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一、誠實信用原則的概述
誠實信用作為道德規(guī)范的,它要求人們在市場活動中講究信用,恪守諾言,誠實不欺,在不損害他人利益和社會利益的前提下,追求自己的利益。[1]誠實信用原則的宗旨,是為了維護建立在道德基礎之上的某一種秩序,是一個社會道德規(guī)范的核心,在一個不講誠信,投機成風的社會里,法律規(guī)定的再細致也是徒勞的。這因為法律不可能細致到對現(xiàn)在已經出現(xiàn),將來有可能會發(fā)生的所有的情況做出規(guī)范。所以,誠實信用是一個人必須遵守的原則。而隨著社會的發(fā)展,為了協(xié)調各種沖突和矛盾,立法者逐漸開始注重道德規(guī)范的調整作用,將誠信等道德規(guī)范引入法典,使其成為近現(xiàn)代法律中的一項基本原則。這已經被世界各國法律專業(yè)提供論文寫作、寫作論文的服務,歡迎光臨dylw.net普遍確認。在我國民法通則中,包括合同法全都要求民事主體在民事活動中應當遵循誠實信用原則。在我國,2012年新修改的民事訴訟法第十三條規(guī)定中也有相關規(guī)定,即:民事訴訟應當遵循誠實信用原則。這是我國首次在立法上確立訴訟誠實信用原則。
民法中的誠實信用原則最原始的含義是善意,不欺騙,任何一方當事人都要謹慎維護對方的利益,滿足對方的正當期待,給對方提供必需的信息,以誠相待。訴訟中的當事人也有這樣的安全心理的需要,訴訟和社會生活一樣,所有主體都希望對方誠信而行,法院希望當事人誠信的實施訴訟行為,當事人則希望法院誠信審理和裁判。
二、誠實信用原則在民事訴訟法中的適用
民事訴訟中關于誠實信用原則對于不同的訴訟對象有不同的適用內容。下面,我們結合2012年《民事訴訟法》的內容,從訴訟當事人及其他訴訟參與人和法院兩個主體的角度對誠實信用原則的使用加以分析。
(一)對當事人及其他訴訟參與人(包括證人,鑒定人,翻譯人員等)來說,主要包括以下四項規(guī)則
一是禁止濫用訴訟權利。法律賦予每個公民一定的權利,同樣,民事訴訟法也賦予每個當事人一定的權利,但是不能保證每項權利的形式都是按照法律所規(guī)定的程序進行的。如果一方當事人沒有按照法律的規(guī)定并違反了訴訟法所設立的旨意去行使該權利,便構成了“訴訟上的權利濫用”。濫用訴訟權利是指在違反誠實信用原則的情況下,專門以損害對方當事人、第三人或者社會公眾信用利益為目的行使訴訟權利的行為。當事人應當依法善意的行使法律賦予的訴訟權利,不得濫用起訴權、管轄異議權、申請回避權、提出證據等權利,或者不按照規(guī)定的程序行使權利,意圖拖延訴訟,或者阻擾訴訟的進行。[2]2012年新修改的《民事訴訟法》在112條規(guī)定的惡意訴訟行為,113條規(guī)定的惡意串通逃避執(zhí)行行為以及在第56條第3款規(guī)定的第三人撤銷之訴制度中,都對當事人的權利進行了限制。
二是訴訟上的權利失效。所謂權利失效,是指一方當事人由于長時間故意懈怠行使其訴訟權利,長期沒有行使權力的意思表示以及實施相應的訴訟行為,致使對方當事人有充足理由認為期已經不會再行使權利而實施了一定的訴訟行為時,方開始行使該項權利,并導致對方的利益受到損失。[3]為了保護一方當事人的利益,這種行為我們認定為違反誠實信用原則。如2012年《民事訴訟法》第65條規(guī)定:“當事人逾期提供證據的,人民法院應當責令其說明理由;拒不說明理由或者理由不成立的,人民法院根據不同情形可以不予采納該證據,或者采納該證據但予以訓誡、罰款。”
三是真實義務陳述。當事人有義務提供真實的陳述,不得在訴訟過程中提供虛假的言論,證據,證人不可以提供虛假證言,翻譯人員不可以提供虛假的翻譯,鑒定人員不可以提供虛假的鑒定意見。對于不真實的材料一律不予以采納,情節(jié)嚴重的將依法進行相應的法律制裁。如2012年《民事訴訟法》第111條規(guī)定,對于偽造、毀滅重要證據,妨礙人民法院審理案件的,或者以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的,人民法院可以根據情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
四是禁反言。即訴訟雙方當事人不可以實施前后相矛盾的訴訟行為,否則不僅會損害對方當事人的利益,同時會影響整個訴訟過程的進行。如果一方當事人在訴訟進行中,先實施了一定的行為,對方當事人對該行為專業(yè)提供論文寫作、寫作論文的服務,歡迎光臨dylw.net深信并做出了響應行為,已實施先行行為者不得又做出與先行行為相矛盾的行為,否則法院可以否定后行行為。但是否構成反言第一個要件是當事人有矛盾行為,第二是對方當事人相信了該行為,第三是該反言行為給對方造成了利益上的損害。
(二)當主體為法院時,主要包含以下三項規(guī)則
一是對于法院的法官來說,應當遵循誠實信用原則,采取自行回避的義務。對于和自己有利害關系的案件,當事人不了解案情沒有申請回避,法院也沒有指定回避的情況下,法官應主動申請回避,從而保證案件的公正性。
二是禁止濫用審判權。對于在其管轄范圍內的案件,法院必須予以審理。既不能拒絕其管轄范圍內應當審理的案件,也不能越權審理不屬于其管轄范圍內的安家。在適用法律過程中,自由裁量權是其中一個重要的內容。當事人是否違反誠實信用原則的訴訟行為需要法官自由裁量作最后的評判和取舍,因此法官在行使自由裁量權時應該本著善意誠實的心理態(tài)度,不可隨心所欲。誠實信用原則作為民事訴訟的基本原則之一具有指導整個訴訟的作用。
三是充分尊重當事人的訴訟地位,不得實施突襲性裁判。突襲性裁判指的是法院在未能使當事人充分利用程序法所提供的攻擊和防御機會的情形下做出的裁判,包括對當事人發(fā)現(xiàn)案件真實的突襲、適用法律的突襲和促進訴訟的突襲。突襲性裁判不僅損害了當事人的合法利益,同時影響了裁判公正 ,都違反了誠實信用的原則,所以在訴訟過程中我們應該防止這種情況的發(fā)生。
三、誠實信用原則在《民事訴訟法》中相關條例的適用
在2012年新頒布的《民事訴訟法》中,涉及很多以前沒有關注過的條例,筆者將對一些有關于誠實信用原則的發(fā)條進行簡單的分析。
(一)增設了公益訴訟制度
由于社會的普遍關注以及近些年來我國法律對其的重視,公益訴訟制度成為了立法內容。在2012年《民事訴訟法》第55條規(guī)定:“對污染環(huán)境、侵害眾多消費者合法權益等損害社會公共利益的行為,法律規(guī)定的機關和有關組織可以向人民法院提起訴訟。”侵害眾多消費者合法權益的行為就是生產者或者銷售者在專業(yè)提供論文寫作、寫作論文的服務,歡迎光臨dylw.net違反誠實信用的原則下,對其所生產或者銷售的不合格產品在沒有達到質量標準的前提下進行出售,從而侵害了消費者利益的行為。公益訴訟一直是近些年來的一個熱點話題,所以要求國家在實施這項規(guī)定時同時注意將誠實信用原則貫穿其中,發(fā)揮其最大價值來維護社會秩序。
(二)防治惡意訴訟
惡意訴訟是指當事人惡意提起訴訟,將訴訟作為一種手段,達到使對方當事人或者案外人受到損害的目的以及其他非法目的。當事人主觀上有惡意,客觀上實施了濫用訴權的行為。對于惡意訴訟行為,不僅增加了法院的辦案負擔,還影響了一方當事人的合法權益,所以我們應當使訴訟參與人雙方遵守誠實信用原則,杜絕虛假訴訟、訴訟欺騙、和訴訟騷擾等惡意訴訟的出現(xiàn)。
四、結語
民事訴訟法是我國法律體系中的一個重要的組成部分,于此同時,誠實信用原則也是法律中一個不可或缺的原則。我們應結合我們的訴訟實際,繼續(xù)完善誠實信用原則在我國民事訴訟的制度和理念。
參考文獻:
[論文關鍵詞]民事訴訟法修改;民事證據制度;完善措施
一、民事訴訟證據制度的意義和概念
(一)意義
民事訴訟證據是整個民事訴訟的重心,與之相關的程序包括證據收集、取證、查證、舉證和作證等等。因此,民事訴訟的所有步驟都和民事證據密不可分。民事訴訟證據制度作為民事訴訟的基本制度之一,自然而然為民事法律奠定著基礎,也是保障訴訟程序正當性和民事司法權威性的前提。證據制度是否健全完善,直接反映著一個國家訴訟制度的先進性和公正性,在很大程度上也決定著國家的文明程度。因而,立法機關在修改民事訴訟法時,必然會先從民事訴訟證據規(guī)則的修訂以及民事訴訟證據制度的完善入手。
(二)概念
所謂證據,實質上就是對案件真實性起證明作用的具體事實,也是司法機關在裁定爭議案件時運用到的事實根據,應當同時滿足客觀性、關聯(lián)性和合法性三種特性。其中,客觀性即是指證據事實的客觀存在;關聯(lián)性,即是要求證據與證明對象之間具有內在聯(lián)系;而合法性,即是指證據要以法律為前提,不能違背法律。
民事訴訟證據制度則有廣義與狹義之分。其中,有關民事訴訟證據的一系列規(guī)定和規(guī)范的總和,即通過證據規(guī)定、證據收集、審查判斷及證據運用等手段來證明案件事實時,涉及到的法律規(guī)范的總稱就屬于廣義的范圍。而民事訴訟證據制度的狹義定義就是指民事訴訟證據制度的類型。
二、民事訴訟法修改的背景和現(xiàn)狀
證據在民事案件中,是承辦法官用以認定案件事實和確定法律適用范圍的主要依據。然而,現(xiàn)行民事證據制度在我國社會及經濟條件迅速發(fā)展的大環(huán)境下已經顯得滯后。因此,建立一個科學合理、實用性強的證據制度體系迫在眉睫。具體來說,亟須改善的問題有以下幾點。
(一)現(xiàn)行民事證據制度立法水平不夠
我國沒有對民事證據進行專門立法,民事證據制度的相關法律規(guī)范通常只有在民事訴訟法及其相關的司法解釋中才能看見。而且,由于我國民事訴訟制度還在完善之中,關注點往往集中在程序建構是否合理這一方面,因此民事證據制度的相關規(guī)定就呈現(xiàn)出原則化和簡單化傾向。
一方面,就條文數(shù)量而言,在我國以往的民事訴訟法共270條中,“證據”章只占了12條,而大陸法系的德國、日本和法國,則分別達到了113條、95條以及251條。此外,屬于英美法系的美國、加拿大等國家還專門制定了自己的判例法和成文法。
另一方面,就條文的內容來看,雖然最高人民法院的司法解釋在一定程度上對民事證據制度做出了發(fā)展和補充,但由于司法解釋針對的通常是訴訟實踐中存在的具體問題,其法律效力顯得相對不足,在審判實踐中的實用程度也較低。有些證據制度的條款規(guī)定要么背離了證據規(guī)則的本質內涵和科學屬性;要么體現(xiàn)出較為明顯的職權主義思想,并沒有顯現(xiàn)出民事訴訟特有的內在規(guī)律性。因此,我國現(xiàn)行的民事證據制度立法水平仍有待提高。
(二)證據規(guī)則不夠完備
證據規(guī)則作為民事證據制度的重要組成部分,規(guī)定著證據資格和效力等內容的相關原則。證據規(guī)則系統(tǒng)的完備與否將會直接影響到承辦法官在案件證明時對象的確定。此外,它還能夠幫助各訴訟主體對證據的證明力做出正確判斷,從而對案件結果進行預測。
此外,由于在實踐中要滿足職權主義和客觀真實的要求,當前我國立法中民事訴訟證據的相關規(guī)定顯得簡單粗糙。法院對于調查證據的權力和范圍并沒有給予太多限制,而對證據規(guī)則中證據可采性、證明力、質證或是認證等方面也沒有進行明確的指導。一些立法上關于某些證據的證據價值運用規(guī)則和嘗試既非常有限,也不夠全面和詳細。一些諸如證據交換規(guī)則、舉證時限規(guī)則、拒證特權規(guī)則這樣很重要的民事訴訟證據規(guī)則就沒有專門作出規(guī)定。
(三)未建立當事人取證的保障制度
雖然在舉證責任問題上,法律通過“誰主張、誰舉證” 的分擔原則進行了明確規(guī)定,對當事人舉證與法院調查取證的范圍也作出了具體說明,但卻對于當事人是否擁有收集其所需要的證據的權力、收集證據的方式以及取證困難這一類的情況缺乏充分的考慮。而這些只有在當事人取證程序的保障機制得到建立并切實實施后才可能得到改善。
三、對民事訴訟法修改中證據制度完善的分析
證據制度是我國司法改革的重心,證據制度的完善將對提高法院的辦案效率和質量、調動當事人行使訴權的積極性以及增強公民的法律意識有著巨大的促進作用。因此,2012年我國民事訴訟法修改的主要內容即是證據制度和證人制度的完善,以下將對修改內容分別進行分析。
(一)證據種類的增加
修正案中明確將電子數(shù)據作為新增的證據類型。所謂電子數(shù)據,就是指通過電子技術生成、存在于磁盤等載體上的數(shù)據。由于其內容可與載體分離并且可以在不同載體間相互復制,從而能夠用以證明案件事實,常見有的電子發(fā)票、電子郵件等。實際上,雖然民訴法中沒有明確歸類,但由于電子數(shù)據在日常生活中的運用越來越廣泛,其作為證明案件事實的證據早已大量地在訴訟中使用。將電子數(shù)據作為一種證據而明確規(guī)定下來,既是對電子證據重要性的肯定,也能夠幫助人們更好地使用、審查和判斷電子數(shù)據。
(二)對舉證時限制度做出明確規(guī)定
以往的《民事訴訟法》在立法上通常被認為奉行的是“證據隨時提出主義”立場。這盡管是出于保障當事人能夠在訴訟中充分提出證據的權利,但由于對新的證據界定模糊,這種“證據隨時提出主義”反而會對民事訴訟造成極大損害。在民事訴訟實踐中常常出現(xiàn)的突然提出證據或是故意延遲提供證據的現(xiàn)象,不僅違背了誠實信用原則,也嚴重干擾訴訟程序的正常進行,既使得當事人的訴訟成本增加,也造成了審判資源的浪費,降低了審判的效率。
因此,修正案中對舉證時效進行了規(guī)定。舉證時效即是對當事人的舉證期限進行限定。當由于客觀原因導致舉證超過期限時,應當在期限屆滿之前向人民法院提出申請延期;對超過舉證期限的情況,人民法院將不予采信。這樣一來,修改后的民事訴訟法通過對時限內的法律效果進行強化和對“新的證據”做出清晰解釋,盡力對“隨時提出主義”所產生的弊病進行改進,維護當事人訴訟權利的平等,杜絕訴訟突襲現(xiàn)象的發(fā)生,使“證據隨時提出主義”向“證據適時推出主義”轉變。
(三)對證人出庭以及費用負擔做出保障
長期以來,證人出庭作證難都是證人作證的實踐問題中最為突出的一個。個中因素固然比較復雜,但證人出庭作證的費用問題是最為常見的。這主要是因為,只有在保障證人安全和對證人因出庭作證而導致的經濟損失做出補償?shù)那疤嵯?,才能夠使證人免除作證時的顧慮。如果想要在一定程度上緩解這種問題,首先要解決的就是證人作證的費用問題。對此,民事訴訟法修正案有了相應的舉措。首先,對于威脅、阻礙證人作證以及對證人實施打擊報復等行為進行嚴厲處罰,保障證人不受傷害,使證人敢于作證。其次,明確證人出庭作證的費用補償制度,對于證人在履行出庭作證義務時的支出以及損失,在證人作證的申請由當事人提出時,由該當事人先行墊付;在當事人沒有申請而由人民法院通知證人作證的, 由人民法院先行墊付,最后由敗訴一方的當事人來負擔,這樣就能夠避免因費用問題而降低證人出庭的積極性。
(四)鑒定制度的完善
民事訴訟法在鑒定制度方面進行了修改和完善,例如鑒定程序的啟動、鑒定人的確定、法院的職權鑒定、鑒定人出庭義務和不出庭的法律效果以及專家的參考意見等。修正案提出以“鑒定意見”來代替原來的“鑒定結論”,不僅僅只是文字表述的準確化,也是對鑒定結果定性的準確化。由此一來,鑒定結果只能作為意見證據,而不是法官做出最終判斷時的依據;只能作為一種專業(yè)意見而為法官提供參考,而不能取代法官的自由裁量和獨立判斷。此外,修改后的民事訴訟法明確賦予當事人以啟動鑒定程序的申請權,防止少數(shù)法官在應當鑒定時沒有鑒定,從而造成當事人的訴訟權利被剝奪和裁判不公的現(xiàn)象。
(五)證據簽收制度規(guī)范化
民事訴訟法在修改的過程中對最高人民法院司法解釋的內容進行了參考,明確規(guī)定人民法院應當對當事人提交的證據材料予以簽收并出具收據,最后再由經辦人員簽名或蓋章。這不僅有利于證據材料的保存,也避免了因證據材料出現(xiàn)問題而導致當事人與法院之間的爭端。為了進一步規(guī)范證據交付的行為,對因丟失證據或疏忽大意損毀證據而導致嚴重后果的審判人員,應當追究違法審判責任。
(六)為訴前和仲裁前證據提供了保全制度
民事證據是民事訴訟的核心,一旦出現(xiàn)意外狀況,不僅會危害當事人的權益,也阻礙了訴訟活動的正常開展。以往對證據保存方面并沒有給予特別說明。而這次的民事訴訟法修改中,明確指出在證據滅失或者難以取得時,利害關系人可以視具體情況提起訴訟,或是在申請仲裁前向人民法院提出保全證據的申請,這無疑是證據保全制度的一大進步。
論文關鍵詞 刑事訴訟法 刑罰執(zhí)行監(jiān)督 交付執(zhí)行 減刑 假釋
刑事訴訟法是規(guī)范刑事訴訟活動的基本法律。我國現(xiàn)行刑事訴訟法于1979年制定,1996年進行了部分修正,2012年3月14日通過的刑事訴訟法修正案內容具體涉及到基本原則、證據規(guī)則、強制措施及辯護、偵查措施及刑罰執(zhí)行等諸多方面的規(guī)定,宏觀來看基本涉及檢察業(yè)務的各個范疇。為更好地貫徹落實新刑事訴訟法,本文擬結合監(jiān)所工作實際,對當前監(jiān)所業(yè)務中的減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行等刑罰執(zhí)行的法律監(jiān)督進行探討。
一、當前刑事訴訟法中涉及的刑罰執(zhí)行監(jiān)督方面存在的立法不足
(一)暫予監(jiān)外執(zhí)行決定機關不明確,暫予監(jiān)外執(zhí)行決定送達不及時或不送達,造成難以監(jiān)督或難以糾正
現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定,批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關應當將批準的決定抄送人民檢察院,但對暫予監(jiān)外執(zhí)行的批準機關、批準文書的送達時間等問題沒有作規(guī)定,在實踐中執(zhí)行比較混亂。暫予監(jiān)外執(zhí)行決定通常是“一旦作出,即時生效”,但批準文書往往送達不及時或不送達,這造成了檢察機關難以監(jiān)督或發(fā)現(xiàn)問題后難以糾正的現(xiàn)象。
(二)法院對減刑、假釋案件實行批量裁定,檢察機關難以在短時間內完成審查
現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定,檢察機關接到法院的減刑、假釋裁定書副本后,認為不當?shù)?,應當在二十日以內向人民法院提出糾正意見。實踐中由于人民法院往往在一年中集中開展一至二次提請、裁定減刑、假釋活動,大批案件集中在一起審理裁定,檢察機關很難在二十日以內對所有案件的裁定完成審查。而且,服刑人員與檢察機關同時收到裁定書副本,服刑人員接到減刑、假釋裁定后可以立即出獄。即使檢察機關發(fā)現(xiàn)錯誤,提出糾正意見,由于裁定已經生效執(zhí)行,罪犯已被釋放,錯誤難以得到糾正,有的即使得到糾正,也加大了監(jiān)督和糾錯的成本。
(三)罪犯在被交付執(zhí)行刑罰后,應當由交付執(zhí)行的人民法院將有關的法律文書及時送達監(jiān)獄或其他執(zhí)行機關
當前的刑事訴訟法對這一環(huán)節(jié)進行了原則性規(guī)定,但缺乏細節(jié)性規(guī)定,即沒有規(guī)定法院的送達期限,從而導致法院的送達期限可以無限擴展到一個月甚至更長的時間。雖然公安機關出臺了相應規(guī)定要求各級公安機關在執(zhí)行書送達一個月內將罪犯交付執(zhí)行,但因執(zhí)行書環(huán)節(jié)的送達無法可循,直接導致公安機關及監(jiān)獄無法合理調配交付時間。
(四)針對暫予監(jiān)外執(zhí)行的收監(jiān)執(zhí)行問題,刑訴法也未加以細化
根據現(xiàn)行刑訴法第二百一十六條規(guī)定,暫予監(jiān)外執(zhí)行的情形消失后,罪犯刑期未滿的,應當及時收監(jiān)。這一規(guī)定無疑缺乏操作性,既未對何屬“暫予監(jiān)外執(zhí)行的情形消失”進行了具體規(guī)定,也未對收監(jiān)的啟動機關及啟動流程進行規(guī)定。
二、修改后的新刑事訴訟法關于刑罰執(zhí)行等方面進行的修改完善
(一)擴大暫予監(jiān)外執(zhí)行的對象范圍,明確暫予監(jiān)外執(zhí)行的批準機關
現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定,對于被判處有期徒刑或者拘役的罪犯,有嚴重疾病需要保外就醫(yī)的或者懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女可以暫予監(jiān)外執(zhí)行。司法行政機關提出,有的罪犯生活不能自理,送入監(jiān)獄非但不能接收正常的教育改造,反而需要幾名干警照顧其飲食起居。實踐中有的懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女犯罪被判處無期徒刑,由于不符合法律規(guī)定的暫予監(jiān)外執(zhí)行的條件只好在監(jiān)獄中生孩子或者哺乳自己嬰兒。建議從人道主義出發(fā),在法律中擴大暫予監(jiān)外執(zhí)行的對象范圍,將生活不能自理的罪犯,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的被判無期徒刑的女罪犯也包括進去。
修改后的刑事訴訟法第二百五十四條規(guī)定:“對被判處有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暫予監(jiān)外執(zhí)行:(1)有嚴重疾病需要保外就醫(yī)的;(2)懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女;(3)生活不能自理,適用暫予監(jiān)外執(zhí)行不致危害社會的。”“對被判處無期徒刑的罪犯,有前款第二項規(guī)定情形的,可以暫予監(jiān)外執(zhí)行?!薄皩m用保外就醫(yī)有社會危險性的罪犯,或者自傷自殘的罪犯,不得保外就醫(yī)?!薄皩ψ锓复_有嚴重疾病,必須保外就醫(yī)的,由省級人民政府指定的醫(yī)院診斷并開具證明文件?!薄霸诮桓秷?zhí)行前,暫予監(jiān)外執(zhí)行由交付執(zhí)行的人民法院決定;在交付執(zhí)行后,暫予監(jiān)外執(zhí)行由監(jiān)獄或者看守所提出書面意見,報省級以上監(jiān)獄管理機關或者設區(qū)的市一級以上公安機關批準?!北緱l對暫予監(jiān)外執(zhí)行有兩點重要修改完善:一是進一步擴大了暫予監(jiān)外執(zhí)行的對象范圍。將現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定可以暫予監(jiān)外執(zhí)行的對象從被判處有期徒刑、拘役的“有嚴重疾病的”罪犯擴大到“生活不能自理,適用暫予監(jiān)外執(zhí)行不致危害社會”的罪犯;將可以暫予監(jiān)外執(zhí)行的“懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女”從被判處有期徒刑、拘役的擴大到被判處無期徒刑的,既考慮到對罪犯執(zhí)行刑罰,又體現(xiàn)了人道主義;二是對暫予監(jiān)外執(zhí)行的決定機關作了明確規(guī)定,“在交付執(zhí)行前,暫予監(jiān)外執(zhí)行由交付執(zhí)行的人民法院決定;在交付執(zhí)行后,暫予監(jiān)外執(zhí)行由監(jiān)獄或者看守所提出書面意見,報省級以上監(jiān)獄管理機關或者設區(qū)的市一級以上公安機關批準。”
(二)檢察機關對減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行實行同步監(jiān)督,加大監(jiān)督力度
修改后的刑事訴訟法在加強減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行法律監(jiān)督上有以下幾方面的修改完善:
1.執(zhí)行機關提出減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的書面意見或者建議書的,應當將書面意見或者建議書的副本同時抄送檢察機關。
修改后的《刑事訴訟法》第二百五十五條規(guī)定:“監(jiān)獄、看守所提出暫予監(jiān)外執(zhí)行的書面意見的,應當將書面意見的副本抄送人民檢察院。人民檢察院可以向決定或者批準機關提出書面意見?!钡诙倭l規(guī)定:“……被判處管制、拘役、有期徒刑或者無期徒刑的罪犯,在執(zhí)行期間確有悔改或者立功表現(xiàn),應當依法予以減刑、假釋的時候,由執(zhí)行機關提出建議書,報請人民法院審核裁定,并將建議書副本抄送人民檢察院。人民檢察院可以向人民法院提出書面意見。”
2.批準機關或者人民法院收到檢察機關認為減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行不當?shù)臅嬉庖姾?,應當對決定或者裁定重新核查或者審理。對檢察機關提出的減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行不當?shù)臅嬉庖姡瑘?zhí)行機關或者法院應當給予足夠的重視,這也是接受法律監(jiān)督的表現(xiàn)。
修改后的《刑事訴訟法》第二百五十六條規(guī)定:“決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關應當將暫予監(jiān)外執(zhí)行決定抄送人民檢察院。人民檢察院認為暫予監(jiān)外執(zhí)行不當?shù)?,應當自接到通知之日起一個月以內將書面意見送交決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關,決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關接到人民檢察院的書面意見后,應當立即對該決定進行重新核查?!?/p>
針對實際執(zhí)行中發(fā)生的一些本不符合暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯通過賄賂等非法手段騙取暫予監(jiān)外執(zhí)行的情況,修改后的刑事訴訟法第二百五十七條:“……不符合暫予監(jiān)外執(zhí)行條件的罪犯通過賄賂等非法手段被暫予監(jiān)外執(zhí)行的,在監(jiān)外執(zhí)行的期間不計入執(zhí)行刑期。罪犯在暫予監(jiān)外執(zhí)行期間脫逃的,脫逃的期間不計入執(zhí)行刑期?!鄙鲜鐾晟茣河璞O(jiān)外執(zhí)行的規(guī)定,防止罪犯利用暫予監(jiān)外執(zhí)行制度逃避刑罰。
修改后的《刑事訴訟法》第二百六十三條規(guī)定:“人民檢察院認為人民法院減刑、假釋的裁定不當:應當在收到裁定書副本后二十日以內,向人民法院提出書面糾正意見。人民法院應當在收到糾正意見后一個月以內重新組成合議庭進行審理,作出最終裁定?!?/p>
(三)明確了罪犯交付執(zhí)行環(huán)節(jié)中法院的交付期限,使交付環(huán)節(jié)有法可循
關鍵詞:刑事和解;刑事訴訟法修改;社會矛盾化解
一、刑事和解制度在審判實踐中的價值
2012年修訂后的刑事訴訟法體現(xiàn)刑事和解的規(guī)定主要體現(xiàn)在兩個方面:1、修改了第二百零六條關于自訴案件和解的規(guī)定[1];2、新增加了一章即第二章,專門用來規(guī)定當事人和解的公訴案件訴訟程序[2]。這一修改使得公訴案件訴訟程序的刑事和解不再僅僅停留在理論研究的層面,而是使得審判實踐中對公訴案件適用刑事和解有法可依。在價值多元化的當代,人們對刑事訴訟價值的認識從一元走向多元,秩序、公平、自由和效率均成為刑事司法追求的多元價值。刑事訴訟法關于刑事和解制度的重大修改體現(xiàn)了我國目前在刑事審判中“寬嚴相濟”的刑事政策,以及審判工作順應世界“輕刑化”潮流的需要,也進一步彰顯了刑事和解制度的重要價值。
(一)刑事和解制度有利于保護刑事被害人的權益。作為一種新型的刑事糾紛處理模式,刑事和解強調治療因犯罪行為引起的被害人、被告人和社區(qū)創(chuàng)傷,恢復原有的和諧社會關系和秩序。[3]在刑事訴訟領域尤其是公訴案件,被害人基本上沒有真正的訴訟主體地位,而刑事和解制度全面考慮了各個訴訟當事人的權益,均衡考慮了被告人和被害人的權益,致力于化解雙方矛盾。由于和解程序啟動的前提是雙方當事人的自愿性,在和解過程中雙方在地位上是平等的,被害人在糾紛解決中的能動性得到充分的保護和調動。同時大量的案例也顯示了被告人在受到刑事處罰以后往往逃避對被害人的民事賠償,而刑事和解如果和解成功,被告人通過賠禮道歉、損害賠償?shù)刃问将@得被害人的諒解,在一定程度上保障了被害人的利益。
(二)刑事和解制度有利于節(jié)約司法成本,提高司法效率。訴訟經濟是現(xiàn)代法律制度的價值目標之一。訴訟經濟就是要求法律制度的運作需要滿足以最小的資源投入,獲得最大的法律效果和社會效果,這事因為司法資源是有限的,國家對司法資源的投入在一定的時間內是相對穩(wěn)定的。尤其是現(xiàn)在輕微刑事案件量大幅度增加,占用了相當比例的刑事司法資源,而刑事和解制度使得特定的案件在不交付審判的情況而終結,縮短了訴訟時間,節(jié)省了大量的人力、物力和財力,使得法院得以集中精力去處理更為重要的案件。
(三)刑事和解制度契合“無訟”的理念,有利于社會和諧穩(wěn)定。在社會主義現(xiàn)代化建設的過程中,我國提出了建設社會主義和諧社會的目標,以及在刑事司法領域貫穿寬嚴相濟刑事政策的重要舉措,刑事和解制度可以在這樣的歷史背景和社會條件下充分發(fā)揮其獨特的價值。[4]同時,刑事和解程序能在一定程度上做到“案結事了”,能有效維護社會穩(wěn)定,取得了良好的社會效果。
二、刑事和解制度的適用范圍及條件
(一)刑事和解制度的潛在隱憂
刑事和解制度是一把“雙刃劍”,一方面它體現(xiàn)著多層次的積極價值,另一方面又存在著適用不當所帶來的隱憂。由于刑事和解是在作為第三方的司法機關的主持下進行,且對于和解的提出以及和解協(xié)議的內容均需要由司法機關審查和確認,這在客觀上賦予了司法機關以及相關司法人員較大的自由裁量權。由于這種處置可能直接帶來減免刑罰的結果,權力可謂極大,這樣的自由裁量權為權力尋租提供了新的土壤。社會普通民眾在用“花錢買刑”、“花錢買罪”的眼光看待刑事和解時,也對刑事和解的公正性以及司法機關的社會公信力產生更大質疑。
(二)刑事和解制度的適用范圍
根據修改后的刑事訴訟法的規(guī)定,刑事和解的范圍被限制在以下適用范圍:1、自訴案件:自訴案件適用刑事和解是被害人對其追訴權處分的應有之義,大多數(shù)自訴案件如虐待、遺棄、暴力干涉婚姻自由的犯罪行為,都是發(fā)生在有扶養(yǎng)義務的家庭成員之間,這些案件適用刑事和解,有利于解決親屬之間的矛盾、維系人們之間的親情,在一定程度上也維系整個社會家庭的穩(wěn)定;2、刑事附帶民事訴訟程序:刑事訴訟法并沒有對刑事附帶民事訴訟程序的和解作出明確規(guī)定,但是由于刑事附帶民事案件中的民事部分本質上屬于民事糾紛,因此能夠適用和解也是其應有之義;3、公訴案件訴訟程序:目前刑事訴訟法主要規(guī)定適用在因民間糾紛引起,涉嫌刑法分則第四章、第五章規(guī)定的犯罪案件,[5]可能判處三年有期徒刑以下刑罰的;除瀆職犯罪以外的可能判處七年有期徒刑以下刑罰的過失犯罪案件。犯罪嫌疑人、被告人在五年以內曾經故意犯罪的,不適用刑事和解程序。從刑事訴訟法的修改可以看出,其關于刑事和解制度的適用范圍已經擴大到公訴程序,使一部分公訴案件適用刑事和解不僅僅停留在理論探討的層面,做到了有法可依。同時,刑事訴訟法對公訴程序案件適用刑事和解還未完全規(guī)定到在理論上討論的那樣寬泛的范圍,尤其是對于未成年人犯罪的刑事和解并沒有特別提出,這也符合司法改革應該遵循漸進的原則,隨著刑事和解制度的不斷發(fā)展完善,可以逐步擴大其適用范圍。
(三)刑事和解制度的適用條件
結合審判實踐和理論探討,刑事和解制度的適用條件主要有:
首先,被告人自愿認罪,積極通過合法手段取得被害人的諒解。在刑事和解的過程中,被告人主動認罪、具有悔罪表現(xiàn)、愿意承擔責任是司法機關作出可適用刑事和解判斷的前提條件。只有這樣,才能在和解過程中疏導并排解被害人內心由于被告人的犯罪行為所遭受的痛苦并達到預期的效果。
其次,被害人與被告人雙方自愿和解。刑事案件的審判階段中刑事和解的啟動應當把被害人與被告人雙方的自愿作為前提條件,尤其是要突出被害人的真實意愿,司法機關都不能強迫或誘導被害人或被告人選擇和解。對于被害人而言,只有在自愿參與的情形下,他們才會感到這一制度的公平合理。被告人也只有在自愿參與的情形下,刑事和解才能對其發(fā)揮比較積極的作用[6]。此外,“自愿”不僅要表現(xiàn)在提起和解的自愿,還應該表現(xiàn)在被害人和被告人在和解期間可以隨時撤回已經同意并且參與的刑事和解程序。
再次,刑事和解協(xié)議的內容必須合法,不得違背公序良俗。刑事和解協(xié)議的內容必須符合現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定,且不得違反公共秩序和善良風俗,否則和解就要歸于無效。對于被告人和被害人達成的刑事和解協(xié)議的內容,國家司法機關應當履行合法性審查的職責,以確保刑事和解協(xié)議的合法性。對于被告人和被害人在刑事和解協(xié)議中約定的違反現(xiàn)行法律法規(guī)和公序良俗的內容,國家司法機關應當向當事人說明,并指導當事人達成合法有效的協(xié)議。[7]
三、刑事和解制度的適用程序
(一)我國刑事和解的一般程序
第一,刑事和解的提出。刑事和解的提出應當由被告人、被害人以及其各自的訴訟人、近親屬向司法機關提出刑事和解申請。對于司法機關能否提出刑事和解,理論上一直存在爭議。筆者認為,司法機關作為中立方,理論上是沒有提起刑事和解的必要,但根據我國的立法精神和刑事訴訟法關于刑事和解修改的理念和宗旨來看,司法機關至少應該向當事人告知其有權利要求和解,并告知其和解的條件、目的以及后果。
第二,刑事和解的審查。司法機關在接受刑事糾紛當事人的申請之后必須對刑事案件的性質以及被告人人身危險性等各方面充分審查,同時要審查是否屬于法律明確規(guī)定不適用刑事和解的范圍。司法機關經審查,認為符合刑事和解的適用條件的,應當組織當事人進行刑事和解。如果經過審查,司法機關認為當事人申請刑事和解的案件不符合適用刑事和解的條件,即使當事人有和解的意向也不得組織當事人進行和解,而應進入正常的司法審判程序。
第三,刑事和解協(xié)議的簽訂。刑事和解應當在司法機關的主持和監(jiān)督下,由被告人和被害人平等協(xié)商,達成和解協(xié)議。司法機關負有義務保證和解協(xié)議的內容、形式等符合法律的規(guī)定,保證當事人是在自愿的基礎上基于真實的意思表示而達成和解協(xié)議,且該和解協(xié)議不違反公共利益或者顯示公平。
第四,刑事和解的處理。在司法機關的參與下,被告人和被害人達成和解協(xié)議后,對于自訴案件,法院可以裁量對被告人進行從輕、減輕或者免除處罰;對于公訴程序案件,檢察機關在提前公訴時同時向法院提出量刑建議書。檢察機關基于被告人的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等,建議法院對被告人從輕、減輕、免除處罰或者建議法院判處緩刑。(二)刑事和解的救濟程序
1、訴訟程序的提起。對于無法或違法達成的和解協(xié)議,或者案件不屬于刑事和解案件范圍等,被告人、被害人以及其各自的訴訟人、近親屬均有權提起終止案件和解程序,從而進入正常的司法訴訟程序。
2、再次和解或者申請補正。對于已達成的和解協(xié)議但有遺漏事項未進行和解商議,以及存在其他事項影響協(xié)議效力等情形,允許當事人提出重新和解的申請或者向司法機關申請補正。
3、和解協(xié)議的變更。在司法機關對和解協(xié)議審查前,當事人可以對和解協(xié)議內容進行協(xié)商變更。在協(xié)議審查后執(zhí)行完畢前,當事人欲變更協(xié)議的,應經國家公權力機關認可或準許。
4、不合法行為的糾正。在刑事和解中,對于調解人的不合法的行為或者和解程序的不合法之處,當事人有權向有關組織、機關申訴,并要求及時加以解決。
四、進一步完善我國的刑事和解制度
(一)建立專業(yè)的刑事和解調解機構
隨著刑事和解今后在我國審判實踐中的普及和成熟運用,建立專業(yè)的刑事和解調解機構非常有必要。其優(yōu)點是既可以促成當事人雙方的和解,恢復社會關系,又不致使司法機關的權力過大,避免“花錢買刑”的后果。
(二)完善刑事和解監(jiān)督機制
為了保障刑事和解制度的順利進行,建立和完善相應的監(jiān)督機制是非常有必要的。監(jiān)督有司法機關的內部監(jiān)督和來自外界的外部監(jiān)督。內部監(jiān)督如規(guī)定刑事和解案件集體討論制度,建立刑事和解向上級機關的備案機制,上級機關發(fā)現(xiàn)刑事和解案件有違法律的可以撤銷下級的處理決定等制度。[8]對于外部監(jiān)督,“可以以目前我國部分正在試點的人民監(jiān)督員制度為基礎,由人民監(jiān)督員參與審查和解協(xié)議的真實性、合法性以及監(jiān)督和解協(xié)議的履行。在必要的時候,可由人民監(jiān)督員主持召開案件聽證會、公開評議整個和解過程,充分接受外部監(jiān)督,從根本上杜絕自愿的強迫調解行為?!盵9]
(三)構建刑事被害人國家補償制度
司法實踐中,客觀存在著被告人服刑后沒有賠償能力,同時被害人及其家庭也陷入了困頓境地。因此,為了調和經濟條件不同的當事人在賠償能力上的差異,也為了使被害人能盡早獲得補償,恢復平靜正常的生活,有必要在刑事和解程序中構建被害人國家補償制度。這一制度的運作方式是,刑事和解協(xié)議達成后,被告人無法一次性補償被害人的損害,國家可以先行補償,同時對被告人享有追償權,即被告才是賠償責任的最終承擔者。因此,只有建立完善的國家補償制度,才能避免刑事和解程序對當事人適用的不平等,同時也能最大限度地維護被害人的利益。
注釋:
[1]參看:《中華人民共和國刑事訴訟法》(2012年修訂),第二百零六條:人民法院對自訴案件,可以進行調解;自訴人在宣告判決前,可以同被告人自行和解或者撤回自訴。本法第二百零四條第三項規(guī)定的案件不適用調解。
[2]參看:《中華人民共和國刑事訴訟法》(2012年修訂),第二章:當事人和解的公訴案件訴訟程序:第二百七十七條、第二百七十八條、第二百七十九條之規(guī)定。
[3]李衛(wèi)星:《刑事和解制度:借鑒與創(chuàng)新》,載龔佳禾主編:《刑事和解制度研究》,中國檢察出版社2007年第1版,第279頁。
[4]孫勤:《刑事和解價值分析》,中國人民公安大學出版社2009年第1版,第86頁。
[5]刑法分則第四章為侵犯公民人身權利、民利罪;刑法分則第五章為侵犯財產罪。
[6]趙如玥,《論審判階段刑事和解制度研究》,華東政法大學2011年碩士論文,第21頁。
[7]張校亮:《刑事和解制度研究》,中國政法大學2011年碩士論文,第28-29頁。
[8]周世雄:《刑事和解制度研究》,載龔佳禾主編《刑事和解制度研究》,中國檢察出版社2007年版,第27頁。
論文關鍵詞 附條件不起訴 檢察裁量權 終止訴訟 未成年犯罪
《刑事訴訟法》的修改最突出的表現(xiàn)是增加了未成年附條件不起訴制度,在一定程度上減少了不必要的訴訟、節(jié)約了訴訟成本,同時也意味著執(zhí)行矯正、挽救功能前置到了起訴階段。附條件不起訴作為輕罪非犯罪化處理的一種替代性處理方式,符合“以人為本”現(xiàn)代法制理念,有利于化解矛盾、實現(xiàn)案件審前分流的功能,體現(xiàn)了我國寬嚴相濟的刑事政策。附條件不起訴制度自提出到入法一直成為法律人所關注的焦點之一,在檢察裁量權得到突顯的同時充斥著對審判權的僭越的質疑聲。附條件不起訴制度的設立更是對檢察機關的公訴工作提出了更大的挑戰(zhàn),如何裁量并適用附條件不起訴將成為今后一段時間所爭論的焦點問題。
《刑事訴訟法》的修改在中國法制進程中具有劃時代的意義,該次修改在證據制度、辯護制度、強制措施、偵查措施、審判程序、刑罰執(zhí)行程序、法律監(jiān)督等訴訟制度方面進行了較大幅度的修改完善。妥善解決了司法實踐中迫切需要解決的一些現(xiàn)實問題,更加有效地懲罰犯罪、保障人權、切實維護社會和諧穩(wěn)定。該次修改除了在原有的條款的基礎上,更是將爭議已久的“附條件不起訴”制度予以確定(第二百七十一條、二百七十二條、二百七十三條)。筆者有幸在《刑事訴訟法》修改前,辦理了本院首批試行附條件不起訴制度的案件。因此,從一名公訴人角度看,附條件不起訴制度的設立不僅是對人權尊重和保障的一種體現(xiàn),也在客觀程度上突顯了法律的社會效果。然而冷靜思考后,筆者認為該制度雖然是刑事訴訟法制化歷程中的一種巨大進步,但也明顯存在不盡完善的地方,同時也給檢察機關的公訴工作帶來了新的挑戰(zhàn)和難題。
一、檢察裁量權的定義
檢察裁量權,是指檢察機關或者檢察官在行使檢察權過程中依法享有的行為選擇權i。檢察裁量權主要包括以下特征:首先其主體是檢察機關或者檢察官;其次,檢察裁量權是檢察機關或者檢察官在行使某種具體檢察權辦理案件時,斟酌選擇如何實施行為或處理的權力,它必須以某種基礎權力的存在為前提。例如,起訴裁量權是以刑事公訴權的存在為前提的,沒有公訴權也就無所謂起訴裁量權。因此,檢察裁量權不是一種獨立的具體的權能,它是一種派生權;第三、檢察裁量權必須具有法律的明確規(guī)定。
二、附條件不起訴對公訴工作帶來的新問題與新挑戰(zhàn)
檢察機關的公訴權是指對公安機關等部門偵查終結后移送起訴的案件有權進行審查,并依法提起公訴、不起訴的決定。檢察機關公訴部門在審查案件時,根據案件的性質、社會危害度等情節(jié)對案件進行處理,是檢察裁量權的直接體現(xiàn)。其中,最能體現(xiàn)檢察裁量權的是對案件的不起訴決定權。隨著《刑事訴訟法》的修改,附條件不起訴作為一種新型的案件處理方式的出現(xiàn),對公訴工作帶來了新的問題與挑戰(zhàn)。
(一)附條件不起訴的提出主體
公訴權是主動的,是國家公權力行使的一種直接方式。根據法律規(guī)定,不起訴程序的啟動是由公訴機關提出。但是與以往的不起訴三種形式(法定、酌定、相對不起訴)不同,符合附條件不起訴要求的案件,排除具有未成年的主體要求外,本身應是屬于達到追究刑事責任標準的。這就出現(xiàn)一個新的問題,附條件不起訴程序的啟動是否必須由公訴機關提出?修改后的《刑事訴訟法》第二百七十一條之規(guī)定“……人民檢察院可以作出附條件不起訴的決定……”,那是否意味著公訴機關對符合條件要求的案件,可以不作附條件不起訴處理呢?是否也意味著除了公訴機關主動啟動該程序外,犯罪嫌疑人或者家屬、被害人等方也可以主動向公訴機關提出啟動附條件不起訴的申請?筆者認為,公訴部門在對案件充分審查后,可以主動啟動附條件不起訴程序。但針對對某些案件,公訴機關在未掌握足夠證據的情況下而未予啟動該程序時,犯罪嫌疑人或者家屬、被害人等方提出申請并提交相關證據的前提下,公訴機關經審查后,符合附條件不起訴條件的案件,也可適用附條件不起訴程序。
(二)附條件不起訴的適用主體選擇
根據修改后的《刑事訴訟法》第二百七十一條之規(guī)定,對附條件不起訴的適用主體為未成年人(涉嫌刑法分則第四、五、六章規(guī)定的犯罪,可能判處一年有期徒刑一下刑法)?!缎谭ㄐ拚赴恕返谑鍡l第一款規(guī)定“……累犯,應當從重處罰,但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外”。在未成年人犯罪與日俱增的大環(huán)境下,《刑法》以保護、教育、挽救、矯正未成年為原則,對未成年人犯罪排除在累犯之外。這就對公訴機關選擇適用附條件不起訴主體提出新的問題。未成年人曾因犯罪被判處過有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后的五年內再犯應當判處有期徒刑刑罰以上之罪的。根據《刑法修正案八》,不適用累犯論處,但是否應當適用附條件不起訴?筆者認為,法律從寬嚴相濟,保護、挽救未成年人角度出發(fā),但始終應有一個底線。對未成年再犯罪者,雖不適用累犯從重處理,但不應再適用附條件不起訴處理。但是,這又出現(xiàn)一個新的問題,公訴機關如對上述再犯罪未成年人不適用附條件不起訴程序,將如何應對犯罪嫌疑人或者家屬對此提出的質疑(按照修改后的《刑事訴訟法》第二百七十一條的要求符合附條件不起訴條件的再犯罪未成年人)。公訴機關對此將面臨一個選擇性的難題。
(三)附條件不起訴的執(zhí)行問題
根據修改后的《刑事訴訟法》第二百七十二條第二款之規(guī)定,“被附條件不起訴的未成年犯罪嫌疑人,應按照考察機關的規(guī)定報告自己的活動情況、按照考察機關的要求接受叫矯治和教育”。但該法去對如何確定考察機關未有明確的規(guī)定。附條件不起訴的決定權在檢察機關,但是考驗期內的考察、教育、矯治及監(jiān)管工作是否依然由檢察機關負責。如上述工作由檢察機關負責,應由公訴部門還是其他部門負責,是由具體經辦案件的公訴人負責還是設置專門職務人員負責。筆者認為,在檢察機關對犯罪嫌疑人作出附條件不起訴決定后,應由案件經辦人負責考驗期內的跟蹤,偵查機關負責監(jiān)督,并由犯罪嫌疑人家屬、學校及社區(qū)矯正部門(如街道、村委會等)協(xié)助,共同完成考驗期內的考察、教育、矯治及監(jiān)管工作。但無疑,將會進一步加大公訴工作難度。
(四)附條件不起訴案件的篩選問題
論文關鍵詞 檢察機關 公安機關 監(jiān)視居住 監(jiān)督
長期以來,學界對監(jiān)視居住的存廢問題一直爭論不斷,使得監(jiān)視居住制度在我國現(xiàn)行強制措施體制中處于一種尷尬境地。因此,2012年3月14日通過的刑事訴訟法修正案對五種刑事強制措施中的監(jiān)視居住做出了最大幅度的修改。本文將從檢察機關的角度出發(fā),對如何適應新刑事訴訟法的規(guī)定,加強對公安機關適用監(jiān)視居住強制措施的監(jiān)督的相關問題進行探討。
一、新刑事訴訟法對監(jiān)視居住的修改
現(xiàn)行刑事訴訟法對監(jiān)視居住的適用條件、對象規(guī)定不明確,選擇執(zhí)行監(jiān)視居住的居所隨意性較大,且囿于警力、財力等限制,使得我國監(jiān)視居住強制措施存在適用率不高、易異化為變相羈押等狀況。鑒于適用監(jiān)視居住的以上困境,新刑事訴訟法對監(jiān)視居住做出了以下幾方面的修改:
(一)將監(jiān)視居住定位于羈押的替代措施,明確監(jiān)視居住的獨立適用條件
新刑事訴訟法將監(jiān)視居住與取保候審的適用條件分開規(guī)定,即監(jiān)視居住適用于犯罪嫌疑人、被告人符合逮捕條件,但患有嚴重疾病生活不能自理的;懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女;系生活不能自理的人的唯一撫養(yǎng)人;因為案件的特殊情況或者辦理案件的需要,采取監(jiān)視居住措施更為適宜的;以及羈押期限屆滿,案件尚未辦結,需要采取監(jiān)視居住措施的情形。對于符合取保候審條件,但犯罪嫌疑人被告人不能提出保證人,也不交納保證金的,也可以監(jiān)視居住。
(二)明確規(guī)定了監(jiān)視居住的執(zhí)行場所
新刑事訴訟法規(guī)定監(jiān)視居住原則上應當在犯罪嫌疑人、被告人住處進行;無固定住處的,可以在指定的居所進行;涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、特別重大賄賂犯罪且在住處執(zhí)行可能有礙偵查的,經上一級檢察機關或者公安機關批準也可以在指定的居所執(zhí)行,但不得指定在羈押場所、專門的辦案場所執(zhí)行監(jiān)視居住。現(xiàn)行司法實踐中,有些辦案機關不論犯罪嫌疑人、被告人有無固定住處,均在“指定的居所”進行監(jiān)視居住,或把地點設在機關內部的辦案場所,故新刑訴法的該規(guī)定有利于防止變相羈押現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)規(guī)定了指定居所監(jiān)視居住中執(zhí)行機關的告知義務
修改前的刑事訴訟法沒有對指定監(jiān)視居住后通知家屬的規(guī)定。新刑訴法明確規(guī)定:“指定居所監(jiān)視居住的,除無法通知的以外,應當在執(zhí)行監(jiān)視居住后二十四小時以內,通知被監(jiān)視居住人的家屬?!痹撘?guī)定體現(xiàn)了新刑事訴訟法在保護犯罪嫌疑人、被告人權利方面的進步。
(四)明確了指定居所監(jiān)視居住的檢察監(jiān)督
由于指定居所監(jiān)視居住在公安機關決定和執(zhí)行的過程中更容易滋生問題,故新刑事訴訟法規(guī)定人民檢察院對指定居所監(jiān)視居住的決定和執(zhí)行是否合法實行監(jiān)督。這一規(guī)定明確了檢察院作為法律監(jiān)督機關對指定居所監(jiān)視居住的決定與執(zhí)行有權進行監(jiān)督。
(五)明確指定居所監(jiān)視居住的期限應當折抵刑期
新刑事訴訟法規(guī)定犯罪分子被判處管制的,監(jiān)視居住一日折抵刑期一日;被判處拘役、有期徒刑的,監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。但筆者認為該規(guī)定讓指定居所監(jiān)視居住帶有羈押性色彩,與將監(jiān)視居住定位于羈押的替代措施的立法本意存在沖突。
(六)完善了被監(jiān)視居住人監(jiān)視居住期間應遵守的規(guī)定
首先,將“未經執(zhí)行機關批準不得離開住處,無固定住處的,未經批準不得離開指定的居所”改為“未經執(zhí)行機關批準不得離開執(zhí)行監(jiān)視居住的處所”。其次,增加規(guī)定了被監(jiān)視居住人未經批準不得通信的義務。再次,增加了“將身份證件、旅行證件、駕駛證件交執(zhí)行機關保存”的規(guī)定,進一步增加了監(jiān)視居住的強制力度。最后,在對違法監(jiān)視居住規(guī)定情節(jié)嚴重的被監(jiān)視居住人可以予以逮捕的現(xiàn)有規(guī)定基礎上,又增加了“需要予以逮捕的,可以對犯罪嫌疑人、被告人先行拘留”的規(guī)定。
(七)完善對被監(jiān)視居住人的監(jiān)督手段
新刑事訴訟法規(guī)定執(zhí)行機關可以采取電子監(jiān)控、不定期檢查等監(jiān)視方法對被監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人進行監(jiān)控;在偵查期間,還可以對被監(jiān)視的犯罪嫌疑人的通信進行監(jiān)控。該規(guī)定以列舉式規(guī)定實施監(jiān)視的具體方法,有利于保證監(jiān)視居住效果能夠順利實現(xiàn)。
二、公安機關執(zhí)行新刑事訴訟法可能存在的問題
盡管新刑事訴訟法考慮到現(xiàn)行刑事訴訟法對監(jiān)視居住的規(guī)定存在許多不足和缺陷,為進一步完善我國的監(jiān)視居住制度而作出了許多有進步意義的規(guī)定,但公安機關在執(zhí)行新刑事訴訟法關于監(jiān)視居住的相關規(guī)定的過程中,仍會不可避免的出現(xiàn)一些問題或困難。
(一)對“無固定住處”的解釋存在隨意性
新刑事訴訟法規(guī)定“監(jiān)視居住應當在犯罪嫌疑人、被告人的住處執(zhí)行;無固定住處的,可以在指定的居所執(zhí)行?!钡螢椤盁o固定住處”?由誰對“無固定住處”進行解釋?在司法實踐中,是由執(zhí)行機關作出認定。而由公安機關自主解釋“無固定住處”,易造成對暫住的流動人員、外來人員均認為系無固定住處而被指定居所監(jiān)視居住,存在擴大指定居住監(jiān)視居住范圍的可能性。
(二)指定居所監(jiān)視居住仍可能會成為變相羈押
雖然新刑事訴訟法對指定居所監(jiān)視居住規(guī)定不得指定在羈押場所、專門的辦案場所執(zhí)行,但除了羈押場所、專門的辦案場所外,仍有許多易由公安機關監(jiān)控、私密性較強的場所,如招待所、賓館等。在上述場所進行監(jiān)視居住,同樣可能會達到羈押的性質和效果,而可能會與將監(jiān)視居住定位為非羈押性強制措施的立法目的相背馳。
(三)監(jiān)視手段仍較匱乏、薄弱
雖然新刑事訴訟法增加了公安機關可以采取電子監(jiān)控、不定期檢查等監(jiān)視方法,但電子監(jiān)控由于成本較高,難以在可預見的期間內普遍推行。而不定期檢查的監(jiān)視力度較為薄弱,也并不能保證監(jiān)視居住的實在效果。
(四)指定居所監(jiān)視居住可能會較多適用于未達刑拘、逮捕條件的嫌疑人
盡管適用監(jiān)視居住首先需符合逮捕條件,但公安機關長期存在的以口供為中心的偵查觀念難以徹底改變,對于未能突破口供而導致予以刑事拘留、逮捕的證據不足的犯罪嫌疑人,很可能會采取指定居所監(jiān)視居住作為繼續(xù)羈押以突破口供的手段。在完全由公安機關監(jiān)控環(huán)境下的指定居所監(jiān)視居住,使刑訊逼供等違法偵查行為發(fā)生的可能性增大。
三、檢察機關加強對公安機關適用監(jiān)視居住的監(jiān)督建議
檢察機關是我國的法律監(jiān)督主體,依法履行對公安機關強制措施的偵查監(jiān)督職責。在新刑事訴訟法完善了監(jiān)視居住制度并明確了檢察機關對指定居所監(jiān)視居住有監(jiān)督權的情況下,檢察機關更應積極轉變工作方式方法,加強對公安機關適用監(jiān)視居住的監(jiān)督力度。
(一)樹立對公安機關適用監(jiān)視居住的監(jiān)督意識
在長期的司法實踐中,由于存在傳統(tǒng)的“重實體、輕程序”的訴訟觀念、先天立法不足以及其他業(yè)務工作繁重的影響,檢察機關對公安機關適用監(jiān)視居住強制措施進行監(jiān)督的意識相對薄弱,使得公安機關對監(jiān)視居住的決定和執(zhí)行過程較少進入檢察機關的監(jiān)督視野范疇。新刑事訴訟法正是看到了我國監(jiān)視居住制度的不足以及強化檢察監(jiān)督的必要性,特別針對在決定和執(zhí)行過程中最容易發(fā)生偏差的指定居所監(jiān)視居住明確規(guī)定了檢察機關的監(jiān)督權。檢察機關要認真貫徹實施修改后的刑事訴訟法,進一步提升監(jiān)督意識和監(jiān)督能力,自覺根據法律的有關規(guī)定,依法加強對監(jiān)視居住強制措施的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)、糾正公安機關不當或違法執(zhí)行監(jiān)視居住的決定,切實保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人的合法權利,切實履行好懲罰犯罪、保障人權的法律責任。
(二)拓寬對公安機關適用監(jiān)視居住的監(jiān)督來源
檢察機關之所以對公安機關適用監(jiān)視居住方面的監(jiān)督力度較弱、監(jiān)督成效較小,很主要的一個原因就是獲取對公安機關適用監(jiān)視居住措施的監(jiān)督線索來源十分狹窄。在實踐中檢察機關對監(jiān)視居住的監(jiān)督主要是通過審查公安機關提請逮捕的犯罪嫌疑人及同案人采取監(jiān)視居住措施是否恰當合法,對于公安機關沒有移送檢察機關審查的案件就難以監(jiān)督。檢察機關應在原有監(jiān)督途徑的基礎上,努力拓寬獲取監(jiān)督線索的渠道。一是可與公安機關通過溝通協(xié)調要求公安機關定期對被監(jiān)視居住人員進行統(tǒng)計并送檢察機關備案,使檢察機關掌握被監(jiān)視居住人員的案件進展及未報捕、而轉行政處罰或直接撤銷等情況。并結合新刑事訴訟法確定的檢察機關捕后羈押必要性審查制度,及時掌握捕后變更為監(jiān)視居住的決定和執(zhí)行情況。二是在對公安機關刑事案件進行提前介入、引導偵查取證中通過審閱材料、參加討論發(fā)現(xiàn)公安機關采取監(jiān)視居住措施存在的問題。三是在新刑事訴訟法規(guī)定當事人、利害關系人等對于違法強制措施的處理不服有權向檢察機關申訴后,檢察機關可加強通過控申部門接收到的申訴、來信來訪中發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索。四是偵查監(jiān)督部門可與公訴、監(jiān)所部門加強聯(lián)系,定期與公訴、監(jiān)所部門進行數(shù)據核對,了解移送審查的監(jiān)視居住人員、出入所人員變更強制措施等情況,以及時發(fā)現(xiàn)問題。
(三)細化對公安機關適用監(jiān)視居住的監(jiān)督內容
雖然新刑事訴訟法僅明確規(guī)定檢察機關對指定居所監(jiān)視居住有監(jiān)督權,但基于檢察機關的偵查監(jiān)督職能,應對公安機關在住所和指定居所決定和執(zhí)行的監(jiān)視居住都進行監(jiān)督。應對以下具體內容進行監(jiān)督:一是被監(jiān)視居住人員是否符合監(jiān)視居住條件,著重審查適用條件中“嚴重疾病”、“案件的特殊情況”等任意性較大的用語,嚴格限制公安機關對于適用條件的隨意裁量;二是被監(jiān)視居住人員是否符合指定居所監(jiān)視居住條件,對三類犯罪需指定居所監(jiān)視居住的決定程序和依據是否合法,指定的居所是否非羈押場所或專門的辦案場所,防止擴大指定居住監(jiān)視居住范圍及變相羈押;三是對指定居所監(jiān)視居住是否履行了告知義務,是否在規(guī)定的時間內通知,是否確實屬于“無法通知”的情形;四是對違反監(jiān)視居住規(guī)定的犯罪嫌疑人提請逮捕的,其違反監(jiān)視居住規(guī)定的情況是否屬實;五是對監(jiān)視居住期限屆滿的是否依法解除、變更或作其他處理;六是在執(zhí)行監(jiān)視居住過程中可能存在的其他違法行為。
論文關鍵詞 人權保障 同步錄音錄像 職務犯罪 偵查 非法證據排除
一、同步錄音錄像的價值
(一)同步錄音錄像的發(fā)展
同步錄音錄像制度的雛形最早出現(xiàn)在1984年的英國,隨后世界各國都逐漸將該制度引入本國的刑事訴訟中。我國在職務犯罪偵查中引入同步錄音錄像大致經歷了三個發(fā)展階段,第一階段是錄音與錄像并行階段,全國檢察機關自2006年3月1日起辦理職務犯罪案件訊問犯罪嫌疑人時必須實行全程同步錄音,但是有條件的院如高檢院、省級院、省會(首府)市院、東部地區(qū)分州市級院辦理貪污賄賂案件訊問犯罪嫌疑人時還必須實行全程同步錄像。第二階段是完全同錄階段,即全國檢察機關自2007年10月1日起,辦理職務犯罪案件訊問犯罪嫌疑人時必須實行全程同步錄音、錄像。第三階段是法定化階段。即2013年1月1日起實施的《刑事訴訟法》第一百二十一條規(guī)定:“偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時候,可以對訊問過程進行錄音或者錄像;對于可能判處無期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,應當對訊問過程進行錄音或者錄像?!薄颁浺艋蛘咪浵駪斎踢M行,保持完整性。”至此,同步錄音錄像制度被法定化。
(二)同步錄音錄像的理論價值
1.保障犯罪嫌疑人的人權
修改后的《刑事訴訟法》在第二條將“尊重和保障人權”寫入法律,體現(xiàn)出立法者對人權保障機制建設的關注。人權包含的內容非常豐富,就職務犯罪偵查而言,具有保密性、封閉性強等特點,以往在實踐中經常會出現(xiàn)刑訊逼供、引供、誘供等現(xiàn)象,這已經成為偵查過程中的一大頑疾。同步錄音錄像在偵查過程中的應用,能夠很好地監(jiān)督偵查人員的偵查行為,使偵查過程更加透明化,最大限度地避免刑訊逼供、引供、誘供現(xiàn)象的發(fā)生,從而有利地保障了犯罪嫌疑人的基本人權。
2.保障偵查人員的人權
人權保障是修改后《刑事訴訟法》的一大亮點,學者從不同角度加以論述,切入點多數(shù)情況下是以保障犯罪嫌疑人的人權為基點。而筆者認為,人權保障不應當僅僅陷于對嫌疑人的保障范圍,偵查人員、證人、鑒定人員的人權同樣需要保障。而以往的司法實踐中,嫌疑人在審判階段翻供稱偵查人員對其刑訊逼供,這樣的案例不在少數(shù)。在偵查過程中使用同步錄音錄像技術,則可以有效的防止這類現(xiàn)象的發(fā)生,從而也實現(xiàn)了對偵查人員人權的保障。
3.提升偵查效能
眾所周知,在偵查過程中使用同步錄音錄像的目的是為了約束偵查人員的偵查行為,從而保障犯罪嫌疑人的基本人權,該措施的應用,對于防止刑訊逼供能夠起到一定的作用,從而可以降低犯罪嫌疑人在審判階段的翻供率,使法院的審判效率大大提高??梢?同步錄音錄像是對偵查效能的提升具有積極意義的。
二、同步錄音錄像中實施中存在的問題
同步錄音錄像實施若干年來,在實際辦案過程中取得了一定成績,都是也存在一些亟待解決的問題,主要集中于思維理念、技術規(guī)范、實踐操作這三個方面。
(一)思維理念較為保守
我國地域遼闊,基層檢察機關就有3000多個,橫向對比顯然會得出中東部發(fā)達地區(qū)檢察機關中偵查人員的綜合素質要高于西部,在思維觀念方面也有巨大差異。一般而言,對于同步錄音錄像感到畏懼的偵查人員的比例非常之高,在鏡頭前面不知道該怎樣問、怕犯錯的情況不在少數(shù)。受這樣保守思想的影響,在實踐中形成了“不破不錄”的習慣傳統(tǒng),只有在案件全面突破后,才對嫌疑人進行訊問錄像,案件不突破便不錄制。這樣的錄音錄像顯然具有“表演”成分,目的是為了完成程序任務。而這樣的錄制時間一般非常短,基本上在10分鐘左右。仔細思考,大多數(shù)案件在如此短的時間內便全面突破,這是不符合偵查規(guī)律的。糾其根本原因,在于偵查人員未將人權保障的觀念引入職務犯罪偵查過程。
(二)技術規(guī)范不嚴格
1.硬件參數(shù)不統(tǒng)一
2006年12月4日最高人民檢察院辦公廳向全國檢察機關下發(fā)了《人民檢察院訊問職務犯罪嫌疑人實行全程同步錄音錄像技術工作流程(試行)》,該規(guī)范條文不多,共計十七條,規(guī)范中沒有任何一個條文對同步錄音錄像設備的硬件參數(shù)給予限定。于是實踐中各檢察機關同步錄音錄像設備在購置和管理方面存在巨大差異,有的是以省為單位配置,有的是以市為單位配置,有的是各區(qū)縣自己自行配置,這樣就使得各檢察機關同步錄音錄像設備在硬件參數(shù)上差異巨大,這就為統(tǒng)一管理帶來了極大的不便。
2.軟件相互不兼容
各檢察機關同步錄音錄像設備硬件參數(shù)不統(tǒng)一還帶來了另外的一個問題,就是軟件方面的不兼容,實踐中在檢察機關錄制的視頻在審判階段由于法院使用的軟件部兼容而導致無法打開的現(xiàn)象筆筆皆是,而且,即便是在檢察機關內部,由于各地硬件技術規(guī)范不統(tǒng)一,而無法異地錄制或者播放的情況更是很普遍,這就給職務犯罪的偵查工作帶來了極大的困難??梢哉f,在這種情況下,同步錄音錄像不僅對職務犯罪的偵查工作沒有起到積極作用,反而降低了偵查效率。
(三)實踐操作問題
1.法庭出示率不高
偵查階段引入全程同步錄音錄像制度主要是為了監(jiān)督偵查人員的偵查行為保障犯罪嫌疑人的人權,在法庭階段出示同步錄音錄像是為了防止犯罪嫌疑人翻供、與筆錄互相映正。實踐中,在法庭審理階段出示并播放同步錄音錄像與訊問筆錄進行相互對比映正的情形并不多見,從一些基層法院和檢察機關的統(tǒng)計情況來看,一個基層法院一年也就幾次,更多的情況下是“零使用”。造成這種現(xiàn)象的原因是同步錄音錄像的錄制軟件設計有缺陷,無法選擇性播放和快進快退,法庭審判時往往沒有那么多時間全程觀看,因此,目前的司法現(xiàn)狀看,同步錄音錄像尚難達到隨審播放的程度。
2.技術人員身份合法性不明
根據《刑事訴訟法》及其相關的法律制度規(guī)定,專業(yè)人員從事刑事訴訟業(yè)務必須具備相應的資質,例如,檢察官應當具有司法證,鑒定人員應當具有鑒定人員資質,翻譯人員亦應當具有相應的上崗資質等等。這些人若無證上崗從事刑事訴訟業(yè)務,顯然屬于程序不合法,在法庭審判階段會引發(fā)不利后果,甚至會造成全案推翻。對于同步錄音錄像而言,屬于職務犯罪偵查過程中的重要刑事訴訟業(yè)務,錄制同步錄音錄像的操作人員理應具備相應的資質才能上崗操作,而修改后的《刑事訴訟法》以及最高人民檢察院都對錄制人員的資質問題沒有涉及,都是相應的規(guī)范卻要求審錄分離,這就導致了實踐中很多基層院不專門安排錄制技術人員,而是誰有時間誰去錄。技術人員身份合法性不明,不僅難以保證錄制效果,同時也帶來了程序合法性的問題。法庭審理階段,是否能夠以技術人員無相應資質而將其提供的同步錄音錄像的效力予以否定,這在實踐中也就成為了爭議相當大的問題。
3.隨卷移送光盤保存不利
由于目前尚未有統(tǒng)一的同步錄音錄像技術規(guī)范,各級院對于隨卷移送光盤的保存也是五花八門,眾所周知,光盤保存不利的情況下,結果若干年后便無法讀取。在前幾年錄制的偵查現(xiàn)場的光盤,如今不能讀取的數(shù)量不在少數(shù),這也使得全場同步錄音錄的作用沒有完全發(fā)揮出來。
4.缺乏監(jiān)督機制
同步錄音錄的相關規(guī)范均未對該制度的監(jiān)督機制加以規(guī)定,例如:錄制光盤被剪輯如何處理等,這也就無形中成為了破壞全場同步錄音錄制度的一個巨大漏洞,萬一偵查部門將不利于自身的內容進行剪輯該如何處理,目前的同步錄音錄像制度還不涉及。所以,監(jiān)督機制的欠缺,也使得該項制度的運行不盡如人意。
三、同步錄音錄像制度的完善
(一)貫徹人權保障觀念
人權保障的觀念并非現(xiàn)在才提出,只是修改后的《刑事訴訟法》將其法定化后,才越發(fā)凸顯其重要。就同步錄音錄像制度而言,若要使其完善,各級檢察機關偵查人員必須克服畏懼心理,轉換思維觀念,以人權保障的觀念來指導偵查行為,來認識同步錄音錄像制度,只有這樣的觀念真正深入每一名偵查人員的內心,同步錄音錄像制度才能更加順暢地實施。
(二)制定詳細的技術規(guī)范
技術規(guī)范是保障同步錄音錄像制度實施的的重要標準,因而必須予以完善。對于技術規(guī)范,首先,應當由高檢院技術部門規(guī)定統(tǒng)一的硬件規(guī)格標準,以各省為單位進行裝備,這樣可以解決硬件管理、監(jiān)督方面的問題。其次,應當由高檢院信息中心聯(lián)合其他技術部門以及最高法院的技術中心,設計統(tǒng)一的軟件播放程序,這樣可以解決當下由于軟件部統(tǒng)一導致的異地辦案無法播放、移送法院后無法顯示的缺陷。最后,就是播放軟件程序本身要合理,具備較強的可操作性。以往同步錄音錄像錄制軟件為了保密性的考慮,喪失了可操作性,使錄制的內容不能選擇性播放、重復性播放,必須從頭播放,這樣大大降低了同步錄音錄像制度的實用性,故而在法庭審判中出示較少,這也使得該制度形同虛設。因此,高檢院在研發(fā)新的播放軟件時,既要注重保密性又要注重可操作性,這樣才能使同步錄音錄像的技術規(guī)范趨于嚴謹。
(三)完善配套法定程序
孤立之規(guī)則不成制度,必須有相應配套的制度予以輔助,首先,應當建立同步錄音錄像制度技術人員準入制度,經過技術培訓并考核合格后方可持證上崗,這樣就解決了技術人員身份合法性的問題,從而保障了程序的合法性。其次,應當建立同步錄音錄像監(jiān)督制度,對于任意修改、剪輯同步錄音錄像的給予相應處罰,這樣才能罪大限度的減少因制度漏洞導致的程序違法。最后,應當建立光盤檔案保管制度,并且納入訴訟卷宗保管體系,這樣便可以解決隨卷移送光盤保管不利的問題。
論文關鍵詞 職務犯罪 預防機制 訴訟法修改
一、檢察機關職務犯罪預防機制的概念、內容及目標
檢察機關職務犯罪預防機制,是指檢察機關依據職務犯罪預防理論和實踐,采取各種有效的預防措施,限制、消除國家工作人員利用職務進行犯罪的原因與條件,以達到防止、遏制和減少職務犯罪發(fā)生的工作運行機制。其本質是檢察機關對公權力的運行予以監(jiān)督,以確保公權力在法定范圍內有序運行。它主要包括以下三方面的內容:一是懲戒機制,即檢察機關反貪、反瀆部門通過查辦職務犯罪案件,防止犯罪分子重新犯罪或繼續(xù)犯罪并對潛在犯罪人員形成威懾力,減少職務犯罪的發(fā)生;二是防范機制,即檢察機關預防部門通過檢察建議、預防咨詢、警示教育、行賄犯罪檔案查詢等途徑,促進從源頭上遏制和減少職務犯罪;三是保障機制,即通過遏制司法公權力的濫用、完善配套制度以及其他方式來保障職務犯罪預防機制有效運行。
二、檢察機關職務犯罪預防機制的現(xiàn)狀
(一)檢察機關職務犯罪預防工作缺乏明確的法律依據
我國法律體系中有關職務犯罪預防方面的規(guī)定很少,最高人民檢察院雖然制定了《關于加強職務犯罪預防工作的意見》和《人民檢察院預防職務犯罪工作規(guī)則(試行)》,但是該規(guī)則和意見僅是內部規(guī)范性文件,法律效力層級較低,可操作性不強。同時,關于檢察建議的法律效力仍缺乏法律依據,雖然《人民檢察院預防職務犯罪工作規(guī)則(試行)》對預防檢察建議的內容及提出建議的情形進行了規(guī)定,但對于其法律效力以及如何實施仍未進行詳細規(guī)定。而新刑事訴訟法也依然沒有給職務犯罪預防一個清晰的定位。法律依據的缺乏給職務犯罪預防工作的深入開展帶來很多障礙。
(二)配套制度不完善,職務犯罪預防效果低
關于職務犯罪預防的現(xiàn)行制度有財產申報制度、出入境管理制度、官員重大行為報告制度等,但是這些制度一方面不完善、缺乏可操作性,另一方面不屬于強制性規(guī)范,在現(xiàn)實中得不到有效執(zhí)行,預防效果甚微。
例如,“我國目前關于財產申報的現(xiàn)行文件是2010年公布的《關于領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定》以及2001年的《關于省部級現(xiàn)職領導干部報告家庭財產的規(guī)定(試行)》”這些文件屬于黨紀政紀,并未制度化和法律化,不具有強制執(zhí)行力,并且在具體的實施過程中由于受到各種因素的制約而流于形式,并沒有真正發(fā)揮預防效果。
(三)檢察機關與其他監(jiān)督主體之間缺乏統(tǒng)一的聯(lián)動機制
職務犯罪預防工作的專業(yè)性和復雜性需要當?shù)攸h政部門和重點行業(yè)領域主管機關的重視與支持及相關主體的密切配合?,F(xiàn)在職務犯罪預防工作的主體主要有檢察機關、紀檢監(jiān)察部門、審計以及其他相關部門?,F(xiàn)實中,地方黨政部門由于重視程度不夠、工作繁忙及專業(yè)性的缺乏,往往通過簡單轉發(fā)上級文件的形式開展預防工作,領導作用不突出。同時,預防主體之間在預防工作中并未形成統(tǒng)一的聯(lián)動機制,未劃分各自的權限職責,常出現(xiàn)同一項預防工程可能幾個主體同時跟進或者沒有任何機關跟進的現(xiàn)象,導致預防工作出現(xiàn)重復或者空白。
三、兩大訴訟法修改給職務犯罪預防工作帶來的機遇
(一)職務犯罪預防“懲戒機制”得到進一步完善
一是加強了職務犯罪的查處力度。新刑事訴訟法明確規(guī)定檢察機關在查處職務犯罪時可以采用“技術偵查措施”,為檢察機關查辦貪污賄賂等職務犯罪案件提供了有利的條件。
二是加大了職務犯罪的處罰力度。新刑事訴訟法第二百八十條在加重職務犯罪處罰方面作出了新規(guī)定,“對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法規(guī)定應當追繳其違法所得及其他涉案財產的,人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請?!边@一規(guī)定加大了對職務犯罪的處罰力度,在挽回國家損失的同時,有效遏制了職務犯罪的蔓延,體現(xiàn)職務犯罪預防功能。
三是提高了及時查處職務犯罪的能力?!靶滦淌略V訟法延長了重大、復雜案件傳喚、拘傳持續(xù)的時間,進一步明確了特別重大賄賂犯罪案件在偵查期間辯護律師會見在押的犯罪嫌疑人應當經偵查機關許可,規(guī)定重大賄賂犯罪在住處執(zhí)行監(jiān)視居住可能有礙偵查的,經上一級人民檢察院批準可以在指定的居所執(zhí)行。這些規(guī)定對促進檢察機關及時發(fā)現(xiàn)職務犯罪影響是顯而易見的。通過提高及時查處犯罪的能力來促進預防職務犯罪的有效性,既是當前預防職務犯罪的必然路徑選擇,也是檢察機關履行職責融入懲防腐敗大格局的重要方式?!?/p>
(二)職務犯罪預防“防范機制”運行范圍擴展
新民事訴訟法第十四條規(guī)定:“人民檢察院有權對民事訴訟實行法律監(jiān)督?!毙路ǖ摹懊袷略V訟”取代了舊法的“民事審判活動”,這將檢察機關監(jiān)督的范圍由原來的民事審判活動擴展到了整個民事訴訟全過程。檢察機關監(jiān)督范圍的擴展意味著檢察機關的民事檢察監(jiān)督職能得到強化,這為檢察機關進一步開展職務犯罪預防工作擴展了領域。另外,新民事訴訟法還從以下三個方面擴展了檢察機關的監(jiān)督范圍:一是增加規(guī)定了檢察機關對審判人員違法行為的監(jiān)督;二是增加了對調解書的檢察監(jiān)督;三是將民事執(zhí)行活動納入檢察監(jiān)督范圍。
四、檢察機關完善職務犯罪預防機制的對策
(一)完善法律,加強配套制度建設
一是完善相關法律,明確檢察機關的職務犯罪預防權,對檢察建議的效力和實施進行具體規(guī)定,為檢察機關開展職務犯罪預防工作提供明確法律依據?!敖ㄗh在《中畢人民共和國人民檢察院組織法》中明確規(guī)定檢察機關的職務犯罪預防權,同時說明檢察機關和其他職務犯罪預防機關之間的關系,為檢察機關開展職務犯罪預防工作給予明確的指引?!?/p>
二是加強配套制度建設,出臺《財產公示法》,建立健全財產申報法律制度,制定規(guī)范公職人員的行為準則。例如美國“1989年《道德改革法》,該法對財產申報問題做了全面而系統(tǒng)的規(guī)定,堪稱財產申報立法的典范?!薄靶录悠略?960年頒布了《防止貪污法》、1988年制定了《沒收貪污所得利益法》及《公務員懲戒規(guī)則》和《公務員指導手冊》等一系列規(guī)定,嚴格財產申報制度、嚴格官員行為準則,加強對公務員特別是高級公務員的廉政監(jiān)督,限制政府公務員的貪污賄賂現(xiàn)象?!?/p>
(二)建立聯(lián)動機制,形成預防合力
檢察機關應加強與區(qū)紀委以及審計部門、監(jiān)察部門的合作,建立統(tǒng)一的聯(lián)動機制,以專門文件的形式明確各自的職責和分工,使各個部門之間有效發(fā)揮各自職能,通過各個主體之間的配合,形成預防合力。同時,可以與金融、工商、稅務建立職務犯罪預防的聯(lián)動協(xié)調機制。
(三)多措并舉,完善職務犯罪防范機制
一是加強預防人才隊伍建設。強化預防職務犯罪工作人員的培訓和學習,提高隊伍的專業(yè)化水平,同時可以建立專家?guī)欤刚堎|量、技術監(jiān)管行業(yè)的專家學者為某些預防項目提供咨詢意見,向相關部門、企業(yè)及時發(fā)出職務犯罪預警信號,并逐步實現(xiàn)專家資源在相鄰地區(qū)的共享。
二是加強硬件配套設施建設。建立警示教育基地,打造預防職務犯罪網絡信息平臺,可以借助互聯(lián)網并充分運用動漫視頻、微博、電子雜志等多種表現(xiàn)形式進行反腐倡廉的法律法規(guī)和政策方針的宣傳,提高宣傳效果。
論文關鍵詞 新刑訴法 挑戰(zhàn) 履行職能
一、監(jiān)所檢察工作面臨的挑戰(zhàn)和任務
(一)新刑訴法增設了獨立的羈押必要性審查程序
新刑訴法第93條規(guī)定:“犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后,人民檢察院仍應當對羈押的必要性進行審查?!边@一規(guī)定強化了檢察機關對羈押措施的監(jiān)督,為保護被逮捕犯罪嫌疑人的人身權利、防止超期羈押和不必要羈押提供了一條有效的司法救濟途徑。但是由于該法條的規(guī)定較為原則抽象,沒有明確審查標準和操作程序,也為檢察機關帶來挑戰(zhàn)。筆者理解,監(jiān)所檢察工作主要是從有無羈押必要性方面進行監(jiān)督,這也給我們提出了很高的要求。首先要樹立“必要羈押”的理念,要從人權保障出發(fā),增強工作的主動性,最大限度地減少不必要羈押對犯罪嫌疑人人身權利的損害。其次要有“敢于糾錯”的勇氣,一旦發(fā)現(xiàn)錯捕或者確無羈押必要的,立即糾正、釋放或變更強制措施,絕不護短扯皮。
(二)新刑事訴訟法規(guī)定了監(jiān)所檢察部門刑罰變更執(zhí)行事前監(jiān)督的職責,但對后續(xù)的規(guī)定不夠完善
現(xiàn)行刑訴法規(guī)定,批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關應當將批準的決定抄送人民檢察院。這是一種典型的“事后監(jiān)督”,發(fā)現(xiàn)錯誤后糾正難度大。新刑訴法第255條規(guī)定,“監(jiān)獄、看守所提出暫予監(jiān)外執(zhí)行的書面意見的,應當將書面意見的副本抄送人民檢察院。人民檢察院可以向決定變更或者批準機關提出書面意見?!毙滦淘V法這一規(guī)定實現(xiàn)了從“事后監(jiān)督”到“同步監(jiān)督”的轉變,在監(jiān)獄、看守所提出暫予監(jiān)外執(zhí)行的書面意見之時,就介入檢察監(jiān)督,增加了監(jiān)督環(huán)節(jié),實現(xiàn)從結果監(jiān)督向過程監(jiān)督、事后監(jiān)督向事前監(jiān)督、靜態(tài)監(jiān)督向動態(tài)監(jiān)督的轉變,有利于及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。在刑訴法修改之前,部分基層院監(jiān)所檢察部門通過要求看守所提供呈報暫予監(jiān)外執(zhí)行的材料,審查提請或者呈報暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯及程序是否符合法律規(guī)定的條件,一定程度上實現(xiàn)了同步監(jiān)督。然而這種同步監(jiān)督,依據是《人民檢察院監(jiān)獄檢察辦法》、《人民檢察院看守所檢察辦法》的規(guī)定,由于僅是部門規(guī)定,沒有規(guī)定監(jiān)獄、看守所的義務,約束力不強,檢察機關同步監(jiān)督的實效往往取決于看守所、監(jiān)獄的配合程度。新刑訴法統(tǒng)一了立法規(guī)定,明確了法律要求,確保了法律的統(tǒng)一正確實施。新刑訴法第256條規(guī)定:“決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關應當將暫予監(jiān)外執(zhí)行決定抄送人民檢察院。人民檢察院認為暫予監(jiān)外執(zhí)行不當?shù)?,應當自接到通知之日起一個月以內將書面意見送交決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關,決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關接到人民檢察院的書面意見后,應當立即對該決定進行重新核查?!钡滦淘V法對檢察機關不同意監(jiān)獄、看守所提出暫予監(jiān)外執(zhí)行的書面意見,或者不同意決定或者批準暫予監(jiān)外執(zhí)行的機關對人民檢察院認為暫予監(jiān)外執(zhí)行不當?shù)臅嬉庖娭匦潞瞬榈慕Y果,應該如何處理未做具體規(guī)定,這將導致實踐中難以操作。
(三)新刑事訴訟法與社區(qū)矯正辦法的銜接問題
《社區(qū)矯正辦法》第2條明確規(guī)定:“人民法院對符合社區(qū)矯正適用條件的被告人、罪犯依法作出判決、裁定或者決定?!边@一條明確規(guī)定了所有適用社區(qū)矯正的被告人、罪犯必須由人民法院作出判決、裁定或者決定。而新《刑事訴訟法》第254條第5款規(guī)定:“在交付執(zhí)行前,暫予監(jiān)外執(zhí)行由交付執(zhí)行的人民法院決定;在交付執(zhí)行后,暫予監(jiān)外執(zhí)行由監(jiān)獄或者看守所提出書面意見,報省級以上監(jiān)獄管理機關或者設區(qū)的市一級以上公安機關批準?!币簿褪钦f,法院交付執(zhí)行后的暫予監(jiān)外執(zhí)行由監(jiān)獄或公安機關批準就可以了,不需要法院的裁定。這也將改變監(jiān)所檢察部門對社區(qū)矯正法律監(jiān)督范圍和內容。
(四)加強保護犯罪嫌疑人、被告人的合法權益,保障辯護律師行使辯護權的意識
刑事訴訟法的修訂是我國民主法制建設進步的一個重要標志,對于保護犯罪嫌疑人、被告人的合法權益,維護法律統(tǒng)一正確實施以及社會的公平正義都具有重要的促進意義。監(jiān)所檢察人員應當充分認識修訂的重要意義,規(guī)范監(jiān)督依法監(jiān)督,加強對辯護律師行使辯護權的意識,新刑訴法的實施為我們加強和改進監(jiān)所檢察工作,規(guī)范執(zhí)法行為,提升監(jiān)督水平提出了新的要求;保障辯護律師會見、通信權的依法實現(xiàn)。律師會見、通信權是刑事辯護律師的一項基本訴訟權利,也是律師行使辯護職能的首要權利,直接關系著律師辯護職能的發(fā)揮。犯罪嫌疑人、被告人合法權益能否得到保障,律師會見、通信權是重要環(huán)節(jié)。如果律師不能與犯罪嫌疑人、被告人會見、通信,犯罪嫌疑人、被告人的辯護權、申訴權就等于被剝奪了,保障律師會見、通信權就是保障犯罪嫌疑人、被告人的人權,這也是刑事辯護制度成熟的體現(xiàn),是程序公正的體現(xiàn)。監(jiān)所檢察部門要監(jiān)督看守所是否允許各訴訟環(huán)節(jié)中犯罪嫌疑人、被告人聘請和會見律師,保障在押人員聘請和會見律師的權利,監(jiān)督看守所是否允許并保證律師不被監(jiān)聽地會見在押人員;加強看守所對律師會見的管理的監(jiān)督。辯護律師具有幫助犯罪嫌疑人、被告人免除、減輕、從輕處罰的職業(yè)屬性,辯護律師會見權易于被不正當利用,不排除個別辯護律師可能利用會見權、通訊權幫助犯罪嫌疑人、被告人傳遞串供信息、信件等逃避懲處。而在羈押過程中,不排除犯罪嫌疑人、被告人具有潛在的攻擊性和人身危險性,被會見的在押人員情緒易于受到外界的干擾,對其行為不予嚴格控制,易發(fā)生在押人員逃跑、行兇、自殺等事故。因此,監(jiān)所檢察部門應監(jiān)督看守所應當加強對律師會見過程的管理,監(jiān)督是否違反規(guī)定安排會見的情形,是否存在符合規(guī)定而刁難辯護律師不予安排會見的情形,發(fā)生上述情形監(jiān)所檢察部門應當提出糾正違法意見,監(jiān)督予以糾正。監(jiān)所檢察部門對律師會見的活動實行動態(tài)監(jiān)督,防止為在押人員傳遞違規(guī)物品、信件、錢財、串供信息,通訊、對會見進行錄音、錄像、拍照等違反看守所管理規(guī)定的行為,防止律師濫用職權,從而保證監(jiān)管活動的合法性,保障刑事訴訟活動的順利進行。
二、如何立足實際,更好的做好監(jiān)所檢察工作
(一)要組織學習修改后刑事訴訟法的相關規(guī)定,研究貫徹落實措施
特別是要認真學習領會涉及監(jiān)所檢察工作的30個條文規(guī)定,加強與職務犯罪偵查、偵查監(jiān)督、公訴等部門的協(xié)調配合,加強與公安、法院、司法行政機關等有關業(yè)務部門以及看守所、監(jiān)獄、司法所等被監(jiān)督單位的溝通協(xié)調,共同研究貫徹落實修改后刑事訴訟法的措施,保證監(jiān)所檢察工作的順利開展。
(二)要完善相關監(jiān)督制約機制
當前,檢察機關要以新刑訴法為依據,主動做到事前、事中、事后“三個同步”,拓寬監(jiān)督范圍,采取切實有效的措施,加強對暫予監(jiān)外執(zhí)行全過程和各環(huán)節(jié)的監(jiān)督。建立發(fā)現(xiàn)機制,督促看守所、監(jiān)獄主動呈報相關材料,通過列席看守所會議,與看守所、監(jiān)獄微機聯(lián)網實現(xiàn)信息共享等方式,實時掌握暫予監(jiān)外執(zhí)行信息,實現(xiàn)動態(tài)、同步監(jiān)督;建立審查機制,通過查閱案件材料、審查罪犯病歷資料和傷殘鑒定,向在押人員及看守所醫(yī)務人員了解情況等措施,審查暫予監(jiān)外執(zhí)行的實體和程序合法性;建立處理機制,事前、事中發(fā)現(xiàn)問題的,通過提出檢察建議、糾正違法通知書等形式直接向看守所和監(jiān)獄提出意見,“事后”發(fā)現(xiàn)問題的,按照法律規(guī)定程序,向批準或決定機關提出書面意見。同時,還要加大查處執(zhí)行和監(jiān)管環(huán)節(jié)職務犯罪的力度,擴大監(jiān)督成效,增強監(jiān)督權威;完善社區(qū)矯正法律監(jiān)督機制;制定與刑事訴訟法相配套的實施細則。
(三)要配齊配強監(jiān)所檢察人員,加強監(jiān)所檢察隊伍建設
應當增加監(jiān)所檢察的人員編制,配齊配強監(jiān)所檢察人員,保證能夠完成刑事訴訟法規(guī)定的監(jiān)督職責和任務。監(jiān)所檢察人員要樹立正確的執(zhí)法監(jiān)督理念,特別是“三個維護”有機統(tǒng)一的監(jiān)所檢察工作理念。同時,要加強對監(jiān)所檢察工作人員的業(yè)務培訓,通過崗位練兵、業(yè)務技能競賽等途徑,增強監(jiān)所檢察人員開展同步錄音錄像、使用和操作看守所監(jiān)控設備的能力,著力提高監(jiān)所檢察人員的法律監(jiān)督水平。