任何部分的法律?!边@種規(guī)定也為《國際私法示范法》第100條第3款所肯定,該款規(guī)定,“當事人可以決定將選擇的法律適用于合同的全部或者其中的一部分或者幾部分”,[9]這當然包括合同解釋。
因此,合同解釋可以適用當事人選擇的支配合同解釋的專門法律規(guī)則,但也有一些值得注意的問題。首先,選擇法律的方式應(yīng)是明示的,而不能是默示的。強調(diào)這種選擇的明示性,是基于這種法律規(guī)則的性質(zhì)考慮的。這種法律規(guī)則是專門支配合同解釋問題的,因而應(yīng)是特定的、明確的。其次,選擇法律的時間不應(yīng)受限制,可以是訂立合同時,也可以是訂立合同后,而且允許訂立合同后變更原先所選擇的法律,只要這種選擇和變更未損合同形式上的有效性,未對第三人的權(quán)利造成不利。再次,選擇的法律僅限于作為實體法的任意法,而不能排除有關(guān)強制性規(guī)則的適用。任意法可以是內(nèi)國法、外國法,也可以是國際公約、國際慣例。最后,選擇的法律必須與合同有一定聯(lián)系,而不能是毫無聯(lián)系的。強調(diào)這種聯(lián)系性有利于當事人對自己利益的可預(yù)見性,沒有哪個當事人會選擇與合同毫無聯(lián)系的、自己并不熟悉的國家的法律來解釋爭議條款的含義。
(二)合同解釋適用合同準據(jù)法
在當事人未就合同解釋作出專門選擇或者所選擇的專門法律無法確定或不存在的情況下,合同的解釋一般適用合同準據(jù)法,這已是被普遍采納的合同法律適用原則。
在上,這已為許多學(xué)者及其著作所肯定。德國學(xué)者沃爾夫認為,契約解釋適用契約準據(jù)法來決定。[10]英國學(xué)者戴西(A. V. Dicey)和莫里斯(J. H. C. Morris)主張,合同的解釋由合同自體法決定。[11]在國內(nèi)一些有的教材和著作中,也肯定了合同的解釋適用合同準據(jù)法,并有專門的論述。[12]
在立法上,這也為許多國內(nèi)法和國際公約所規(guī)定。在國內(nèi)法中規(guī)定的有,1979年《匈牙利人民共和國主席團關(guān)于國際私法的第13號法令》第30條第1款,1986年《聯(lián)邦德國民法施行法》第32條第1款,1992年羅馬尼亞《關(guān)于調(diào)整國際私法法律關(guān)系的第105號法》第80條、第91條,等等。在國際公約中規(guī)定的有,1980年羅馬《關(guān)于合同義務(wù)法律適用的公約》第10條第1款,1985年海牙《國際貨物銷售合同適用法律公約》第12條第1款,1994年《美洲國家間關(guān)于國際合同法律適用公約》第14條第1款,等等。
在實踐中,這也為仲裁機構(gòu)或法院所采納。如在英國,合同的解釋依合同準據(jù)法是作為一項一般性原則,如果當事人選擇了支配合同的法律,法院就認為,當事人的意圖是依該法解釋合同,因此這種法律應(yīng)當成為解釋合同的依據(jù)。[13]舉個例子,一個智利人與一個在智利從事商業(yè)活動的英國人在英國訂立了一個房屋租賃合同,雙方約定合同受智利法支配。在合同履行過程中,雙方對租金的條款發(fā)生爭議,英國法院判決,該條款的含義應(yīng)依智利法解釋,因為智利法是該合同的準據(jù)法。
合同解釋適用合同準據(jù)法,那么如何確定合同準據(jù)法?通過各國有關(guān)合同法律適用的學(xué)說、立法實踐的長期探索,在這方面已經(jīng)形成了一些為世界各國所普遍接受的原則和,主要有意思自治原則、客觀標志原則、最密切聯(lián)系原則、特征性履行方法及合同自體法等。[14]因此,一般是按照上述原則和方法來確定合同準據(jù)法的。
另外,合同解釋適用合同準據(jù)法,并不意味著合同中的一切法律術(shù)語都要用合同準據(jù)法中的相應(yīng)術(shù)語的含義來解釋,而是說要運用合同準據(jù)法中的解釋規(guī)則(rules of interpretation)來解決解釋中遇到的問題。比如一家美國公司與一家英國公司簽訂了一項貨物裝運合同,雙方約定英格蘭法為合同準據(jù)法?!把b運”,一詞在英國是指“裝船”,而在美國還指“裝上火車”,在合同履行過程中,雙方對“裝運”一詞的含義發(fā)生爭議。雖然合同準據(jù)法為英格蘭法,但并不是說該詞就一定是英國的含義而不是美國的含義,而是說應(yīng)該由英格蘭法的解釋規(guī)則來決定是指“裝船”還是指“裝上火車”。再如在涉及貨幣單位,計量單位等含義的爭議,是由合同準據(jù)法來解決,但具體含義則由合同準據(jù)法中的解釋規(guī)則來確定。
三、特殊合同解釋的法律適用問題
一般合同的解釋問題可以適用上述法律適用規(guī)則,但對于某些特殊合同的解釋而言,國家出于自身利益和利益的考慮,往往規(guī)定這些特殊合同的解釋要適用特殊的法律規(guī)則。
某些合同的解釋只能適用內(nèi)國法,而排除外國法的適用。這是國家加強對社會生活干預(yù)在合同法律適用領(lǐng)域中的一個突出表現(xiàn)。[15]這主要是一些資源的開發(fā)合同,由于涉及自然資源的國家主權(quán)問題,各國往往明文規(guī)定適用本國法。如英國1982年《石油生產(chǎn)條例》規(guī)定:“石油開發(fā)合同受英國法支配并依英國法解釋”。挪威、丹麥等國家的石油開發(fā)合同也有類似規(guī)定。在我國,在履行的中外合資經(jīng)營合同、中外合作經(jīng)營企業(yè)合同和中外合作勘探開發(fā)自然資源合同,1999年《合同法》明確規(guī)定適用中國法,當然這三類合同的解釋問題也必須適用中國法。
某些合同的解釋通常適用有利于弱者利益保護的。這主要是指國際消費合同和國際勞務(wù)合同。在這兩類合同中,由于當事人所處地位不同,往往出現(xiàn)權(quán)利義務(wù)不對等從而損害作為弱者的消費者和雇員的合法利益的現(xiàn)象。各國出于政策定向的考慮,在立法中硬性規(guī)定這兩類合同的法律適用應(yīng)有利于消費者和雇員的利益。[16]在這兩類合同的解釋上,也應(yīng)貫徹這一原則,作有利于消費者和雇員的解釋。對以格式合同簽訂的這兩類合同來說,尤應(yīng)如此。
另外,對轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的合同的解釋問題,還應(yīng)考慮物之所在地法的有關(guān)解釋規(guī)則。如1971年美國《第二次沖突法重述》第224節(jié)規(guī)定,對轉(zhuǎn)讓土地利益的文件的文字的解釋,應(yīng)依文件為解釋目的而指定的州的解釋規(guī)則進行;如文件中未作這種指定,則適用物之所在地的法院應(yīng)適用的解釋規(guī)則。[17]這一規(guī)則明顯是國家出于對方便和有利的考慮,而任何其他規(guī)則都將是無效的,因為最終土地只能以物之所在地法所允許的方式加以處置。
四、結(jié)論
合同解釋問題是一個非常復(fù)雜的問題,不僅其合同類型多樣化,而且各國的解釋規(guī)則也多樣化,因此就有必要解決在其發(fā)生法律沖突時的法律適用問題。本文得出的初步結(jié)論是,合同解釋首先應(yīng)適用當事人選擇的支配合同解釋的專門法律規(guī)則,其次適用合同準據(jù)法,某些特殊合同的解釋則適用特殊的法律規(guī)則。當然,對于合同解釋問題的探討,除了法律沖突之外,還會涉及其他一些問題,比如合同解釋本身的性質(zhì)是屬于事實抑或法律,合同解釋的主體是當事人抑或法院或仲裁機構(gòu),合同解釋的是實在的抑或推斷的,等等,但本文主要是從合同解釋發(fā)生法律沖突時如何解決其法律適用問題的角度加以考察的,只有首先解決了這個問題,將之納入到某一特定國家及其法律規(guī)則之后,才能對于合同解釋涉及的其他問題作進一步的解決,這些問題是一個國家的法院或仲裁機構(gòu)以及當事人在本國法律觀念和法律規(guī)則支配下的活動,筆者將另文闡述。
【注釋】
[1] 陳小君.合同法學(xué)[M].北京:政法大學(xué)出版社,1999.265.
[2] 韓德培.國際私法[M].北京:高等出版社.北京大學(xué)出版社,2000.3;黃進.國際私法[M].北京:法律出版社,1999.2.
[3] J. A. C. Thoms.Private International Law[M].1955.77-86.
[4] 張仲伯.國際私法學(xué)[M].北京:中國政法大學(xué)出版社,2002.170.
[5] [12] 李雙元.國際私法[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2002.559.
[6] 巴迪福.國際私法各論[M].:1975.337—338.
[7] Cheshire and North.Private international law[M].13th ed.,1999.239.
[8] American Law Institute.The Restatement (second) of the Conflict of Laws[M].1971.Sec. 204B.
[9] 中國國際私法學(xué)會.中國國際私法示范法[M].北京:法律出版社,2000.22.
[10] 馬丁·沃爾夫.國際私法[M].北京:法律出版社,1988.635.
[11] Dicey and Morris.The Conflict of Laws[M]. 13thed.,2000.1167.
[12] 韓德培.國際私法[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,1989.161.
[13] 王軍,陳洪武.國際商事合同的法律適用[M].北京:中國對外貿(mào)易出版社,1991.329.
[14] 韓德培.國際私法[M].北京:高等教育出版社,北京大學(xué)出版社,2000.196-202;黃進.國際私法[M].北京:法律出版社,1999.401-417.
[15] Jurgen Basedow.Weltkartellrecht[M].1998.143-148.
關(guān)鍵詞:合同法;證據(jù)規(guī)范;實體法
中圖分類號:DF525文獻標識碼:A文章編號:1003-949X(2009)-08-0014-02
一、證據(jù)規(guī)范在實體法上的地位
合同法上的證據(jù)規(guī)范屬于實體性程序規(guī)范,或者稱之為“證據(jù)實體規(guī)范”,它不同于民事訴訟法中的證據(jù)
程序規(guī)范。立法者-無論其制訂合同法時是否留意合同與證據(jù)之間的關(guān)聯(lián),都無法避免合同法規(guī)范與證據(jù)規(guī)范在司法過程中的交錯適用現(xiàn)象。因為在法官看來,民事實體法“與其說是私人的生活規(guī)范,倒不如說是為解決糾紛而制定的規(guī)范,是為裁判而制定的規(guī)范?!睂嶓w法的裁判規(guī)范性質(zhì),以及證據(jù)法本身兼跨實體法與程序法的兩棲性質(zhì),決定了證據(jù)規(guī)范不可能完全由民事訴訟法集于一身。民法典要發(fā)揮裁判規(guī)范的功能,就不能無視各類民事法律行為的特殊性而將作為民事法律行為形式要件或責任要件組成部分的證據(jù)規(guī)范驅(qū)逐出去。否則,將會引起“裁判規(guī)范”適用上的困惑。在司法過程中,證據(jù)規(guī)范有如實體法的劑,沒有它,民法就會窒礙難行,即使勉強為之,也必然造成民法的“硬傷”。實際上,在民法典里容納相當數(shù)量的證據(jù)規(guī)范早已是大陸法系國家通行的事實,不僅以法國為代表的大陸法國家民法典專章規(guī)定了證據(jù),而且在最強調(diào)實體法與訴訟法分離的德國法中,民法典里仍保留著數(shù)目驚人的證據(jù)規(guī)范?;诖?我國著名學(xué)者王利明教授提出了可以考慮將證據(jù)法放在民法典中,“搭制定民法典的便車”的主張。盡管這一大膽設(shè)想遭到不少民事訴訟法學(xué)者的反對,但目前看來,學(xué)者們對實體法與證據(jù)法之間的緊密聯(lián)系已基本達成共識,沒有人再堅持證據(jù)規(guī)范必定是民事訴訟法的一統(tǒng)天下,也沒有人能夠無視西方民法典中存在大量證據(jù)規(guī)范的事實。
以下我將從我國《合同法》為切入點,運用比較法學(xué)之方法對合同法上的證據(jù)規(guī)范進行類型化分析,評價《合同法》中證據(jù)規(guī)范規(guī)定的利弊得失,以期為當下正在進行的民事證據(jù)立法提供參考。本文著重解決以下兩個問題:
二、合同法上的證據(jù)方法規(guī)范
合同法上的證據(jù)方法規(guī)范源于實體法對合同形式的規(guī)定。合同形式是當事人合意的外在表現(xiàn),是合同內(nèi)容的載體;現(xiàn)代社會雖存在著從重形式輕意思到重意思輕形式的逆轉(zhuǎn),但合同形式始終未喪失其應(yīng)有的地位。正如崔建遠教授所言:“重意思不等于完全否定形式。法律難以評價純粹內(nèi)心的意思,只有意思以一定載體表現(xiàn)出來,即有一定形式,能被人們把握和認定時,法律才能準確地評價。所以在任何社會,合同形式都不可或缺?!焙贤问揭话阌蟹ǘㄐ问?、約定形式和推定形式之分,我國現(xiàn)行法律對合同形式兼采要式與不要式主義,以不要式為原則,以要式為例外,其中具有證據(jù)規(guī)范意義的是法定要式和約定要式。依口頭形式或推定形式訂立的合同盡管可以通過人證、物證(如樣品買賣中的樣品)方法來證明,但合同法中并無與此相關(guān)的可以稱之為證據(jù)規(guī)范的條文。故而進入本文討論主題的證據(jù)方法規(guī)范僅限于合同的法定或約定要式。
在學(xué)理上,法定要式是指國家立法機關(guān)以法律規(guī)定某種合同的訂立應(yīng)當采用的形式。其功能在于:對于當事人而言,有證據(jù)目的或警告目的;對于第三人而言,體使其知悉交易的存在;對于社會公益而言,具有公示性,有助于辦理登記、處理糾紛或征收流轉(zhuǎn)稅、契稅等。約定要式是指當事人對于無法定要式的合同,約定必須采取一定的形式,且一般于合同成立前由當事人在要約中聲明,但也有約定于合同成立后履行一定形式的情況。在實踐中,最常見、最普遍采用的要式合同為書面形式的合同,其表現(xiàn)形態(tài)為合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)以及其他任何記載當事人要約承諾和權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的文件。在民法學(xué)者看來,合同的書面形式主要發(fā)生實體法上的效果,對書面形式的性質(zhì)有成立要件說和生效要件說之爭。成立要件說認為,書面形式是判斷某個要式合同成立或不成立、存在或不存在的前提;生效要件說則認為,書面形式是使已成立的合同發(fā)生完全效力的必要條件。還有學(xué)者認為,考察書面形式究竟系合同成立要件抑或生效要件,應(yīng)當深究立法意圖,依據(jù)立法規(guī)定來具體認定。在不同情形下,書面形式可以分別構(gòu)成合同成立要件或者生效要件或者效力對抗要件。
民法學(xué)者的探討無疑具有局限性,這就是:在實體法的范圍內(nèi)揭示書面形式的法律效力,往往會不可避免地忽略實體法上的要件事實在程序法上的意義。任何實體法上的書面形式-無論是作為合同成立要件的事實,還是生效要件的事實或者效力對抗要件的事實,在訴訟法上都毫無例外地表現(xiàn)為證據(jù)方法的事實,換言之,書面形式雖具有形態(tài)各異的實體法效力,但在民事訴訟法中卻共同指向同一證據(jù)方法,即書證。因此,在研究書面形式的證據(jù)方法性質(zhì)時,我們應(yīng)當超越民法學(xué)者的爭執(zhí),就民法學(xué)者存異之處探求證據(jù)方法的共同規(guī)律。
與書面形式相對應(yīng)的證據(jù)方法,為書證。書證又分為公文書和私文書。一般來說,書面形式的合同多采用私文書,但法律有特別規(guī)定或當事人另有約定時,書面合同以公文書進行,例如經(jīng)公證的贈與合同(《合同法》186條)。對于合同法末要求采用書面形式而當事人訂立了書面形式的合同,如發(fā)生爭議,該書面合同“實際上只不過是證明雙方確實達成了協(xié)議的證據(jù)”;而且,在這類書面合同非因當事人的故意而在訴訟前被銷毀或滅失時(若在訴訟中故意銷毀或滅失,則按妨礙舉證處理),當事人完全可以運用其他證據(jù)方法來證明,如申請證人證言等。
有些合同,如自然人以外的借款合同(《合同法》197條)、融資租賃合同(《合同法》238條)、建設(shè)工程合同(《合同法》270條)、多式聯(lián)運合同(《合同法》319條)、技術(shù)開發(fā)合同(《合同法》330條)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同(《合同法》342條)等,合同法均要求采用或應(yīng)當采用書面形式。所謂“采用或應(yīng)當采用書面形式”,在證據(jù)法上有不同解釋。有人認為,“采用或應(yīng)當采用書面形式”的規(guī)定并非強行性規(guī)范,當事人雖未采取法定形式訂立合同,但只要有其他證據(jù)證明合同存在,就不得以未采取法定形式為由認定合同無效。故合同的法定形式僅作為合同的證明。這種解釋將合同法中帶有強烈警示性規(guī)定的法律用語“采用或應(yīng)當采用”降格為一般性規(guī)范,將無法定書面形式的合同與有法定書面形式的合同在證據(jù)效力上等同看待,從而抹殺了合同的法定形式在訴訟證據(jù)方法上的特殊要求。筆者認為,“采用或應(yīng)當采用書面形式”的合理解釋應(yīng)當是:訴訟過程中當事人對于法定書面形式的合同成立或者生效的證明,必須排他性地以書證方法進行;沒有書證的,人民法院不能采納其他證據(jù)方法,尤其是不能用證人證言來證明。當然,在特定情況下,《合同法》也允許當事人以書面合同以外的書證加以證明,例如對于倉儲合同而言,《合同法》第387條規(guī)定當事人可以倉單為書證方法。
我認為,對合同法第36條的規(guī)定,只有從訴訟法上理解,才能具有合理性。合同法第36條,決不應(yīng)被解釋為關(guān)于合同成立的一個實體法規(guī)范,而是反映訴訟中當事人雙方的立場和人民法院如何應(yīng)對此種情況的一個裁判規(guī)范。它的合理性前提是:在民事訴訟中,當事人雙方對合同的成立與否均未發(fā)生爭執(zhí),換言之,合同的成立與否不是民事訴訟案件所要證明的事實,人民法院對于這種未采用法定書面形式使雙方當事人都不爭執(zhí)的事實可以直接予以認定,無須當事人以書證方法來證明。反之,若有任何一方當事人主張合同不存在,則對方必須以書證證明合同存在的事實。
合同法中還有某些條款也應(yīng)當從訴訟法的角度加以解釋。比如,《合同法》第215條規(guī)定:“租賃期限六個月以上的,應(yīng)當采用書面形式。當事人未采用書面形式的,視為不定期租賃?!北緱l中租期六個月以上的書面租賃合同,可以成為證明該租賃合同成立或者生效的書證,而且在確定該租賃合同成立或生效與否時,必須以書證方法進行。在訴訟中,如果當事人雙方對合同的成立或生效并未發(fā)生爭議,而僅僅對租期發(fā)生爭執(zhí)的,那么,未采用書面形式的租賃合同,才可“視為不定期租賃。”
三、余 論
盡管筆者對我國合同法上的證據(jù)規(guī)范進行了分析論證,但應(yīng)當承認,現(xiàn)行合同法上的證據(jù)規(guī)范尚缺乏明晰的表現(xiàn)形式,上述分析也只能算作學(xué)理解釋,司法實踐中究竟如何適用合同法,還需要立法解釋或由最高人民法院作出規(guī)范性司法解釋。
合同立法應(yīng)當兼顧實體規(guī)范的程序功能,尤其要考慮到,合同法作為裁判規(guī)范,其構(gòu)成要件事實必須具有可證明性。沒有可證明性的實體要件事實,不具有實際適用價值,也不能為當事人提供充分的司法救濟。實體要件事實的可證明性,應(yīng)當成為今后檢驗民事立法成敗得失的一個重要指標。